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instruction_general-401 | [
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"from": "human",
"value": "知识产权申请条件是什么"
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"from": "assistant",
"value": "随着经济全球化发展,我国经济发展的日新月异,特别是在高新技术产业上体现的淋漓尽致。高新技术的发展带动软件专业进步,软件专业进步带动着知识产权的丰富。那么,大家对知识产权了解多少呢?接下来由平台带领大家了解一下知识产权申请条件是什么。欢迎大家的阅读!\n\t 一、知识产权商标申请条件:\n\t 1、商标注册申请人必须具备的条件:商标注册申请人必须是成立的企业、事业单位、社会团体、个体工商业者。\n\t 2、申请商标注册应提交的材料:营业执照复印件和经办人身份证明复印件,商标注册申请书3份,公司介绍信,商标标准图案15份。\n\t 3、其他:\n\t (1)申请药品、医用食品、儿童食品商标注册的,应附送卫生行政部门发给的证明文件。\n\t (2)提交香烟、雪茄和有包装烟丝的注册申请,应当附送国家烟草主管部门批准生产、的证明文件。报刊、杂志名称作为商标注册申请的,应当提交新闻出版署发给的统一刊号(CN)的报刊登记证。\n\t 办理商标注册流程各所需时间:申请 商标查询 申报国家商标局 形式审查 实质审查 初审公告 核准注册 完毕。需时间:商标查询1-2天;上报后形式审查7-14天,实质审查9-15个月,初审公告3个月。\n\t 二、知识产权专利申请条件:\n\t 1、专利申请分发明、实用新型和外观设计三种类型。\n\t (1)针对产品、方法或者改进所提出的新的技术方案,可以申请发明专利;针对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案,可以申请实用新型专利;\n\t (2)针对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计,可以申请外观设计专利。\n\t 2、申请发明专利的,申请文件应当包括:\n\t 发明专利请求书、说明书(必要时应当有附图)、权利要求书、摘要及其附图,各一式两份。\n\t 3、申请实用新型专利的,申请文件应当包括:\n\t 实用新型专利请求书、说明书、说明书附图、权利要求书、摘要及其附图,各一式两份。\n\t 4、申请人申请专利时,应当将申请文件直接提交或寄交到国家知识产权局专利局受理处(以下简称专利局受理处),也可以提交或寄交到国家知识产权局设立的专利代办处。\n\t 目前在北京、沈阳、济南、长沙、成都、南京、上海、广州、西安、武汉以及郑州、天津、石家庄、哈尔滨、长春设立国家知识产权局专利代办处;国防专利分局专门受理国防专利申请。\n\t 5、发明或者实用新型专利申请文件应按下列顺序排列:\n\t 请求书、说明书摘要、摘要附图、权利要求书、说明书、说明书附图和其他文件。外观设计专利申请文件应按照请求书、图片或照片、简要说明顺序排列。申请文件各部分都应当用阿拉伯数字分别顺序编号。\n\t 申请文件的填写和撰写有特定的要求,申请人可以自行填写或撰写,也可以委托专利代理机构代为办理。尽管委托专利代理是非强制性的,但是考虑到精心撰写申请文件的重要性,以及审批程序的法律严谨性,对经验不多的申请人来说,委托专利代理是值得提倡的。\n\t 三、知识产权版权申请条件:\n\t 1、版权是法律上规定的某一单位或个人对某项著作享有印刷出版和销售的权利,任何人要复制、翻译、改编或演出等均需要得到版权所有人的许可,否则就是对他人权利的侵权行为。\n\t 知识产权的实质是把人类的智力成果作为财产来看待。著作权是文学、艺术、科学技术作品的原创作者,依法对其作品所享有的一种民事权利。\n\t 2、申请人提交登记申请材料--登记机构核查接收材料—通知缴费—申请人缴纳登记费用—登记机构受理申请—审查—制作发放登记证书—公告。\n\t 3、在中国,版权自作品创作完成之日起产生,版权登记不是取得版权的前提条件,但是版权登记证明文件是登记事项的一种初步证明,可以作为主张权利或提出权利纠纷行政处理或诉讼的证明文件。\n\t 计算机软件,可由中国版权保护中心负责登记。\n\t 其他具有独创性的作品:文字、美术、摄影、电影、音乐、建筑作品及工程设计图等,可由省版权登记部门负责登记。在某些国家,作品如未登记,将产生一些不利后果。\n\t 通过上述文章的解析,我们可以了解到我们国家对于知识产权申请条件是什么有严格规定的,如果您或您的亲友涉及到了这方一面的法律疑惑,平台建议您咨询平台官网或者我们平台的律师,他们的专业法律知识将是我们保护自身合法权益的可靠保障。"
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instruction_general-402 | [
{
"from": "human",
"value": "申请专利需要具备哪些条件"
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"from": "assistant",
"value": "不同类型的专利申请,需要满足的条件不同。1、发明创造被授予专利权需要满足新颖性、创造性和实用性。2、外观设计专利申请要富有美感、适于工业应用,具有独创性和新颖性。3、实用新型专利申请的主体必须是一种产品,必须是针对产品的形状、结构或其组合进行改进所提出的新技术方案。\n一、发明专利申请需要具备的条件\n发明创造被授予专利权需要满足新颖性、创造性和实用性。\n1.新颖性,是指发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人在申请日前就同一发明或者实用新型向国务院专利行政部门提出申请,并记载在专利申请文件或者申请日后公布的专利文件中。\n2.创造性是指与现有技术相比,本发明具有突出的实质性特点和重大进步,本实用新型具有实质性特点和进步。\n3.实用性是指发明或者实用新型能够制造或者使用,能够产生积极的效果。本法所称现有技术,是指申请日前为国内外公众所知的技术。\n二、外观设计专利申请需要具备的条件\n1、富有美感:我国专利法规定外观设计应当富有美感。\n2、适于工业应用:外观设计的目的就是为了促进商品的交流和经济的发展,所以授予专利的外观设计必须适于在工业上应用。\n3、独创性:指授予专利权的外观设计与现有的外观设计相比应具有明显的特点,或者说“不相近似”。判断两个外观设计是否近似,应比较使用外观设计的同类的两个产品,看他们从整体上是否相似,对于近似的外观设计不能授予专利权。\n4、新颖性:新颖性是外观设计专利获得专利权的基本条件其时间标准以申请日为准;获得专利的外观设计“应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同且不相近似”。\n三、实用新型专利申请需要具备的条件\n1、实用新型专利申请的主体必须是一种产品。任何方法或未经人工制造的天然物品均不属于实用新型专利的保护范围。\n2、实用新型专利申请的主体必须是针对产品的形状、结构或其组合进行改进所提出的新技术方案。\n3、产品的形状是指产品所具有的、可以从外部观察到的确定的空间形状。对产品形状所提出的改进可以是对产品的三维形态所提出的改进,例如对凸轮形状、刀具形状作出的改进;也可以是对产品的二维形态所提出的改进,例如对型材的断面形状的改进。\n4、产品的结构是指产品的各个组成部分的安排、组织和相互关系。产品的构造可以是机械构造,也可以是线路构造。其中,机械构造是指构成产品的零部件的相对位置关系、连接关系和必要的机械配合关系等;线路构造是指构成产品的元器件之间的确定的连接关系。复合层可以认为是产品的构造,产品的渗碳层、氧化层等属于复合层结构。\n不管个人还是企业都可以申请专利,任何人都有权利保护自己的知识产权。申请专利一般都会找专利代理事务所,也就是专利代理申请机构来办理的。专利代理事务所不仅仅是工商局批准执业的机构,而且是需要在国知局备案的代理机构。所以申请专利,只需要自己提供专利的相关信息,比如发明构想、图片设计或者其他任何纸面材料都可以,最好有自己的书面材料才能准确表达给专利代理师,帮您撰写专利,这样下证的几率会比较大。"
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instruction_general-403 | [
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"from": "human",
"value": "山西:71个产品将成为省名牌产品"
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"value": "山西省质监局传来消息:根据有关规定,经企业自愿申报,山西71个产品将成为山西省名牌产品。此外,还有18家企业符合山西省质量信誉AAA级企业标准,129户企业符合山西省质量信誉AA级企业标准,247户企业符合山西省质量信誉A级企业标准。 此次将成为省级名牌的71个产品包括:太钢不锈钢股份有限公司生产的太钢牌冷轧晶粒无取向硅钢、山西来福老陈醋股份有限公司生产的来福酿造食醋、山西绿洲纺织有限责任公司生产的大麻布、太原大宁堂药业有限公司生产的傅山牌“麝香牛黄丸”等。此外,山西还公布了2011年山西省质量奖获奖和提名奖获奖企业建议名单。其中,获得山西省质量奖的获奖企业有3户,分别是太原重工股份有限公司、中国重汽集团大同齿轮有限公司、天脊煤化工集团股份有限公司。获得山西省质量奖提名奖的企业也有3户,分别是经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司、亚宝药业集团股份有限公司、南风化工集团股份有限公司。(记者 王普荣)"
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instruction_general-404 | [
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"from": "human",
"value": "侵犯知识产权犯罪在哪判"
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"from": "assistant",
"value": "一、侵犯知识产权犯罪在哪判\n侵犯知识产权犯罪在法院进行审理判决,一般对于情节严重的都会处三年以下的有期徒刑,对于未经产权所有人的许可擅自使用的情况,或者情节特别严重的在三到七年的有期徒刑。《刑法》第二百一十三条未经注册商标所有人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。\n第二百一十四条销售明知是假冒注册商标的商品,销售金额数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;销售金额数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。\n第二百一十五条伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。\n第二百一十六条假冒他人专利,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。\n第二百一十七条以营利为目的,有下列侵犯著作权情形之一,违法所得数额较大或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;违法所得数额巨大或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金:\n(一)未经著作权人许可,复制发行其文字作品、音乐、电影、电视、录像作品、计算机软件及其他作品的;\n(二)出版他人享有专有出版权的图书的;\n(三)未经录音录像制作者许可,复制发行其制作的录音录像的;\n(四)制作、出售假冒他人署名的美术作品的。\n第二百一十八条以营利为目的,销售明知是本法第二百一十七条规定的侵权复制品,违法所得数额巨大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。\n第二百一十九条有下列侵犯商业秘密行为之一,给商业秘密的权利人造成重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;造成特别严重后果的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金:\n(一)以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密的;\n(二)披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密的;\n(三)违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求,披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密的。\n明知或者应知前款所列行为,获取、使用或者披露他人的商业秘密的,以侵犯商业秘密论。\n本条所称商业秘密,是指不为公众所知悉,能为权利人带来经济利益,具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。\n本条所称权利人,是指商业秘密的所有人和经商业秘密所有人许可的商业秘密使用人。\n第二百二十条单位犯本节第二百一十三条至第二百一十九条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照本节各该条的规定处罚。\n综上所述,如果发现个人的知识产权犯罪被他人侵犯的,那么可以到法院进行起诉,由法院来判决如何对行为人进行处罚,一般除了会判处一定的有期徒刑以外,还会处相应的罚金,当然也是需要对当事人作出一定的赔偿。"
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instruction_general-405 | [
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"from": "human",
"value": "第四批福建省级非遗名录正式公布 福州又有4个项目入选"
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"value": "记者2月2日从福建福州市文化新闻出版局获悉,省政府日前正式公布第四批74个入选省级非物质文化遗产名录的项目,福州共有4个项目入选。至此,我市入选省级非遗名录的项目已增至52项。 从2010年8月开始,省文化厅在全省组织开展第四批省级非物质文化遗产名录的申报和评审工作,经专家严格评审论证、省政府审批,正式产生了74个第四批省级非物质文化遗产名录的项目。 我市入选的4个项目分别是福州诗钟(鼓楼区)、福州茉莉花茶窨制工艺(仓山区)、田公元帅信俗(鼓楼区)、福州萧氏外科(鼓楼区)。(记者 吕路阳)"
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instruction_general-406 | [
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"value": "商标的申请和取得的规定"
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"value": "法律角度来看:商标的申请和取得的规定如下:商标申请是指商标权人取得商标专有权的过程。商标的取得是指以他人既存的商标权及他人意志为基础而取得商标权,或通过登记取得商标专用权。\n以下相关法律内容可供参考:《中华人民共和国商标法》\n第二十二条 商标注册申请人应当按规定的商品分类表填报使用商标的商品类别和商品名称,提出注册申请。\n第二十八条 对申请注册的商标,商标局应当自收到商标注册申请文件之日起九个月内审查完毕,符合本法有关规定的,予以初步审定公告。\n第三十三条 对初步审定公告的商标,自公告之日起三个月内,在先权利人、利害关系人认为违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的,或者任何人认为违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的,可以向商标局提出异议。公告期满无异议的,予以核准注册,发给商标注册证,并予公告。"
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instruction_general-407 | [
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"value": "专利保护与著作权保护交叉部分权利不同点有哪些?"
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"from": "assistant",
"value": "1、取得保护的方式不同:著作权多实行重要作品独立完成,不论他们之间是否相同、类似,都受著作权法的保护,而对于同一内容的发明专利法只授予先申请人,要求“首创性”。2、权利客体范畴不同:著作权保护文学、艺术、科学作品;专利权保护发明专利、实用新型专利、外观设计专利。著作权客体较专利权广泛的多。3、权利的内容不同:著作权中的人身权具有不可转让性、永久性的特点,包括发表权、署名权、修改权等。著作财产权主要包括复制权、发行权、展览权、表演权、广播权等。相比之下,专利权的内容简单,著作财产权的使用方式复杂。4、权利的排他性不同:我国《著作权法》规定只要是独创的作品,不论其是否与已发表的作品相似,均可获得独立的著作权。相比之下,专利权具有较强的排他性。如果发明人就一项技术成果获得专利,其他人未经他的许可,不能随便在生产、经营中使用这项技术。5、权利受保护的期限不同:著作权中的人身权在一般的情况下是不受时间限制的,著作权中的财产权的保护期限较长,公民的著作权的保护期为作者有生之年加死后50年:法人作品和职务作品的著作财产权的保护期限为50年,但作品自创作完成50年未发表的,不受保护;发明专利权的保护期限为20年,实用新型和外观设计专利的保护期限为10年。"
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instruction_general-408 | [
{
"from": "human",
"value": "侵犯视频版权怎么认定的?"
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"value": "一、侵犯视频版权怎么认定的\n(一)未经著作权人许可,发表其作品的;\n(二)未经合作作者许可,将与他人合作创作的作品当作自己单独创作的作品发表的;\n(三)没有参加创作,为谋取个人名利,在他人作品上署名的;\n(四)歪曲、篡改他人作品的;\n(五)剽窃他人作品的;\n(六)未经著作权人许可,以展览、摄制电影和以类似摄制电影的方法使用作品,或者以改编、翻译、注释等方式使用作品的,本法另有规定的除外;\n(七)使用他人作品,应当支付报酬而未支付的;\n(八)未经电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品、计算机软件、录音录像制品的著作权人或者与著作权有关的权利人许可,出租其作品或者录音录像制品的,本法另有规定的除外。\n二、著作权被侵犯怎么处理\n1、侵权人承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任;\n2、同时损害公共利益的,可以由著作权行政管理部门责令停止侵权行为,没收违法所得,没收、销毁侵权复制品,并可处以罚款;\n3、情节严重的,著作权行政管理部门还可以没收主要用于制作侵权复制品的材料、工具、设备等;\n4、构成犯罪的,依法追究刑事责任;\n5、侵犯著作权或者与著作权有关的权利的,侵权人应当按照权利人的实际损失给予赔偿;\n6、实际损失难以计算的,可以按照侵权人的违法所得给予赔偿;\n7、赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支;\n8、权利人的实际损失或者侵权人的违法所得不能确定的,由人民法院根据侵权行为的情节,判决给予五十万元以下的赔偿。\n综合上面所说的,侵犯他人的版权行为是会让著作权人的利益受到损失,如果他人要使用此版权一定要获得本人的同意,如果本人没有同意就随意的使用,那么是需要承担起法律的责任,对于被侵权的一方是可以要求支付相应的赔偿,如果处理不好还可以向法院起诉解决。"
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instruction_general-409 | [
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"from": "human",
"value": "商标一年内可以连续转让吗"
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"from": "assistant",
"value": "\n 商标一年内可以连续转让吗可以,转让一次交一次钱,办一次手续。目前,商标转让并无明确的次数限制。什么是商标转让商标转让是商标注册人将其注册商标赠送、售卖或转让他人所有和专用的行为。商标转让法律规定《商标法》第三十九条规定,“转让注册商标的,转让人和受让人应当签订转让协议,并共同向商标局提出申请。受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。转让注册商标经核准后,予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。”《商标法实施条例》第二十五条规定,“转让注册商标的,转让人和受让人应当向商标局提交转让注册商标申请书。转让注册商标申请手续由受让人办理。商标局核准转让注册商标申请后,发给受让人相应证明,并予以公告。以上就是对于商标转让的相关内容介绍,对于这点需要大家有相关的了解,才能知道其中的规定。我国法律对此也有明确的法律规定,本文也有相关的法律内容介绍,不清楚的朋友需要有相关的了解。\n "
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instruction_general-410 | [
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"from": "human",
"value": "销售假冒注册商标的商品罪与销售伪劣产品罪区别是什么?"
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"from": "assistant",
"value": "1、从客体上分析,销售假冒注册商标的商品罪侵害的客体是商标权人的商标专用权和消费者的合法利益,其中,侵犯商标专用权是主要方面。而销售伪劣产品罪侵害的客体是国家产品质量监督管理制度和消费者的合法权益,其中,侵犯消费者的合法权益是主要方面。2、从客观要件说,销售假冒注册商标的商品罪在客观方面表现为销售明知是假冒注册商标的商品,销售金额或违法所得数额较大的行为;销售伪劣产品罪在客观方面则表现为行为人在产品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好或者以不合格产品冒充合格产品,销售金额在5万元以上的行为。\n3、从产品、商品性质上看,销售伪劣产品罪犯罪的对象是伪劣产品,其产品是不合格的。销售假冒注册商标的商品罪犯罪对象是假冒他人已注册商标的商品,它可能是伪劣产品,也可能是合格产品。"
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instruction_general-411 | [
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"from": "human",
"value": "生产销售伪劣商品罪怎么处罚?"
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"value": "现在市场上存在大量假冒伪劣的产品,本文就来了解一下生产这些产品的结果是:销售金额达到5到20万的被判处两年以下的拘留以及处罚销售金额的一半的罚款。金额越高判处的罚款越严重。另外不涉及金钱的,金额低于5万元的人将被立案追诉。\n根据《中华人民共和国刑法》第一百四十条规定,生产、销售伪劣产品罪,是指生产者、销售者在产品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好或者以不合格产品冒充合格产品,销售金额达5万元以上的行为。生产、销售伪劣产品罪的犯罪行为是生产、销售行为。\n我国《刑法》第140条规定,犯生产、销售伪劣产品罪,销售金额5万元以上不满20万元的,处2年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处销售金额50%以上2倍以下罚金;销售金额20万元以上不满50万元的,处2年以上7年以下有期徒刑,并处销售金额50%以上2倍以下罚金;销售金额50万元以上不满200万元的,处7年以上有期徒刑,并处销售金额50%以上2倍以下罚金;销售金额200万元以上的,处15年有期徒刑或者无期徒刑,并处销售金额50%以上2倍以下罚金或者没收财产。我国《刑法》第150条规定,单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第140条的规定处罚。\n根据最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定第16条规定:生产者、销售者在产品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好或者以不合格产品冒充合格产品,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:1、伪劣产品销售金额五万元以上的;2、伪劣产品尚未销售,货值金额十五万元以上的;3、伪劣产品销售金额不满五万元,但将已销售金额乘以三倍后,与尚未销售的伪劣产品货值金额合计十五万元以上的。\n根据以上问题的解释,我们可以确定只要生产假冒伪劣的人一定行为造成影响就会被追诉一定的罚罪行为。生产金额达到5万元以上的商家,必须处于超过两年的拘役以及相关金额的赔偿。最后希望以上内容能够给大家提供帮助。"
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instruction_general-412 | [
{
"from": "human",
"value": "最高人民法院关于印发全国法院知识产权审判工作会议关于审理技术合同纠纷案件若干问题的纪要的通知"
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{
"from": "assistant",
"value": "最高人民法院关于印发全国法院知识产权审判工作会议关于审理技术合同纠纷案件若干问题的纪要的通知(法〔2001〕84号)各省、自治区、直辖市高级人民法院,解放军军事法院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院: 现将全国法院知识产权审判工作会议关于审理技术合同纠纷案件若干问题的纪要印发,望认真贯彻执行。 2001年6月19日 全国法院知识产权审判工作会议关于审理 技术合同纠纷案件若干问题的纪要 (2001年6月15日) 1999年3月15日,第九届全国人民代表大会第二次会议通过《中华人民共和国合同法》(以下简称合同法),并于同年10月1日起施行。合同法的颁布与施行,结束了经济合同法、涉外经济合同法和技术合同法三部合同法并存的局面,实现了三部合同法的统一。我国合同法律制度发生了重大变革。根据合同法规定,技术合同法被废止,其主要内容已被吸收在合同法分则的第十八章技术合同中。与之相适应,最高人民法院根据技术合同法和技术合同法实施条例制定的《关于审理科技纠纷案件的若干问题的规定》司法解释,也被废止。为了适应我国合同法律制度的重大变革,实现新旧合同法律制度的平稳过渡。最高人民法院正在有计划、有步骤地制定有关合同法的司法解释,目前已发布了《关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释》(一),有关技术合同部分的司法解释被列为《关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释》(三)。 1999年8月,最高人民法院即开始进行《解释》(三)的起草工作,在对原有的技术合同法律、行政法规和司法解释进行清理的基础上,并根据合同法对技术合同新的规定和审判实践中出现的新情况、新问题,形成了征求意见稿。1999年11月,为贯彻执行合同法,最高人民法院在安徽省合肥市召开全国法院技术合同审判工作座谈会,全国31个高院和22个中院、2个基层法院近70余名代表参加了会议。李国光副院长出席会议并作了重要讲话。座谈会上对征求意见稿进行了充分讨论。有近20个法院还提交了书面意见。国家科技部和国家知识产权局亦派代表参加了会议。2000年4月上旬,原知识产权庭与国家科技部又共同在西安市召开技术合同法律问题研讨会,再次就征求意见稿征求了部分地方科委、科协组织、知识产权诉讼律师和专利代理人的意见。此后,还向全国人大常委会法工委、国务院法制办等8个部门和郑成思、梁慧星等11名专家书面征求意见。在广泛征求意见并反复修改的基础上,形成送审稿。 2001年6月12日至15日,最高人民法院在上海市召开全国法院知识产权审判工作会议。全国30个高级人民法院、新疆高院生产建设兵团分院、解放军军事法院、24个中级人民法院分管知识产权审判工作的副院长、知识产权审判庭或者负责知识产权审判工作的业务庭庭长或副庭长,以及全国人大法工委、全国人大教科文卫委、国务院法制办、国家科技部、国家工商行政管理总局、国家知识产权局、国家版权局等单位的负责同志,中国社会科学院知识产权中心、清华大学法学院、北京大学知识产权学院、中国人民大学知识产权教学与研究中心的著名专家学者等共120余人参加了会议。最高人民法院副院长曹建明出席会议并作了讲话。会议分析了当前知识产权审判工作面临的形势,总结了近二十年来知识产权审判工作的经验,部署了当前和今后一段时期人民法院知识产权审判工作的任务。会议着重围绕我国“人世”对知识产权审判工作的影响及应做的准备工作,贯彻新修改的专利法、合同法以及其他知识产权法律,充分发挥知识产权审判整体职能等议题,进行了深入的讨论。会议还对技术合同纠纷案件适用法律的若干问题进行了研讨。会议认为,为解决当前人民法院审理技术合同纠纷案件的急需,有必要将已经成熟的一些审判技术合同若干适用法律问题的原则纪要发给各地人民法院,以作为指导全国法院审理技术合同纠纷案件的指导意见。各地法院在执行中,要继续总结经验,及时将执行中有关问题反映给最高人民法院民事审判第三庭。以便将审判技术合同纠纷适用法律的司法解释稿修改得更加完善,待提交最高人民法院审判委员会讨论通过后正式发布施行。现就审理技术合同纠纷案件适用法律的若干问题纪要如下: 一、一般规定 (一)技术成果和技术秘密 1.合同法第十八章所称技术成果,是指利用科学技术知识、信息和经验作出的产品、工艺、材料及其改进等技术方案,包括专利、专利申请、技术秘密和其他能够取得知识产权的技术成果(如植物新品种、计算机软件、集成电路布图设计和新药成果等)。 2.合同法第十八章所称的技术秘密,是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息。 前款所称不为公众所知悉,是指该技术信息的整体或者精确的排列组合或者要素,并非为通常涉及该信息有关范围的人所普遍知道或者容易获得;能为权利人带来经济利益、具有实用性,是指该技术信息因属于秘密而具有商业价值,能够使拥有者获得经济利益或者获得竞争优势;权利人采取保密措施,是指该技术信息的合法拥有者根据有关情况采取的合理措施,在正常情况下可以使该技术信息得以保密。 合同法所称技术秘密与技术秘密成果是同义语。 (二)职务技术成果与非职务技术成果 3.法人或者其他组织与其职工在劳动合同或者其他协议中就职工在职期间或者离职以后所完成的技术成果的权益有约定的,依其约定确认。但该约定依法应当认定为无效或者依法被撤销、解除的除外。 4.合同法第三百二十六条第二款所称执行法人或者其他组织的工作任务,是指: (1)职工履行本岗位职责或者承担法人或者其他组织交付的其他科学研究和技术开发任务。 (2)离职、退职、退休后一年内继续从事与其原所在法人或者其他组织的岗位职责或者交付的任务有关的科学研究和技术开发,但法律、行政法规另有规定或者当事人另有约定的除外。 前款所称岗位职责,是指根据法人或者其他组织的规定,职工所在岗位的工作任务和责任范围。 5.合同法第三百二十六条第二款所称物质技术条件,是指资金、设备、器材、原材料、未公开的技术信息和资料。 合同法第三百二十六条第二款所称主要利用法人或者其他组织的物质技术条件,是指职工在完成技术成果的研究开发过程中,全部或者大部分利用了法人或者其他组织的资金、设备、器材或者原材料,或者该技术成果的实质性内容是在该法人或者其他组织尚未公开的技术成果、阶段性技术成果或者关键技术的基础上完成的。但对利用法人或者其他组织提供的物质技术条件,约定返还资金或者交纳使用费的除外。 在研究开发过程中利用法人或者其他组织已对外公开或者已为本领域普通技术人员公知的技术信息,或者在技术成果完成后利用法人或者其他组织的物质条件对技术方案进行验证、测试的,不属于主要利用法人或者其他组织的物质技术条件。 6.完成技术成果的个人既执行了原所在法人或者其他组织的工作任务,又就同一科学研究或者技术开发课题主要利用了现所在法人或者其他组织的物质技术条件所完成的技术成果的权益,由其原所在法人或者其他组织和现所在法人或者其他组织协议确定,不能达成协议的,由双方合理分享。 7.职工于本岗位职责或者其所在法人或者其他组织交付的任务之外从事业余兼职活动或者与他人合作完成的技术成果的权益,按照其与聘用人(兼职单位)或者合作人的约定确认。没有约定或者约定不明确,依照合同法第六十一条的规定不能达成补充协议的,按照合同法第三百二十六条和第三百二十七条的规定确认。 依照前款规定处理时不得损害职工所在的法人或者其他组织的技术权益。 8.合同法第三百二十六条和第三百二十七条所称完成技术成果的个人,是指对技术成果单独或者共同作出创造性贡献的人,不包括仅提供资金、设备、材料、试验条件的人员,进行组织管理的人员,协助绘制图纸、整理资料、翻译文献等辅助服务人员。 判断创造性贡献时,应当分解技术成果的实质性技术构成,提出实质性技术构成和由此实现技术方案的人是作出创造性贡献的人。对技术成果做出创造性贡献的人为发明人或者设计人。 (三)技术合同的主体 9.法人或者其他组织设立的从事技术研究开发、转让等活动的不具有民事主体资格的科研组织(包括课题组、工作室等)订立的技术合同,经法人或者其他组织授权或者认可的,视为法人或者其他组织订立的合同,由法人或者其他组织承担责任;未经法人或者其他组织授权或者认可的,由该科研组织成员共同承担责任,但法人或者其他组织因该合同受益的,应当在其受益范围内承担相应的责任。 (四)技术合同的效力 10.技术合同不因下列事由无效: (1)合同标的技术未经技术鉴定; (2)技术合同未经登记或者未向有关部门备案; (3)以已经申请专利尚未授予专利权的技术订立专利实施许可合同。 11.技术合同内容有下列情形的,属于合同法第三百二十九条所称“非法垄断技术,妨碍技术进步”: (1)限制另一方在合同标的技术的基础上进行新的研究开发,或者双方交换改进技术的条件不对等,包括要求一方将其自行改进的技术无偿地提供给对方、非互惠性的转让给对方、无偿地独占或者共享该改进技术的知识产权; (2)限制另一方从其他来源吸收技术; (3)阻碍另一方根据市场的需求,按照合理的方式充分实施合同标的技术,包括不合理地限制技术接受方实施合同标的技术生产产品或者提供服务的数量、品种、价格、销售渠道和出口市场; (4)要求技术接受方接受并非实施技术必不可少的附带条件,包括购买技术接受方并不需要的技术、服务、原材料、设备或者产品等和接收技术接受方并不需要的人才等; (5)不合理地限制技术接受方自由选择从不同来源购买原材料、零部件或者设备等。 (6)禁止技术接受方对合同标的技术的知识产权的有效性提出异议的条件。 12.技术合同内容有下列情形的,属于合同法第三百二十九条所称侵害他人技术成果: (1)侵害他人专利权、专利申请权、专利实施权的; (2)侵害他人技术秘密成果使用权、转让权的; (3)侵害他人植物新品种权、植物新品种申请权、植物新品种实施权的; (4)侵害他人计算机软件著作权、集成电路电路布图设计权、新药成果权等技术成果权的; (5)侵害他人发明权、发现权以及其他科技成果权的。 侵害他人发明权、发现权以及其他科技成果权等技术成果完成人人身权利的合同,合同部分无效,不影响其他部分效力的,其他部分仍然有效。 13.当事人使用或者转让其独立研究开发或者以其他正当方式取得的与他人的技术秘密相同或者近似的技术秘密的,不属于合同法第三百二十九条所称侵害他人技术成果。 通过合法的参观访问或者对合法取得的产品进行拆卸、测绘、分析等反向工程手段掌握相关技术的,属于前款所称以其他正当方式取得。但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。 14.除当事人另有约定或者技术成果的权利人追认的以外,技术秘密转让合同和专利实施许可合同的受让人,将合同标的技术向他人转让而订立的合同无效。 15.技术转让合同中既有专利权转让或者专利实施许可内容,又有技术秘密转让内容,专利权被宣告无效或者技术秘密被他人公开的,不影响合同中另一部分内容的效力。但当事人另有约定的除外。 16.当事人一方采取欺诈手段,就其现有技术成果作为研究开发标的与他人订立委托开发合同收取研究开发费用,或者就同一研究开发课题先后与两个或者两个以上的委托人分别订立委托开发合同重复收取研究开发费用的,受损害方可以依照合同法第五十四条第二款的规定请求变更或者撤销合同,但属于合同法第五十二条和第三百二十九条规定的情形应当对合同作无效处理的除外。 17.技术合同无效或者被撤销后,研究开发人、让与人、受托人已经履行了约定的义务,且造成合同无效或者被撤销的过错在对方的,其按约定应当收取的研究开发经费、技术使用费和提供咨询服务的报酬.可以视为因对方原因导致合同无效或者被撤销给其造成的损失。 18.技术合同无效或者被撤销后,当事人因合同取得的技术资料、样品、样机等技术载体应当返还权利人,并不得保留复制品;涉及技术秘密的,当事人依法负有保密义务。 19.技术合同无效或者被撤销后.因履行合同所完成的新的技术成果或者在他人技术成果的基础上完成的后续改进部分的技术成果的权利归属和利益分享,当事人不能重新协议确定的,由完成技术成果的一方当事人享有。 20.侵害他人技术秘密成果使用权、转让权的技术合同无效后,除法律、行政法规另有规定的以外,善意、有偿取得该技术秘密的一方可以继续使用该技术秘密.但应当向权利人支付合理的使用费并承担保密义务。除与权利人达成协议以外,善意取得的一方(使用人)继续使用该技术秘密不得超过其取得时确定的使用范围。当事人双方恶意串通或者一方明知或者应知另一方侵权仍然与其订立或者履行合同的,属于共同侵权,应当承担连带赔偿责任和保密义务,因该无效合同而取得技术秘密的当事人不得继续使用该技术秘密。 前款规定的使用费由使用人与权利人协议确定,不能达成协议的,任何一方可以请求人民法院予以裁决。使用人拒不履行双方达成的使用费协议的,权利人除可以请求人民法院判令使用人支付已使用期间的使用费以外,还可以请求判令使用人停止使用该技术秘密;使用人拒不执行人民法院关于使用费的裁决的,权利人除可以申请强制执行已使用期间的使用费外.还可以请求人民法院判令使用人停止使用该技术秘密。在双方就使用费达成协议或者人民法院作出生效裁决以前,使用人可以不停止使用该技术秘密。 21.人民法院在裁决前条规定的使用费时,可以根据权利人善意对外转让该技术秘密的费用并考虑使用人的使用规模和经济效益等因素来确定;也可以依据使用人取得该技术秘密所支付的费用并考虑该技术秘密的研究开发成本、成果转化和应用程度和使用人的使用规模和经济效益等因素来确定。 人民法院应当对已使用期间的使用费和以后使用的付费标准一并作出裁决。 合同被确认无效后,使用人不论是否继续使用该技术秘密,均应当向权利人支付其已使用期间的使用费,其已向无效合同的让与人支付的费用应当由让与人负责返还,该费用中已由让与人作为侵权损害的赔偿直接给付权利人的部分,在计算使用人向权利人支付的使用费时相应扣除。 22.法律、法规规定生产产品或者提供服务须经有关部门审批手续或者领取许可证,而实际尚未办理该审批手续或者领取许可证的,不影响当事人就有关产品的生产或者服务的提供所订立的技术合同的效力。 当事人对办理前款所称审批手续或者许可证的义务没有约定或者约定不明确,依照合同法第六十一条的规定不能达成补充协议的,除法律、法规另有规定的以外,由实施技术的一方负责办理。 (五)技术合同履行内容的确定 23.当事人对技术合同的价款、报酬和使用费没有约定或者约定不明确,依照合同法第六十一条的规定不能达成补充协议的,人民法院可以按照以下原则处理: (1)对于技术开发合同和技术转让合同,根据有关技术成果的研究开发成本、先进性、实施转化和应用的程度,当事人享有的权益和承担的责任,以及技术成果的经济效益和社会效益等合理认定; (2)对于技术咨询合同和技术服务合同,根据有关咨询服务工作的数量、质量和技术含量,以及预期产生的经济效益和社会效益等合理认定。 技术合同价款、报酬、使用费中包含非技术性款项的,应当分项计算。 24.当事人对技术合同的履行地点没有约定或者约定不明确,依照合同法第六十一条的规定不能达成补充协议的,技术开发合同以研究开发人所在地为履行地.但依据合同法第三百三十条第四款订立的合同以技术成果实施地为履行地;技术转让合同以受让人所在地为履行地;技术咨询合同以受托人所在地为履行地;技术服务合同以委托人所在地为履行地。但给付合同价款、报酬、使用费的,以接受给付的一方所在地为履行地。 25.技术合同当事人对技术成果的验收标准没有约定或者约定不明确,在适用合同法第六十二条的规定时,没有国家标准、行业标准或者专业技术标准的,按照本行业合乎实用的一般技术要求履行。 当事人订立技术合同时所作的可行性分析报告中有关经济效益或者成本指标的预测和分析,不应当视为合同约定的验收标准,但当事人另有约定的除外。 (六)技术合同的解除与违约责任 26.技术合同当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在30日内仍未履行的,另一方可以依据合同法第九十四条第(三)项的规定解除合同。 当事人在催告通知中附有履行期限且该期限长于30日的,自该期限届满时,方可解除合同。 27.有下列情形之一,使技术合同的履行成为不必要或者不可能时,当事人可以依据合同法第九十四条第(四)项的规定解除合同: (1)因一方违约致使履行合同必备的物质条件灭失或者严重破坏,无法替代或者修复的; (2)技术合同标的的项目或者技术因违背科学规律或者存在重大缺陷,无法达到约定的技术、经济效益指标的; 28.专利实施许可合同和技术秘密转让合同约定按照提成支付技术使用费,受让人无正当理由不实施合同标的技术,并以此为由拒绝支付技术使用费的,让与人可以依据合同法第九十四条第(四)项的规定解除合同。 29.在技术秘密转让合同有效期内,由于非受让人的原因导致合同标的技术公开且已进入公有领域的,当事人可以解除合同,但另有约定的除外。 30.技术合同履行中,当事人一方在技术上发生的能够及时纠正的差错,或者为适应情况变化所作的必要技术调整,不影响合同目的实现的,不认为是违约行为,因此发生的额外费用自行承担。但因未依照合同法第六十条第二款的规定履行通知义务而造成对方当事人损失的,应当承担相应的违约责任。 31.在履行技术合同中,为提供技术成果或者咨询服务而交付的技术载体和内容等与约定不一致的,应当及时更正、补充。不按时更正、补充的和因更正、补充有关技术载体和内容等给对方造成损失或者增加额外负担的,应当承担相应的违约责任。但一方所作技术改进,使合同的履行产生了比原合同更为积极或者有利效果的除外。 (七)技术合同的定性 32.当事人将技术合同和其他合同内容合订为一个合同,或者将不同类型的技术合同内容合订在一个合同中的,应当根据当事人争议的权利义务内容,确定案件的性质和案由,适用相应的法律、法规。 33.技术合同名称与合同约定的权利义务关系不一致的,应当按照合同约定的权利义务内容,确定合同的类型和案由,适用相应的法律、法规。 34.当事人以技术开发、转让、咨询或者服务为承包内容订立的合同,属于技术合同。 35.转让阶段性技术成果并约定后续开发义务的合同,就该阶段性技术成果的重复试验效果方面发生争议的,按照技术转让合同处理;就后续开发方面发生争议的,按照技术开发合同处理。 36.技术转让合同中约定让与人向受让人提供实施技术的专用设备、原材料或者提供有关的技术咨询、技术服务的,这类约定属于技术转让合同的组成部分。因这类约定发生纠纷的,按照技术转让合同处理。 37.当事人以技术入股方式订立联营合同,但技术入股人不参与联营体的经营管理,并且以保底条款形式约定联营体或者联营对方支付其技术价款或者使用费的,属于技术转让合同。 38.技术转让合同中约定含让与人负责包销(回购)受让人实施合同标的技术制造的产品。仅因让与人不履行或者不能全部履行包销(回购)义务引起纠纷,不涉及技术问题的,按照包销(回购)条款所约定的权利义务内容确定案由,并适用相应的法律规定处理。 39.技术开发合同当事人一方仅提供资金、设备、材料等物质条件,承担辅助协作事项,另一方进行研究开发工作的合同.属于委托开发合同。 40.当事人一方以技术转让的名义提供已进入公有领域的技术,并进行技术指导,传授技术知识等,为另一方解决特定技术问题所订立的合同,可以视为技术服务合同履行,但属于合同法第五十二条和第五十四条规定情形的除外。 (八)几种特殊标的技术合同的法律适用 41.新药技术成果转让和植物新品种申请权转让、植物新品种权转让和使用许可等合同争议,适用合同法总则的规定,并可以参照合同法第十八章和本纪要关于技术转让合同的规定,但法律另有规定的,依照其规定。 42.计算机软件开发、许可、转让等合同争议,著作权法以及其他法律另有规定的,依照其规定;没有规定的,适用合同法总则的规定,并可以参照合同法第十八章和本纪要的有关规定。 二、技术开发合同 (一)相关概念 43.合同法第三百三十条所称新技术、新产品、新工艺、新材料及其系统,是指当事人在订立技术合同时尚未掌握的产品、工艺、材料及其系统等技术方案,但在技术上没有创新的现有产品的改型、工艺变更、材料配方调整以及技术成果的验证、测试和使用除外。 44.合同法第三百三十条第四款所称当事人之间就具有产业应用价值的科技成果实施转化订立的合同,是指当事人之间就具有实用价值但尚未能够实现商品化、产业化应用的科技成果(包括阶段性技术成果),以实现该科技成果的商品化、产业化应用为目标,约定有关后续试验、开发和应用等内容的合同。 45.合同法第三百三十五条所称分工参与研究开发工作,是指按照约定的计划和分工共同或者分别承担设计、工艺、试验、试制等工作。 46.合同法第三百四十一条所称技术秘密成果的使用权、转让权,是指当事人依据法律规定或者合同约定所取得的使用、转让技术秘密成果的权利。使用权是指以生产经营为目的自己使用或者许可他人使用技术秘密成果的权利;转让权是指向他人让与技术秘密成果的权利。 47.合同法第三百四十一条所称当事人均有使用和转让的权利,是指当事人均有不经对方同意而自己使用或者以普通使用许可的方式许可他人使用技术秘密并独占由此获得的利益的权利。当事人一方将技术秘密成果的使用权、转让权全部让与他人,或者以独占、排他使用许可的方式许可他人使用技术秘密的,必须征得对方当事人的同意。 (二)当事人的权利和义务 48.委托开发合同委托人在不妨碍研究开发人正常工作的情况下,有权依据合同法第六十条第二款的规定,对研究开发人履行合同和使用研究开发经费的情况进行必要的监督检查,包括查阅帐册和访问现场。 研究开发人有权依据合同法第三百三十一条的规定,要求委托人补充必要的背景资料和数据等,但不得超过履行合同所需要的范围。 49.研究开发成果验收时,委托开发合同的委托人和合作开发合同的当事人有权取得实施技术成果所必需的技术资料、试验报告和数据,要求另一方进行必要的技术指导,保证所提供的技术成果符合合同约定的条件。 50.根据合同法第三百三十九条第一款和第三百四十条第一款的规定,委托开发或者合作开发完成的技术成果所获得的专利权为当事人共有的,实施该专利的方式和利益分配办法,由当事人约定。当事人没有约定或者约定不明确,依照合同法第六十一条的规定不能达成补充协议的,当事人均享有自己实施该专利的权利,由此所获得的利益归实施人。 当事人不具备独立实施专利的条件,以普通实施许可的方式许可一个法人或者其他组织实施该专利,或者与一个法人、其他组织或者自然人合作实施该专利或者通过技术入股与之联营实施该专利,可以视为当事人自己实施专利。 51.根据合同法第三百四十一条的规定,当事人一方仅享有自己使用技术秘密的权利,但其不具备独立使用该技术秘密的条件,以普通使用许可的方式许可一个法人或者其他组织使用该技术秘密,或者与一个法人、其他组织或者自然人合作使用该技术秘密或者通过技术人股与之联营使用该技术秘密,可以视为当事人自己使用技术秘密。 三、技术转让合同 (一)技术转让合同的一般规定 52.合同法第三百四十二条所称技术转让合同,是指技术的合法拥有者包括有权对外转让技术的人将特定和现有的专利、专利申请、技术秘密的相关权利让与他人或者许可他人使用所订立的合同,不包括就尚待研究开发的技术成果或者不涉及专利、专利申请或者技术秘密的知识、技术、经验和信息订立的合同。其中: (1)专利权转让合同,是指专利权人将其专利权让与受让人,受让人支付价款所订立的合同。 (2)专利申请权转让合同,是指让与人将其特定的技术成果申请专利的权利让与受让人,受让人支付价款订立的合同。 (3)技术秘密转让合同,是指技术秘密成果的权利人或者其授权的人作为让与人将技术秘密提供给受让人,明确相互之间技术秘密成果使用权、转让权,受让人支付价款或者使用费所订立的合同。 (4)专利实施许可合同,是指专利权人或者其授权的人作为让与人许可受让人在约定的范围内实施专利,受让人支付使用费所订立的合同。 53.技术转让合同让与人应当保证受让人按约定的方式实施技术达到约定的技术指标。除非明确约定让与人保证受让人达到约定的经济效益指标,让与人不对受让人实施技术后的经济效益承担责任。 转让阶段性技术成果,让与人应当保证在一定条件下重复试验可以得到预期的效果。 54.技术转让合同中约定受让人取得的技术须经受让人小试、中试、工业性试验后才能投入批量生产的,受让人未经小试、中试、工业性试验直接投入批量生产所发生的损失,让与人不承担责任。 55.合同法第三百四十三条所称实施专利或者使用技术秘密的范围,是指实施专利或者使用技术秘密的期限、地域和方式以及接触技术秘密的人员等。 56.合同法第三百五十四条所称后续改进,是指在技术转让合同有效期内,当事人一方或各方对合同标的技术所作的革新或者改良。 57.当事人之间就申请专利的技术成果所订立的许可使用合同,专利申请公开以前,适用技术秘密转让合同的有关规定;发明专利申请公开以后、授权以前,参照专利实施许可合同的有关规定;授权以后,原合同即为专利实施许可合同,适用专利实施许可合同的有关规定。 (二)专利权转让合同和专利申请权转让合同 58.订立专利权转让合同或者专利申请权转让合同前,让与人自己已经实施发明创造的,除当事人另有约定的以外,在合同生效后,受让人有权要求让与人停止实施。 专利权或者专利申请权依照专利法的规定让与受让人后,受让人可以依法作为专利权人或者专利申请人对他人行使权利。 59.专利权转让合同、专利申请权转让合同不影响让与人在合同成立前与他人订立的专利实施许可合同或者技术秘密转让合同的效力。有关当事人之间的权利义务依照合同法第五章的规定确定。 60.专利申请权依照专利法的规定让与受让人前专利申请被驳回的,当事人可以解除专利申请权转让合同;让与受让人后专利申请被驳回的,合同效力不受影响。但当事人另有约定的除外。 专利申请因专利申请权转让合同成立时即存在尚未公开的同样发明创造的在先专利申请而被驳回的,当事人可以依据合同法第五十四条第一款第(二)项的规定请求予以变更或者撤销合同。 (三)专利实施许可合同 61.专利实施许可合同让与人应当在合同有效期内维持专利权有效,但当事人另有约定的除外。 在合同有效期内,由于让与人的原因导致专利权被终止的,受让人可以依据合同法第九十四条第(四)项的规定解除合同,让与人应当承担违约责任;专利权被宣告无效的,合同终止履行,并依据专利法的有关规定处理。 62.专利实施许可合同对实施专利的期限没有约定或者约定不明确,依照合同法第六十一条的规定不能达成补充协议的,受让人实施专利不受期限限制。 63.专利实施许可可以采取独占实施许可、排他实施许可、普通实施许可等方式。 前款所称排他实施许可,是指让与人在已经许可受让人实施专利的范围内无权就同一专利再许可他人实施;独占实施许可,是指让与人在已经许可受让人实施专利的范围内无权就同一专利再许可他人实施或者自己实施;普通实施许可,是指让与人在已经许可受让人实施专利的范围内仍可以就同一专利再许可他人实施。 当事人对专利实施许可方式没有约定或者约定不明确,依照合同法第六十一条的规定不能达成补充协议的,视为普通实施许可。 专利实施许可合同约定受让人可以再许可他人实施该专利的,该再许可为普通实施许可,但当事人另有约定的除外。 64.除当事人另有约定的以外,根据实施专利的强制许可决定而取得的专利实施权为普通实施许可。 65.除当事人另有约定的以外,排他实施许可合同让与人不具备独立实施其专利的条件,与一个法人、其他组织或者自然人合作实施该专利,或者通过技术入股实施该专利,可视为让与人自己实施专利。但让与人就同一专利与两个或者两个以上法人、其他组织或者自然人分别合作实施或者入股联营的,属于合同法第三百五十一条规定的违反约定擅自许可第三人实施专利的行为。 66.除当事人另有约定的以外,专利实施许可合同的受让人将受让的专利与他人合作实施或者人股联营的,属于合同法第三百五十二条规定的未经让与人同意擅自许可第三人实施专利的行为。 (四)技术秘密转让合同 67.技术秘密转让合同对使用技术秘密的期限没有约定或者约定不明确,依照合同法第六十一条的规定不能达成补充协议的,受让人可以无限期地使用该技术秘密。 68.合同法第三百四十七条所称技术秘密转让合同让与人的保密义务不影响其申请专利的权利,但当事人约定让与人不得申请专利或者明确约定让与人承担保密义务的除外。 69.技术秘密转让可以采取本纪要第63条规定的许可使用方式,并参照适用合同法和本纪要关于专利实施许可使用方式的有关规定。 四、技术咨询合同和技术服务合同 (一)技术咨询合同 70.合同法第三百五十六条第一款所称的特定技术项目,包括有关科学技术与经济、社会协调发展的软科学研究项目和促进科技进步和管理现代化,提高经济效益和社会效益的技术项目以及其他专业性技术项目。 71.除当事人另有约定的以外,技术咨询合同受托人进行调查研究、分析论证、试验测定等所需费用,由受托人自己负担。 72.技术咨询合同委托人提供的技术资料和数据或者受托人提出的咨询报告和意见,当事人没有约定保密义务的,在不侵害对方当事人对此享有的合法权益的前提下。双方都有引用、发表和向第三人提供的权利。 73.技术咨询合同受托人发现委托人提供的资料、数据等有明显错误和缺陷的,应当及时通知委托人。委托人应当及时答复并在约定的期限内予以补正。 受托人发现前款所述问题不及时通知委托人的,视为其认可委托人提供的技术资料、数据等符合约定的条件。 (二)技术服务合同 74.合同法第三百五十六条第二款所称特定技术问题,是指需要运用科学技术知识解决专业技术工作中的有关改进产品结构、改良工艺流程、提高产品质量、降低产品成本、节约资源能耗、保护资源环境、实现安全操作、提高经济效益和社会效益等问题。 75.除当事人另有约定的以外,技术服务合同受托人完成服务项目,解决技术问题所需费用,由受托人自己负担。 76.技术服务合同受托人发现委托人提供的资料、数据、样品、材料、场地等工作条件不符合约定的,应当及时通知委托人。委托人应当及时答复并在约定的期限内予以补正。 受托人发现前款所述问题不及时通知委托人的,视为其认可委托人提供的技术资料、数据等工作条件符合约定的条件。 77.技术服务合同受托人在履约期间,发现继续工作对材料、样品或者设备等有损坏危险时,应当中止工作,并及时通知委托人或者提出建议。委托人应当在约定的期限内作出答复。 受托人不中止工作或者不及时通知委托人并且未采取适当措施的,或者委托人未按期答复的,对因此发生的危险后果由责任人承担相应的责任。 (三)技术培训合同 78.合同法第三百六十四条所称技术培训合同,是指当事人一方委托另一方对指定的人员(学员)进行特定项目的专业技术训练和技术指导所订立的合同,不包括职业培训、文化学习和按照行业、单位的计划进行的职工业余教育。 79.技术培训合同委托人的主要义务是按照约定派出符合条件的学员;保证学员遵守培训纪律,接受专业技术训练和技术指导;按照约定支付报酬。 受托人的主要义务是按照约定配备符合条件的教员;制定和实施培训计划,按期完成培训;实现约定的培训目标。 80.当事人对技术培训必需的场地、设施和试验条件等的提供和管理责任没有约定或者约定不明确,依照合同法第六十一条的规定不能达成补充协议的,由委托人负责提供和管理。 81.技术培训合同委托人派出的学员不符合约定条件,影响培训质量的,委托人应当按照约定支付报酬。 受托人配备的教员不符合约定条件,影响培训质量的,或者受托人未按照计划和项目进行培训,导致不能实现约定的培训目标的,应当承担减收或者免收报酬等违约责任。 受托人发现学员不符合约定条件或者委托人发现教员不符合约定条件的,应当及时通知对方改派。对方应当在约定的期限内改派。未及时通知或者未按约定改派的,责任人承担相应的责任。 (四)技术中介合同 82.合同法第三百六十四条所称技术中介合同,是指当事人一方以知识、技术、经验和信息为另一方与第三人订立技术合同进行联系、介绍、组织商品化、产业化开发并对履行合同提供服务所订立的合同,但就不含有技术中介服务内容订立的各种居间合同除外。 83.技术中介合同委托人的主要义务是提出明确的订约要求,提供有关背景材料;按照约定承担中介人从事中介活动的费用;按照约定支付报酬。 中介人的主要义务是如实反映委托人和第三人的技术成果、资信状况和履约能力;保守委托人和第三人的商业秘密;按照约定为委托人和第三人订立、履行合同提供服务。 84.当事人对中介人从事中介活动的费用的负担没有约定或者约定不明确,依照合同法第六十一条的规定不能达成补充协议的,由中介人自己负担。当事人约定该费用由委托人承担但没有约定该费用的数额或者计算方法的,委托人应当支付中介人从事中介活动支出的必要费用。 前款所称中介人从事中介活动的费用,是指中介人在委托人和第三人订立技术合同前,进行联系、介绍活动所支出的通信、交通和必要的调查研究等费用。 85.当事人对中介人的报酬数额没有约定或者约定不明确,依照合同法第六十一条的规定不能达成补充协议的,根据中介人的劳务合理确定,并由委托人负担。仅在委托人与第三人订立的技术合同中约定有中介条款,但对给付中介人报酬的义务没有约定或者约定不明确,依照合同法第六十一条的规定不能达成补充协议的,由委托人和第三人平均负担。 前款所称中介人的报酬,是指中介人为委托人与第三人订立技术合同,以及为其履行合同提供服务应当得到的收益。 86.中介人未促成委托人与第三人之间的技术合同成立的,无权要求支付报酬,但可以要求委托人支付从事中介活动支出的必要费用。 87.中介人故意隐瞒与订立技术合同有关的重要事实或者提供虚假情况,损害委托人利益的,应当承担免收报酬和损害赔偿责任。 88.中介人收取的从事中介活动的费用和报酬不应视为委托人与第三人之间的技术合同纠纷中一方当事人的损失。 89.中介人对造成委托人与第三人之间的技术合同的无效或者被撤销没有过错,且该技术合同无效或者被撤销不影响有关中介条款或者技术中介合同继续有效的,中介人仍有权按照约定收取从事中介活动的费用和报酬。 五、与审理技术合同纠纷有关的程序问题 (一)技术合同纠纷的管辖与受理 90.技术合同纠纷属于与知识产权有关的纠纷,由中级以上人民法院管辖,但最高人民法院另行确定管辖的除外。 91.合同中既有技术合同内容,又有其他合同内容,当事人就技术合同内容和其他合同内容均发生争议的,由具有技术合同纠纷案件管辖权的人民法院受理。 92.一方当事人以诉讼争议的技术合同侵害他人技术成果为由主张合同无效或者人民法院在审理技术合同纠纷中发现可能存在该无效事由时,应当依法通知有关利害关系人作为有独立请求权的第三人参加诉讼。 93.他人向受理技术合同纠纷的人民法院就该合同标的技术提出权属或者侵权主张时,受诉人民法院对此亦有管辖权的,可以将该权属或者侵权纠纷与合同纠纷合并审理;受诉人民法院对此没有管辖权的,应当告知其向有管辖权的人民法院另行起诉。权属或者侵权纠纷另案受理后,合同纠纷应当中止诉讼。 94.专利实施许可合同诉讼中,受让人(被许可人)或者第三人向专利复审委员会请求宣告该专利权无效的,人民法院可以不中止诉讼。在审理过程中该专利权被宣告无效的,按照专利法的有关规定处理。 95.因技术中介合同中介人违反约定的保密义务发生的纠纷,可以与技术合同纠纷合并审理。 96.中介人一般不作为委托人与第三人之间的技术合同诉讼的当事人,但下列情况除外: (1)中介人与技术合同一方当事人恶意串通损害另一方利益的,恶意串通的双方应列为共同被告,承担连带责任; (2)中介人隐瞒技术合同一方当事人的真实情况给另一方造成损失的,中介人应列为被告,并依其过错承担相应的责任; (3)因中介人不履行技术中介合同或者中介条款约定的其他义务,导致技术合同不能依约履行的,可以根据具体情况将中介入列为诉讼当事人。 (二)技术合同标的技术的鉴定 97.在技术合同纠纷诉讼中,需对合同标的技术进行鉴定的,除法定鉴定部门外,当事人协商推荐共同信任的组织或者专家进行鉴定的,人民法院可予指定;当事人不能协商一致的,人民法院可以从由省级以上科技行政主管部门推荐的鉴定组织或者专家中选择并指定,也可以直接指定相关组织或者专家进行鉴定。 指定专家进行鉴定的,应当组成鉴定组。 鉴定人应当是三人以上的单数。 98.鉴定应当以合同约定由当事人提供的技术成果或者技术服务内容为鉴定对象,从原理、设计、工艺和必要的技术资料等方面,按照约定的检测方式和验收标准,审查其能否达到约定的技术指标和经济效益指标。 99.当事人对技术成果的检测方式或者验收标准没有约定或者约定不明确,依照合同法第六十一条的规定不能达成补充协议的,可以根据具体案情采用本行业常用的或者合乎实用的检测方式或者验收标准进行检测鉴定、专家评议或者验收鉴定。 对合同约定的验收标准明确、技术问题并不复杂的,可以采取当事人现场演示、操作、制作等方式对技术成果进行鉴定。 100.技术咨询合同当事人对咨询报告和意见的验收或者评价办法没有约定或者约定不明确,依照合同法第六十一条的规定不能达成补充协议的,按照合乎实用的一般要求进行鉴定。 101.对已经按照国家有关规定通过技术成果鉴定、新产品鉴定等鉴定,又无相反的证据能够足以否定该鉴定结论的技术成果,或者已经实际使用证明是成熟可靠的技术成果,在诉讼中当事人又对该技术成果的评价发生争议的,不再进行鉴定。 102.不能以授予专利权的有关专利文件代替对合同标的技术的鉴定结论。"
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instruction_general-413 | [
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"from": "human",
"value": "我国海关对知识产权主动保护程序"
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"from": "assistant",
"value": "知识产权人对于自己的知识产权都希望能得到法律的完整保护,我国的法律也确实在尽最大的努力保护知识产权人的知识产权不受侵犯,就我国海关对知识产权主动保护程序、知识产权海关保护的适用对象、知识产权海关保护的模式是什么,以下由平台为您一一解答,希望对您有所帮助。\n\t (一)权利人向海关总署提出备案申请:修订后的《知识产权海关保护条例》取消了强制备案的要求,但为了更充分地发挥海关对知识产权的主动保护职能,知识产权权利人可以将其知识产权向海关总署申请备案。\n\t (二)进出境地海关扣留侵权嫌疑货物:知识产权海关保护的原则是禁止侵犯知识产权的货物进出口。海关扣留侵权嫌疑货物可以依知识产权权利人的申请作出,也可以依职权调查处理。\n\t (三)海关调查:在主动保护模式下,海关应当自扣留之日起30个工作日内对被扣留的侵权嫌疑货物是否侵犯知识产权进行调查、认定;不能认定的,应当立即书面通知知识产权权利人。\n\t 海关实施知识产权保护发现涉嫌犯罪案件的,应当将案件依法移送公安机关处理。\n\t (四)海关没收侵权货物:被扣留的侵权嫌疑货物,经海关调查后认定侵犯知识产权的,由海关予以没收。海关作出没收侵权货物决定的,应当将情况书面通知知识产权权利人。\n\t (一)知识权利人\n\t 知识产权权利人如果希望在进出境环节保护自己的合法权益,特别是保障境外市场不被假冒等侵权货物冲击,增加对知识产权海关保护知识的掌握,可以有效利用这一法律武器。\n\t (二)进出口货物收发货人\n\t 进出口货物收发货人了解知识产权海关保护备案、案件处理以及相关权利义务等情况,可以避免进出口货物侵权而被处以行政处罚,也可以在部分权利人不当行使权利时,利用法律规定的程序和权利保障自己的利益。\n\t (三)外贸代理企业\n\t 目前由于外贸体制的原因,外贸代理情况较为普遍,代理他人进出口货物的企业。更加应当具备知识产权海关保护的意识和常识,否则,按照有关法律规定,代理他人进出口货物的企业是海关代理的相对人,将承担相应的法律责任。\n\t (四)为境外客户加工生产各种产品的加工企业\n\t 加工企业一定要增强知识产权边境保护的意识和相关知识的了解,在接受境外订单时不妨多考虑一下知识产权的问题。从海关执法实践看,查处的出口侵权货物案件中,有不少是国内的加工企业按照国外客户的指定品牌要求而生产侵权产品的,在这种贸易中,境内企业只能得到数额较小的加工费用,一旦被海关查扣后,面临的将是被没收全部货物,血本无归。\n\t (五)知识产权专业代理人和专业报关人企业\n\t 知识产权海关保护,是指当发现货物侵犯知识产权时,海关依法采取的禁止货物进出口的保护措施。在世界贸易组织《与贸易有关的知识产权协议》中被称为知识产权“边境措施”。知识产权海关保护有依申请的保护和依职权的保护两种模式:\n\t (一)依申请保护。指知识产权权利人发现侵权嫌疑货物即将进出口后向海关提出申请,海关根据知识产权权利人的申请扣留侵权嫌疑货物。依申请保护模式又被称为“被动保护”模式,因为在这模式下,海关不会主动采取制止侵权嫌疑货物进出口的措施。\n\t (二)依职权保护。指海关在对进出口货物的监管过程中,若发现进出口货物涉嫌侵犯已在总署备案的知识产权的,将主动采取扣留和调查处理措施。由于在依职权保护模式下,海关有权采取制止侵权货物进出口的措施,因此这一模式又被称作“主动保护”模式。应当注意的是,依职权保护模式仅适用于知识产权权利人事先将其知识产权向海关总署备案的情形。《知识产权海关保护条例》第十四条规定,知识产权权利人请求海关扣留侵权嫌疑货物的,应当向海关提供不超过货物等值的担保,用于赔偿可能因申请不当给收货人、发货人造成的损失,以及支付货物由海关扣留后的仓储、保管和处置等费用;知识产权权利人直接向仓储商支付仓储、保管费用的,从担保中扣除。具体办法由海关总署制定。\n\t 以上就是由平台编辑整理的与我国海关对知识产权主动保护程序相关的法律知识,目前,我国海关已经建立起一套包括报关单证审核、进出口货物检验、对侵权货物的扣留和调查、对违法进出口人进行处罚以及对侵权货物进行处置等环节在内的完善的知识产权执法制度。如果您就相关问题还有疑问的,欢迎向平台律师咨询。"
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instruction_general-414 | [
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"from": "human",
"value": "上海市副市长检查世游赛知识产权保护工作"
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"value": "上海子站讯 为推动世界游泳锦标赛期间知识产权保护工作,7月15日,上海市副市长赵雯对上海服装市场的知识产权保护情况进行检查。市商务委、市公安局、市工商局、市版权局、市知识产权局、市城管执法局、市文化执法总队等单位分管领导陪同视察,随后召开了专题会议。\n 会上,市政府副秘书长、世游赛组委会副主任薛潮分析了世游赛知识产权保护工作面临的形势,并提出了工作要求。会议还听取了静安区开展保护知识产权专项行动和相关执法部门开展世界游泳锦标赛知识产权保护工作情况的汇报。本市相关重点市场的管理者在会上做了关于加强市场管理、制止售假行为、营造公平竞争市场秩序的表态。\n 赵雯指出,做好世游赛知识产权保护工作的重要意义,要求各相关部门进一步巩固专项行动的成果,通力协作,全力以赴,加强知识产权宣传和执法监管,努力为世游赛营造良好的知识产权保护环境。\n 据悉,第14届国际泳联世界锦标赛于2011年7月16日至31日在上海举行。这是上海迄今为止承办的规模最大、人数最多、规格最高的世界单项体育大赛,参赛的国家和地区将达180多个,运动员、教练员和官员总数超过5000人,将有2000多名中外记者参与赛事报道。(上海市知识产权局)"
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instruction_general-415 | [
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"value": "民间文学艺术作品的法律保护及其特征是什么"
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"value": "\n 民间文学艺术作品的法律保护及其特征是什么一、民间文学艺术作品特征第一,民间文学艺术作品是一种通过某个社会群体几代人的不断模仿而进行的非个人的、连续的、缓慢的创作活动过程的产物。例如我国的龙,由仰韶文化的鱼纹龙进到周朝的蛇纹龙,经汉、明、清,龙的造型一直发展到今日的龙,龙的创作的演变史已达几千年。第二,民间文学艺术作品的表现形式丰富。民间文学表达形式包括:(一)口头表达形式,诸如民间故事、民间诗歌及民间谜语;(二)音乐表达形式,诸如民歌及器乐;(三)活动表达形式,诸如民间舞蹈,民间游戏,民间艺术形式或民间宗教仪式;(四)有形的表达形式,诸如:(1)民间艺术品,尤其是笔画、彩画、雕刻、雕塑、陶器、拼花(拼图)、木制品、金属器皿、珠宝饰物、编织、刺绣、纺织品、地毡、服装式样;(2)乐器;(3)建筑艺术形式。在我国,民间文学艺术作品表现形式有文字、口述、音乐、戏剧、舞蹈、美术等作品。生活习惯、传统礼仪、宗教信仰、科学观点不属于民间文学艺术作品。第三,民间文学艺术作品的作者是创作该民间文学艺术作品的社会群体。这个社会群体可以是一个民族,也可以是本民族的某个村落,还可以指几个民族。民间文学艺术作品无具体的作者。表演民间文学艺术作品的某个说唱人、舞蹈人,不是民间文学艺术作品的作者。例如,青海黄南藏族自治州同红县土族聚居的年都乎村有一种“於菟”舞。“於菟”是春秋战国时期楚人对虎的称谓,从“於菟”舞里可以依稀看到两千多年前楚人祭祀山神舞蹈的情形。第四,民间文学艺术作品的权利属于创作、保存该民间文学艺术作品的社会群体。第五,民间文学艺术作品权利的保护,不受时效的限制。民间文学艺术作品的修改权永远由创作、保存该作品的社会群体享有,民间文学艺术作品的财产权亦不存在保护期间。对此,突尼斯样板版权法认为,民间作品是共同创作的作品,总有尚未去世的作者存在,因此,对民间作品的保护,不受时间的限制。第六,在传统和习惯范围内使用民间文学艺术作品都属于合理使用,即使营利使用,也不需经许可,不支付报酬。第七,民间文学艺术作品的权利由创作、保存该作品的社会群体行使,或者民间文学艺术作品的财产权利由当地民间文学艺术的主管部门行使。第八,民间文学艺术作品的财产权利不能转让,但允许授权使用。第九,在以营利为目的,并于传统和习惯之外使用民间文学艺术作品,应当取得民间文学艺术主管部门或者有关社会群体的许可。例二、民间文学艺术作品的法律保护(一)、国际上保护民间文学表现形式的法律制度民间文学艺术作品受著作权保护的法律制度,是在20世纪60年代以后逐步形成发展起来的,其起始原因在于发展中国家保护自己的传统民族文化,从而提出扩展著作权客体的要求。此前,在发展中国家与发达国家都可以大量无偿地使用发展中国家丰富的民间文学艺术资源。为防止篡改、歪曲、擅自使用民间艺术作品的现象发生,实现发展中国家与发达国家在著作权贸易方面的平衡,一些国家和地区先后将民间文学表现形式列为著作权客体加以保护。(二)、我国对民间文学艺术作品的保护我国是一个文明古国,民间文学艺术作品产量丰富,数量众多。对民间文学艺术作品予以保护,有助于挖掘我国的民族文化遗产,弘扬民族文化,发展民间经济,增强民族团结,并有助于实现我国与发达国家之间著作权贸易的平衡。鉴于民间文学艺术作品的特殊性,我国著作权法明确规定,其保护办法由国务院另行规定。究竟如何保护,目前还未有一个完整的方案。\n "
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instruction_general-416 | [
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"value": "跨境电商没有营业执照怎么办"
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"value": "法律角度来看:任何单位和个人不得违反法律、法规的规定,从事无照经营。由工商行政管理部门依法予以取缔,触犯刑律的,依照刑法处罚,尚不够刑事处罚的,并处2万元以下的罚款。\n以下相关法律内容可供参考:《无照经营查处取缔办法》\n第四条 下列违法行为,由工商行政管理部门依照本办法的规定予以查处:\n(一)应当取得而未依法取得许可证或者其他批准文件和营业执照,擅自从事经营活动的无照经营行为;\n(二)无须取得许可证或者其他批准文件即可取得营业执照而未依法取得营业执照,擅自从事经营活动的无照经营行为;\n(三)已经依法取得许可证或者其他批准文件,但未依法取得营业执照,擅自从事经营活动的无照经营行为;\n(四)已经办理注销登记或者被吊销营业执照,以及营业执照有效期届满后未按照规定重新办理登记手续,擅自继续从事经营活动的无照经营行为;\n(五)超出核准登记的经营范围、擅自从事应当取得许可证或者其他批准文件方可从事的经营活动的违法经营行为。\n前款第(一)项、第(五)项规定的行为,公安、国土资源、建设、文化、卫生、质检、环保、新闻出版、药监、安全生产监督管理等许可审批部门(以下简称许可审批部门)亦应当依照法律、法规赋予的职责予以查处。但是,对当事人的同一个违法行为,不得给予两次以上罚款的行政处罚。\n第十四条 对于无照经营行为,由工商行政管理部门依法予以取缔,没收违法所得;触犯刑律的,依照刑法关于非法经营罪、重大责任事故罪、重大劳动安全事故罪、危险物品肇事罪或者其他罪的规定,依法追究刑事责任;尚不够刑事处罚的,并处2万元以下的罚款;无照经营行为规模较大、社会危害严重的,并处2万元以上20万元以下的罚款;无照经营行为危害人体健康、存在重大安全隐患、威胁公共安全、破坏环境资源的,没收专门用于从事无照经营的工具、设备、原材料、产品(商品)等财物,并处5万元以上50万元以下的罚款。\n对无照经营行为的处罚,法律、法规另有规定的,从其规定。"
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"value": "应对气候变化须重视知识产权制度作用"
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"value": "妥善应对气候变化,已成为国家最高权力机关和政府工作的一项重要而紧迫性内容。8月27日,十一届全国人大常委会第十次会议表决通过了关于积极应对气候变化的决议,首次专门就应对气候变化作出决议。此前,温家宝总理于8月12日主持召开了国务院常务会议,研究部署应对气候变化有关工作。\n 一个时期以来,世界大部分地区气候出现异常甚至极端变化,气象灾害范围之广、灾种之多、灾情之重、受灾人口之众、灾害损失之大,对人类生存环境造成严重威胁,并对各国经济社会发展带来深刻影响。科学家们普遍认为,极端天气事件日趋频繁,一半来自“天灾”,即自然现象的反常;另一半则源于“人祸”,即由于大量使用化石燃料,燃烧产生的温室气体使大气层碳循环失衡,改变了地球生物圈的能量转换形式,从而造成地球升温、全球气候变暖。世界各国的当务之急,也成为人类共同的长久大计。\n 在人类社会减缓和适应气候变化这一过程中,科学技术发挥着至关重要的作用。随着对自然现象的认知以及新能源、可再生能源技术开发等不断取得重大进展,应对气候变化的关键技术也孕育着新的突破,一些现有的或者在未来几十年中有望推广使用的科技手段,将为人类适应和减缓气候变化奠定坚实基础。而知识产权制度是鼓励创新、促进技术传播的一项重要制度,探索利用知识产权制度工具应对气候变化问题挑战,对于不断增加对气候变化科技研发投入,服务我国调整经济和产业结构、优化能源结构、节能减排和提高能效等政策和措施的落实,防治环境污染和生态破坏,尽力减少温室气体排放,保障经济社会的可持续发展,将具有重要战略意义。\n 发挥知识产权制度的重要激励作用,要以《国家知识产权战略纲要》为指导,推动各级部门将适应与减缓气候变化技术的创新和推广纳为新的工作任务内容,研究出台针对性鼓励政策或扶持政策。要注意强化知识产权在与抑制气候变化相关项目中的导向、服务和支撑作用,加强知识产权政策与相关产业政策、科技政策、区域政策的衔接,为相关技术研究工作提供良好支撑条件,调动企业参与技术创新和运用的积极性。以促进能源能效提高为目标,调整提高煤耗低、效率高、高参数的大容量发电机组比重,鼓励发展大型水电、核电、风电、太阳能等清洁能源项目。以形成一批自主知识产权产品和技术标准为目标,重视先进清洁技术的引进、消化、吸收和再创新,加快“三高一低”项目的技术改造,发展实施低碳经济和技术,为先进技术推广应用创造良好法治环境,限制节能环保不达标产品进入市场。\n 同时要通过技术创新,增强适应气候变化能力。可以预料,在未来几十年内,即使最急切的减缓排放方法,也不可能完全避免气候变化的进一步影响,因此适应气候变化便显得尤为重要。应对和解决气候变化问题,认识气候变化规律,识别气候变化的影响,开发适应和减缓气候变化的技术,制定妥善应对气候变化的政策措施等,归根到底要靠自主知识产权。要切实将知识产权指标纳入科技计划实施评价体系,立足自主创新,瞄准未来科学技术发展方向,集中力量进行重点突破,开发具有自主知识产权的关键技术,努力实现气候变化领域的技术跨越,提高国家应对极端天气事件等公共危机的能力。\n 发展服务贸易,改善产业结构,减少以碳排放为主要生产方式的产业在总体产业结构中的比重,也是减缓和适应气候变化的重要手段。\n 任何政策的贯彻都离不开全社会的广泛参与。加强知识产权宏观政策导向性的研究,探索相关技术推广应用中权利人利益和社会公众利益间的平衡,引导民众树立控制能耗和污染的强烈责任意识,全民协力建设资源节约型、环境友好型社会,在这许多方面,知识产权工作同样存在积极作为的广阔空间。(知识产权报评论员)"
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instruction_general-418 | [
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"from": "human",
"value": "一般作品标题著作权保护吗?"
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{
"from": "assistant",
"value": "作品标题也受到着作权保护,原因如下:\n第一,作品名称通常是作品主要内容的体现,是作者思想的高度概括。为了使作品名称概括出作品的主要内容且能让别人一看作品名称就可知道全内容,并且要给作品命一个新颖不落俗套的名称,需要相当的技巧和作者反复构思,对作品名称进行不断思索、提炼直至最后才作出选择。因此,作品名称往往包含了作者大量的智力活动,是作品思想的集中体现,属于作品。由于作者在确定作品名称时,投入了大量的智力劳动,理应受到著作权法的保护。事实上,在国外许多国家著作权法规定对作品名称予以保护,如法国1987年《著作权法》第5条规定“智力作品的标题,只要具有独创性,同作品一样受本法保护。”即使作品的保护期限届满后,“任何人不能在可能引起混淆的情况下,以个人名义在同类作品上使用该标题。”此外,对作品名称采用这种法律保护模式的国家还有西班牙、澳大利亚等国。\n第二,我国著作权法及其实施条例虽未直接规定对作品标题予以保护,但是我们仍然可以从现行的著作权法及相关规定中发现保护作品标题的有关规定。如《著作权法》第10条第4项规定“保护作品完整权”,就包含有不得擅自改动作品标题的含义。\n第三,将作品名称纳入到著作权法的保护范围需要解决的问题是,不具独创性作品名称的保护问题。按照著作权法的规定,受著作权法保护的作品必须具有独创性,对于作品名称的判断,不能仅仅从字面上看该名称是否具有独创性,要将作品名称与作品作为一个整体判断。有些作品名称单从字面上看,本身可能很普通,但是作者在作品名称的安排上将作品名称和作品内容巧妙地结合起来,超脱了作品名称的字面意义,赋予了作品名称全新的寓意,我们仍然认为这样的作品名称具有独创性,不能仅仅从字面意思可能不具有独创性而否认其独创性。"
}
]
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instruction_general-419 | [
{
"from": "human",
"value": "哪些属于知识产权司法保护对象"
},
{
"from": "assistant",
"value": "一、哪些属于知识产权司法保护对象\n知识产权的保护对象是智力成果或是知识产品,是创造性的智力劳动所创造的劳动成果。具体体现在以下几个方面:\n(1)著作权和邻接权。著作权,又称版权,是指文学、艺术和科学作品的作者及其相关主体依法对作品所享有的人身权利和财产权利。邻接权在著作权法中被称为“与著作权有关的权益”。\n(2)专利权,即自然人、法人或其他组织依法对发明、实用新型和外观设计在一定期限内享有的独占实施权。\n(3)商标权,即商标注册人或权利继受人在法定期限内对注册商标依法享有的各种权利。\n(4)商业秘密权,即民事主体对属于商业秘密的技术信息或经营信息依法享有的专有权利。\n(5)植物新品种权,即完成育种的单位或个人对其授权的品种依法享有的排他使用权。\n(6)集成电路布图设计权,即自然人、法人或其他组织依法对集成电路布图设计享有的专有权。\n(7)商号权,即商事主体对商号在一定地域范围内依法享有的独占使用权。\n二、知识产权保护的特点\n知识产权保护已成为国际经济秩序的战略制高点,并成为各国激烈竞争的焦点之一。具体表现为以下几个鲜明特点:\n一是随着科学技术的迅速发展,传统的知识产权制度面临挑战,知识产权的保护范围在不断扩大。如在专利领域中,美国已对含有计算机程序的计算机可读载体、基因工程、网络上的经营模式等发明给予了专利保护。发展中国家的技术创新空间受到了极大的扼制。如何科学合理地确定专利保护的范围,已成为一个紧迫而重大的研究课题。世界银行在1998年年底发布的一份报告中指出:“日益强化的国际知识产权保护立法,面临着扩大发达国家与发展中国家知识产权差距的危险。”\n二是某些发达国家近年来极力推行专利审查的国际化,提出打破专利审查的地域限制,建立“世界专利”,即少数几个国家负责专利审查,并授予专利权,其它国家承认其审查结果。所谓“世界专利”,实质上是世界各国的专利审查工作,由美、日、欧等少数几个发达国家和地区的专利局来进行。\n三是知识产权已纳入世界贸易组织管辖的范围。知识产权与货物贸易、服务贸易并重,成为世界贸易组织的三大支柱,并且将货物贸易的规则、争端解决机制引入知识产权领域。按照世贸组织的规定,世贸组织任何成员将因知识产权保护不力,遭到贸易方面的交叉报复。知识产权已成为国际贸易中的前沿阵地,随着关税的逐步减让直至取消,知识产权保护在国际贸易中的地位和重要性将更加突出。\n四是以美国、日本为代表的发达国家,纷纷调整和制定其面向新世纪的知识产权战略,并将其纳入国家经济、科技发展的总体战略之中。\n在《刑法》中还没有规定有关知识产权方面的犯罪之前,对于侵犯知识产权的违法成本相对是比较低的,在一定程度上也就造成了大量侵犯知识产权的案件出现,严重损害了知识产权人的合法权益。为此,我国在逐步加强对知识产权的保护力度,同时加大对侵权行为的打击,提高知识产权审查质量和审查效率,引入惩罚性赔偿制度,在违法成本上面有了显著提高。"
}
]
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instruction_general-420 | [
{
"from": "human",
"value": "中国人争议老字号译名"
},
{
"from": "assistant",
"value": "“虽然英文名更容易让老字号被世界了解,但在中国人心中根深蒂固的文化情结,会让一些企业在名字的选择上左右为难。”\n 全聚德已经将活动中征集出的英文名申请注册,获批后将正式使用 供图/CFP\n 同仁堂在等待更为心仪的英文名 供图/CFP?摄影/任卫红\n 瑞蚨祥在重装店面后会启用新的英文名\n 供图/CFP?摄影/南山\n 新的英文名让王致和受益良多\n 供图/CFP?摄影/任卫红\n 狗不理的新“洋名”颇具争议\n 供图/CFP?摄影/苏马赫\n 荣宝斋确定使用新的英文名\n 供图/CFP?摄影/吴吕明\n 吴裕泰早在征名活动之前就拥有了自己的英文名 供图/CFP?摄影/赵光\n 从2007年的夏天,一直到2008年的春天,在全球25万多名翻译志愿者的热情参与下,全聚德、王致和、吴裕泰、同仁堂、瑞蚨祥、荣宝斋6家北京老字号的英文译名终于尘埃落定。\n ??“参与人数远远超过了我们的想象。”此次活动的主办方之一,中国奥委会官方网惟一多语合作伙伴——传神联合(北京)信息技术有限公司的韩彦楠告诉记者,自2007年8月6日,“迎奥运——传神诠释老字号”的公益翻译活动启动以来,截止到2008年1月,已收到各类语种的回复共计25万余份,其中以英语居多,志愿者遍布世界各地,除中国地区以外,还包括华人聚集较多的加拿大、美国、德国及东南亚等地区,其中来自海外的翻译作品约占作品总数的20%左右。“有一个在德国留学的中国女孩,竟然无条件放下手中的工作,用了整整3天3夜,为50多家老字号进行了德语翻译。”\n ??然而,老字号究竟需要什么样的英文译名,结果千差万别。韩彦楠说:“有人强烈推行音译;有人认为直接用汉语拼音好;还有的人从老字号本身的文化特色上动脑筋。当所有这些译名都摆在眼前,如何定夺就成了最大的难题。”\n ??2008年1月,经过北京外国语大学高级翻译学院院长王立弟、中科院翻译工作者协会副会长李亚舒、民俗学家赵书等专家的共同评议及修改,为第一批征集译名数量在三万份以上的6家老字号取定了“洋名”。\n ??他们分别是:全聚德——“Quanjude Peking Roast Duck-Since 1864”;王致和——“Wangzhihe Gourmet Food-Since 1669”;吴裕泰——“Wuyutai Tea Shop-Since 1887”;同仁堂——“Tongrentang Chinese Medicine-Since 1669”;瑞蚨祥——“Ruifuxiang Silk-Since 1862”;荣宝斋——“Rongbaozhai Art Gallery-Since 1672”。\n ??如此规范统一的名称格式,其实大有学问。为了保证老字号原有品牌的享誉度及悠久历史,同时又有利于推介产品,专家组将此次译名的格式标准细分为3种类别,即“老字号企业名称拼音+产品特性+起始年代”;“老字号企业名称拼音+产品店铺+起始年代”,“老字号企业名称拼音+经营产品+起始年代”。\n ??名字终于有了着落,然而事情远没有就此结束。记者了解到,这些新鲜出炉的英文译名,在走上“工作岗位”的路途中,命运却大相径庭。\n ??同仁堂宣传部的负责人告诉记者,他们已经在海外的很多国家以“tongrentang”拼音的名字进行过注册,对于现在选出的译名,目前并没有使用。“我们更愿意公众给出一些理念上或宣传语上的翻译。” 瑞蚨祥的相关负责人也对记者表示:“现在店面正在装修,装修后将考虑使用该英文名。”"
}
]
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instruction_general-421 | [
{
"from": "human",
"value": "农业部已发布了几批保护名录?都有什么种、属?"
},
{
"from": "assistant",
"value": "截止到2002年5月31日止,农业部共发布了四批保护名录,30个属和种。它们是:水稻、玉米、大白菜、马铃薯、春兰、菊属、石竹属、唐菖蒲属、紫花苜蓿、草地早熟禾;普通小麦、大豆、甘蓝型油菜、花生、普通番茄、黄瓜、辣椒属、梨属、酸模属;兰属、百合属、鹤望兰属和补血草属;谷子、甘薯、桃、荔枝、西瓜、普通结球甘蓝、食用萝卜。"
}
]
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instruction_general-422 | [
{
"from": "human",
"value": "中药知识产权的保护方式有多少种?"
},
{
"from": "assistant",
"value": "一、中药品种行政保护:\n为了加强中药知识产权的行政保护,国务院于1993年出台了中药品种保护条例。作为专利法的补充和完善,中药保护条例是行政法规。中药保护局限于品种,其保护期限从二级保护的7年至一级保护的10年到30年不等。\n二、中药发明专利保护:\n中药的专利保护越来越受中药企业和研究院所青睐,这既有加入WTO(世界贸易组织)的原因,也与新的药品注册管理办法出台的三个不侵犯专利条款有关,还与我国新修订的专利法适度放松对药品保护有关。\n1985年4月1日,我国实施的第一部专利法规定,对药品和用化学方法获得的物质不授予专利权。1993年1月新修订的专利法扩大了对药品专利权的保护范围,可以通过对药品的制备工艺给予中药保护,发明专利保护期20年。加入WTO后,世贸组织要求我国修改专利法,其中对医药知识产权所作承诺包括:降低药品进口关税税率、放开药品分销业务、延长药品专利保护期等条款。因此,中药专利保护具有强制性,也是国际上认可的法律保护体系,是企业无形资产的组成部分。\n三、中药商标保护:\n我国加入WTO后,企业自我保护意识加强,崛起了一大批中药品牌,其势直逼百年老品牌,显现了商标品牌的独特魅力。据统计,连续4年我国国内商标注册量超过了50万件,国际注册商标以年均1000件以上的速度增长,其中以中药为代表的药品及其保健品的商标注册数量占有相当比重。充分表明了企业运用商标战略保护中药品牌、实现裂变增长的运作是成功的。\n四、中药原产地、地理标志的保护:\n地理标志是表明产品原产于某成员国境内某一特定地区,其产品因当地特殊的地理环境、气候造就了药材良好的质量特性,如吉林的人参、四川的贝母、宁夏的枸杞、文山的三七等。根据TRIPS协议,要求各缔约成员国有义务和责任遵守TRIPS协议中有关原产地保护的条款,同时各成员国还有互认和免检功能,它是一个国家名优特产品质量与信誉的标志和保证,在进入国际市场上不但拥有特殊的护身符,而且出口还将享受关税优惠待遇。\n五、中药的外观包装设计保护:\n中药产品的外观包装是工业设计中涉及产品的形状、图案、色彩及组合、并富有美感的专业设计。工业设计在专利法中被称为外观设计,是对中药产品的除发明专利、商标以外的另一种保护方式。\n六、商业秘密保护:\n商业秘密是不为公众知晓、未曾对外公开和披露的信息,我国的反不正当竞争法中有侵害商业秘密权益的条款,它也是中药知识产权保护的重要方式。包括中药研发信息、关键工业参数、试验数据、营销渠道、客户名单、财务信息等,企业通过实施保密措施加以保护。\n七、国家科技秘密保护:\n关系到国家安全,科技发展和经济利益的科技成果均属于国家秘密。中药产业中的中药材、中药制剂配方、主要技术指标、工业路线、关键技术均可按技术密级、确定密级时间、保密期限申请,经各级科技部门保密办公室审查上报,由国家保密办公室核准即可获得相应的保密级和保密期限。\n八、著作权的保护:\n企业在文化创建中形成的企业经营理念、宗旨,对外整合传播的信息,企业的标识、标志、广告用语、广告文案,特定的药品说明书设计等均属著作权的保护范畴,着作仅属于版权局管理和授权。"
}
]
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instruction_general-423 | [
{
"from": "human",
"value": "知识产权有诉讼时效吗"
},
{
"from": "assistant",
"value": "现实生活中,随着国家大力发展知识经济,很多人都非常注重对自己知识产权的保护。那么知识产权有诉讼时效吗?知识产权的作用是什么?为了帮助大家更好的了解相关法律知识,平台整理了相关的内容,我们一起来了解一下吧,希望能对你有所帮助。\n 有,侵犯知识产权的诉讼时效为2年,自权利人知道或应当知道之日起计算。\n 专利权、商标权或著作权的权利人超过2年起诉的,如果该知识产权仍在保护期内,人民法院应当判决责令被告停止侵权行为;侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算2年计算。\n (一)为智力成果完成人的权益提供了法律保障,调动了人们从事科学技术研究和文学艺术作品创作的积极性和创造性。\n (二)为智力成果的推广应用和传播提供了法律机制,为智力成果转化为生产力,运用到生产建设上去,产生了巨大的经济效益和社会效益。\n (三)为国际经济技术贸易和文化艺术的交流提供了法律准则,促进人类文明进步和经济发展。\n (四)知识产权法律制度作为现代民商法的重要组成部分,对完善中国法律体系,建设法治国家具有重大意义。\n 知识产权转让尽管是一种以私权交易为内容的民事法律行为,但从知识产权管理的角度来看,却也同时包含诸多约束因素,这些约束规则能不能得到有效地贯彻执行,关键靠知识产权管理工作。因此,知识产权转让的价值分析,就不能不考虑到知识产权转让管理的角度。之所以需要知识产权管理,就是为了争取经济效益最大化,保护相关知识产权权利人的合法权益。因此,知识产权管理就不能不关注知识产权转让,以什么样的思路去管理知识产权转让行为,不仅关系到管理行为本身的评估,也牵涉到知识产权转让交易规则的运行。从广义的管理角度来看,知识产权管理不仅包括知识产权行政管理,也包括知识产权内部管理。从这两个方面出发,分析知识产权转让的价值,可以为知识产权行政管理部门与单位内部管理机构提供一种新的管理思路。\n 以上就是平台为您详细介绍关于知识产权有诉讼时效吗的相关知识,综上所述,知识产权是可以为人们带来巨大的经济价值和经济效益的,如果您还有其他的法律问题,欢迎咨询平台,我们会有专业的律师为您解答疑惑。"
}
]
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instruction_general-424 | [
{
"from": "human",
"value": "知识产权工资待遇如何?"
},
{
"from": "assistant",
"value": "一、知识产权工资待遇如何?\n月均薪资¥4804,取自1067份样本,可信度较高。\n某些岗位的薪酬与工作经验并无直接关系,如销售类岗位。同时,岗位薪酬也与公司盈利情况、岗位所在公司的重要程度等因素有关。\n小有压力,薪水一般,可能会有十分成就感,看个人兴趣,需要不断学习,比如学法律,还有日语或者德语,谁让日德每年的专利申请量仅次于美国呢。但是放心,外国到中国来的专利申请,按专利法规定,应该由涉外专利代理机构代理,已经翻译成中文了,所以,不会像知识产权局的公务员一样,去过翻译(不过人家公务员做翻译是赚外快,审协的就不允许了)。\n二、知识产权\n知识产权,也称其为“知识所属权”,指“权利人对其智力劳动所创作的成果享有的财产权利”,一般只在有限时间内有效。各种智力创造比如发明、外观设计、文学和艺术作品,以及在商业中使用的标志、名称、图像,都可被认为是某一个人或组织所拥有的知识产权。据斯坦福大学法学院的Mark\nLemley教授,广泛使用该术语“知识产权”是一个在1967年世界知识产权组织成立后出现的。\n知识产权是关于人类在社会实践中创造的智力劳动成果的专有权利。随着科技的发展,为了更好保护产权人的利益,知识产权制度应运而生并不断完善。如今侵犯专利权、著作权、商标权等侵犯知识产权的行为越来越多。17世纪上半叶产生了近代专利制度;一百年后产生了“专利说明书”制度;又过了一百多年后,从法院在处理侵权纠纷时的需要开始,才产生了“权利要求书”制度。在二十一世纪,知识产权与人类的生活息息相关,到处充满了知识产权,在商业竞争上我们可以看出它的重要作用。\n发明专利、商标以及工业品外观设计等方面组成工业产权。工业产权包括专利、商标、服务标志、厂商名称、原产地名称,以及植物新品种权和集成电路布图设计专有权等。2017年4月24日,最高法首次发布《中国知识产权司法保护纲要》。"
}
]
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instruction_general-425 | [
{
"from": "human",
"value": "注册商标需要钱吗?"
},
{
"from": "assistant",
"value": "1、注册商标需要花钱。商标注册费用,主要与商标申请方式或途径、商标代理机构、申请商标数等有关系。目前商标注册的途径有两种:自行前往商标受理窗口办理,或是网上自己申请;委托商标代理机构进行办理。2、商标局官方收费标准:纸质申请300元,限定本类10个商品。10个以上商品,每超过1个商品,每个商品加收30元;网上申请,限定本类10个商品。10个以上商品,每超过1个商品,每个商品加收27元。\n以下相关法律内容可供参考:\n《中华人民共和国商标法》第二十二条商标注册申请人应当按规定的商品分类表填报使用商标的商品类别和商品名称,提出注册申请。商标注册申请人可以通过一份申请就多个类别的商品申请注册同一商标。商标注册申请等有关文件,可以以书面方式或者数据电文方式提出。"
}
]
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instruction_general-426 | [
{
"from": "human",
"value": "他人侵犯知识产权违法吗?"
},
{
"from": "assistant",
"value": "一、他人侵犯知识产权违法吗?\n侵犯知识产权算违法,对于侵犯知识产权的行为,是属于侵犯了他人合法权益的行为,具体情况下可以根据实际的侵权情况来进行合法的认定,涉案金额巨大的还需要追究刑事责任,具体情况由法院认定。\n侵犯知识产权是指违反知识产权保护法规,未经知识产权所有人许可,非法利用其知识产权,侵犯国家对知识产权的管理秩序和知识产权所有人的合法权益,违法所得数额较大或者情节严重的行为。\n侵犯知识产权罪包括:假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪、非法制造或者销售非法制造注册商标标识罪;侵犯著作权罪、销售侵权复制品罪;假冒专利罪;侵犯商业秘密罪。知识产权是人类创造性劳动的智力成果,包括专利权\n、商标权、著作权等。\n二、侵犯知识产权的具体行为有哪些?\n侵犯知识产权的具体行为有:\n1.未经授权,在生产、经营、广告、宣传、表演和其他活动中使用相同或者近似的商标、特殊标志、专利、作品和其他创作成果;\n2.伪造、擅自制造相同或者近似的商标标识、特殊标志或者销售伪造、擅自制造的商标标识、特殊标志;\n3.变相利用相同或者近似的商标、特殊标志、专利、作品和其他创作成果;\n4.未经授权,在企业、社会团体、事业单位、民办非企业单位登记注册和网站、域名、地名、建筑物、构筑物、场所等名称中使用相同或者近似的商标、特殊标志、专利、作品和其他创作成果;\n5.为侵权行为提供场所、仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件;\n6.违反国家有关法律、法规规定的其他侵权行为。\n三、侵犯知识产权罪的构成要件是什么?\n1.侵犯知识产权罪侵犯的客体,既侵害了国家的知识产权的管理制度,又侵害了知识产权人的权利和经济利益;\n2.侵犯知识产权罪的客观方面,表现为行为人违反国家有关知识产权保护的管理法规,未经知识产权人的许可,侵害知识产权人的权利和经济利益,牟取非法利益,情节严重或者数额较大,或者造成重大的损失的行为;\n3.侵犯知识产权罪的犯罪主体,为一般主体,既可以是自然人,也可以是单位;\n4.侵犯知识产权罪的主观方面是故意,而且多数犯罪是以牟取非法利益为目的。\n无论是著作权、商标权还是专利权,知识产权的权利人都有权保护自己的权利,在其他人实施侵害自己的知识产权的行为时,可以通过法律的途径来保护自己,首先可以和侵权行为人之间协商处理,如果是无法协商的,此时可以向人民法院提起诉讼。"
}
]
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instruction_general-427 | [
{
"from": "human",
"value": "被起诉外观侵权怎样赔偿"
},
{
"from": "assistant",
"value": "\n 一、被起诉外观侵权怎样赔偿根据判决赔偿。常见处罚标准:1、权利人损失根据《专利法》第65条和法释[2015]4号第20条第1款规定,权利人损失可以根据专利权人的专利产品因侵权所造成销售量减少的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积计算。权利人销售量减少的总数难以确定的,侵权产品在市场上销售的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积可以视为权利人因被侵权所受到的实际损失。用公式表示如下:权利人损失=专利产品减少销量(或侵权产品销量)*专利产品合理利润2、侵权人获利根据《专利法》第65条和法释[2015]4号第20条第2款规定,可以根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。侵权人因侵权所获得的利益一般按照侵权人的营业利润计算,对于完全以侵权为业的侵权人,可以按照销售利润计算。用公式表示如下:侵权人获利=侵权产品销售量*侵权产品合理利润(营业利润或销售利润)其中,销售利润=销售收入-销售成本-销售费用-税收附加,而营业利润=销售利润-管理费用-财务费用。3、许可费的合理倍数根据《专利法》第65条和法释[2015]4号第20条第2款规定,权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定,有专利许可使用费可以参照的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节、专利许可的性质、范围、时间等因素,参照该专利许可使用费的倍数合理确定赔偿数额;没有专利许可使用费可以参照或者专利许可使用费明显不合理的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,依照《专利法》第六十五条第二款的规定确定赔偿数额。4、法定赔偿《专利法》65条第2款规定,权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。5、约定赔偿法释[2016]1号第28条规定,权利人、侵权人依法约定专利侵权的赔偿数额或者赔偿计算方法,并在专利侵权诉讼中主张依据该约定确定赔偿数额的,人民法院应予支持。根据《专利法》第65条规定,上述第1种到第4种的计算方法有所谓的法定顺序,即只有前一种计算方法难以确定的,才能适用第二种计算方法,依次类推。按照尹新天教授的解释:之所以作出这种修改,是因为按照民事侵权的一般原理,对民事侵权行为首先应当以权利人受到的实际损失作为确定赔偿数额的依据,只有在实际损失难以确定的情况下,才需要按照侵权人因侵权获得的利益确定。二、被人起诉专利侵权怎么办如果有人向法院起诉你侵犯了他的专利权,法院在受理后,会向你送达起诉状副本,根据规定,被告在收到起诉状副本后十五日内必须提交答辩状。在这段时间内,应该做下列工作:1、立即聘请专利律师或专利代理人,调阅原告的专利文件,了解案情。2、配合专利代理人收集材料,准备文件,在十五天的答辩期内向专利局提出专利无效请求。3、研究起诉状内容和原告证据材料,收集对原告诉讼请求的反诉证据,配合代理人撰写答辩状,一方面提供专利无效请求证据,请求法庭依法中止诉讼程序;另一方面针对原告诉状中的请求和证据,提出答辩和反诉。一般情况下,在十五天答辩期内向专利局提出无效请求的,法庭会中止诉讼程序,等待专利局对无效请求的决定。此后,一方面由专利代理人完成整个无效程序中的意见陈述,另一方面,研究原告的诉讼请求和证据,进一步收集反证证据,等待无效决定作出后法庭的再次开庭。被起诉外观侵权怎样赔偿?具体赔偿要根据外观侵权的影响力来看,如果外观侵权比较厉害,给公司带来比较大的损失,也可以要求相应的赔偿。\n "
}
]
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instruction_general-428 | [
{
"from": "human",
"value": "著作权的归属如何确定法律有哪些相关规定"
},
{
"from": "assistant",
"value": "\n 著作权的归属如何确定法律有哪些相关规定一、著作权的归属如何确定《中华人民共和国著作权法》第十一条规定:“著作权属于作者,本法另有规定的除外。”具有作者资格的人该条规定:1、创作作品的公民是作者;2、由法人或者其他组织主持,代表法人或者其他组织意志创作,并由法人或者其他组织承担责任的作品,法人或者其他组织视为作者;3、如无相反证明,在作品上署名的公民、法人或者其他组织为作者。二、著作权归属的特殊规定:1、改编、翻译、注释、整理已有作品而产生的作品,著作权归改编、翻译、注释、整理人;2、两人共同合作创作的作品,著作权归合作创作人共同享有;3、合作创作作品可以分割使用的,作者对各自创作的部分单独享有著作权;4、汇编作品的著作权由汇编人享有;5、电影作品和类似摄制电影的方法创作的作品的著作权由制片人享有;6、电影作品和以类似摄制电影的方法创造的作品中的剧本、音乐等可以单独使用的作品的作者,可单独行使著作权;7、职务作品,除应归法人或者其他人享有的除外,其著作权归职务作品的作者享有;职务作品是指公民为完成法人或者其他组织工作任务所创作的作品,应归法人和其他组织享有的著作权是指:“1、主要利用法人或者其他组织的物质技术条件创作,并由法人或者其他组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等;2、法律、行政法规规定或者合同约定著作权由法人或其他组织享有的;8、受委托创作的作品,著作权由委托人和受托人在合同中约定;9、美术作品原件所有权转移,其著作权仍归作者享有;10、著作权属于公民的,公民死亡后,其发表权、使用权、获取报酬权在保护期内依照继承法的规定转移至继承人享有;11、著作权属于法人和其他组织,法人和其他组织变更、终止,其著作权中的发表权、使用权、获取报酬权在法定的保护期依法转移至承受其权利义务的法人或者其他组织享有,没有其承受权利义务的法人或者其他组织,由国家享有。现在看小说经常能看见许多作者抱怨网上盗版抄袭太多,辛苦一天的劳动成果别人几秒钟一分钱不花就拿去用了偏偏还无可奈何,连犯人都不知道是谁,实际上关于网络的法律法规我国一直在完善改进,相信总有一天会出现解决这个问题的法律。\n "
}
]
|
instruction_general-429 | [
{
"from": "human",
"value": "知识产权罪侦查措施有哪些?"
},
{
"from": "assistant",
"value": "一、知识产权罪侦查措施有哪些?\n(一)知识产权罪侦查措施\n知识产权罪侦查措施可以适用于一般刑事案件的侦查措施,公安机关常用的侦查方法如下:\n1、讯问犯罪嫌疑人。对于不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,公安机关可以依法传唤其到所在市、县内的指定地点或其住处进行讯问。\n2、询问证人、被害人,侦查人员可以依法询问证人、被害人。询问证人、被害人,可以到证人、被害人所在单位或者住所进行。必要时,也可以通知证人、被害人到公安机关提供证言。\n3、勘验、检查。侦查人员对于与犯罪有关的场所、物品、人身、尸体应当进行勘验或检查。必要的时候可以指派或者聘请具有专门知识的人,在侦查人员的主持下进行勘验、检查。\n4、搜查。公安机关可以依法对犯罪嫌疑人及可能隐藏罪犯或犯罪证据的人的人身、物品、住处和其他有关地方进行搜查。\n5、扣押物证、书证。任何单位和个人,有义务按照公安机关的要求,交出可以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的物证、书证、视听资料。\n(二)侵犯知识产权犯罪侦查的基本原则\n(1) 主动出击原则\n(2) 依法办案原则\n(3) 注重证据原则\n(4) 协作配合原则\n(5) 人赃并重原则\n(6) 打击和保护并重原则\n二、知识产权犯罪处罚如何处罚?\n1、《刑法》第二百一十三条规定,未经注册商标所有人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。\n2、自然人犯侵犯著作权罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;违法所得数额巨大或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。情节特别严重,是指违法所得数额巨大或者具有其他特别严重的情节。所谓违法所得数额巨大,根据有关司法解释的规定,是指个人违法所得数额即获利数额在10万元以上,或单位违法所得数额在50万元以上。\n3、《刑法》第二百一十六条规定,假冒他人专利,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。\n若是侵犯他人的知识产权之后,将专利、著作权等类型的著作权用于营利,那么一旦获得的非法收入金额过高,就有可能会构成刑事犯罪,公安机关一旦侦查掌握了侵权者的犯罪证据之后,法院一般会判处侵权者承担刑事责任。"
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instruction_general-430 | [
{
"from": "human",
"value": "特殊标志与商标有什么区别"
},
{
"from": "assistant",
"value": "在商品市场的各项商业活动中,还有许多与商标十分近似的其他标志或标记等,他们有的与商品经济有联系,但又不同于使用在商品的商标。那么特殊标志与商标有什么区别?下面由平台的在本文详细介绍。\n\t 特殊标志与商标有什么区别?\n\t (1)权利所有人的对象不同特殊标志的权利所有人是指经国务院批准举办的全国性和国际性的文化体育、科学研究及其他社会公益活动的组织者或筹备者。\n\t 注册商标的权利所有人是商品的生产者或经营者。\n\t (2)使用的目的不同特殊标志的使用目的是将所募集的资金,用于特殊标志所服务的社会公益事业,取之于民,用之于民。\n\t 注册商标的使用目的是商品的生产者或经营者为了出售自己的商品,为了盈利,并区别于其他商品生产者或经营者的商品,吸引消费者。\n\t (3)使用及保护的范围内不同特殊标志可以使用在与其公益活动相关的所有商品或服务项目上。\n\t 注册商标限定使用在核定使用的商品项目上,并在该范围内受到保护。\n\t (4)时效性不同特殊标志的有效期为4年。需要延长期限的,由国务院工商行政管理局商标局根据实际情况和需要决定。\n\t 注册商标的有效期为10年。期满后可以续展注册,每次续展注册的有效期为10年,而且可以无限期地重复续展。\n\t (5)适用的法律不同我国的《特殊标志管理条例》(1996年7月13日国务院公布)是管理特殊标志的基本行政法规。\n\t 我国的《商标法》(2001年10月27日第二次修订版)是管理商标的基本法律。\n\t 在特殊标志所有人授权许并签定书面许可使用合同的情况下,特殊标志使用人可以将被许可的特殊标志与使用人的注册商标使用在同一商品或服务上。\n\t 申请特殊标志登记需要哪些材料?\n\t 申请特殊标志登记,应当填写特殊标志登记申请书并提交下列文件:\n\t (一)国务院批准举办该社会公益活动的文件;\n\t (二)准许他人使用特殊标志的条件及管理办法;\n\t (三)特殊标志图样5份,黑白墨稿1份。图样应当清晰,便于粘贴,用光洁耐用的纸张印制或者用照片代替,长和宽不大于10厘米、不小于5厘米;\n\t (四)委托他人代理的,应当附代理人委托书,注明委托事项和权限;\n\t (五)国务院工商行政管理部门认为应当提交的其他文件。\n\t "
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instruction_general-431 | [
{
"from": "human",
"value": "影视作品著作权的归属权是谁?"
},
{
"from": "assistant",
"value": "一般情况下,作者拥有其创作作品的著作权。但在某些特殊情况下,由于作品产生的方式比较特别,或者属于特殊作品种类,著作权的归属则有特别规定。影视作品即属于特殊的作品种类,其著作权由制片者享有。一般来说,作品的著作权属于创作作品的作者所有。但是,由于影视作品一般都包含演绎作品的特征,并且是由集体创作完成,包含制片者的巨额投资、编剧、导演、摄影、作词、作曲以及演员等众人的参与,作者比较难以界定。我国《著作权法》第十五条规定,“电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品的著作权由制片者享有,但编剧、导演、摄影、作词、作曲等作者享有署名权,并有权按照与制片者签订的合同获得报酬。电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品中的剧本、音乐等可以单独使用的作品的作者有权单独行使其著作权。”即:影视作品的著作权由制片者享有,但构成影视作品的可以单独使用的剧本、音乐等作品,其著作权仍归各个作者各自行使。\n法律依据:\n第十五条电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品的著作权由制片者享有,但编剧、导演、摄影、作词、作曲等作者享有署名权,并有权按照与制片者签订的合同获得报酬。\n电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品中的剧本、音乐等可以单独使用的作品的作者有权单独行使其著作权。"
}
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instruction_general-432 | [
{
"from": "human",
"value": "最高人民法院关于专利侵权纠纷案件地域管辖问题的通知[失效]"
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{
"from": "assistant",
"value": "发文单位:最高人民法院\n文 号:法经发[1987]17号\n发布日期:1987-6-29\n执行日期:1987-6-29"
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instruction_general-433 | [
{
"from": "human",
"value": "温州企业知识产权战略推进高级培训班在京举办"
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"from": "assistant",
"value": "浙江子站讯 为推进知识产权战略实施,加强温州市企事业单位知识产权能力建设,近日,温州市科技局与中国政法大学合作,在北京中国政法大学昌平校区举办了“2011年温州企业知识产权战略推进高级培训班”。\n 开班仪式上,温州市科技局党委副书记卢智远指出,该培训班有利于增强各单位人员对知识产权的认识,更好的发挥知识产权在企业竞争力中的特殊作用。\n 此次培训班为期14天。授课专家来自国家知识产权局、中国政法大学、高级人民法院等相关机构。培训后,各小组人员进行深入讨论,做了学习体会汇报。\n 据悉,此次培训班为第一期,来自温州市科技局、各县市区科技局、示范企业及专利事务所等相关机构的47名学员参加了培训。(浙江省知识产权局)"
}
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instruction_general-434 | [
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"from": "human",
"value": "澳大利亚:具有\"温和\"的商业文化和知识产权文化"
},
{
"from": "assistant",
"value": "编者按:\n 丰饶的物产、发达的科技、广阔的市场、包容而“温和”的商业和知识产权文化,使得澳大利亚成为越来越多中国企业实施“走出去”战略的热点国家之一。但目前,由于种种原因,很多中国企业对澳大利亚的知识产权环境尤其是专利状况并不太了解,在澳大利亚遭遇知识产权纠纷的事情时有发生。为此,本报特开设“澳大利亚知识产权手册”专栏,向您介绍在澳大利亚投资和销售产品的一些知识产权实务经验,以期为中国企业拓展海外市场提供帮助。\n 可能很多中国企业对澳大利亚的消费市场和商业文化较为陌生,这在某种程度上影响了其在澳大利亚的业务拓展。很多中国企业常常错误地拿他们在其他西方市场尤其是美国所获得的经验来看待澳大利亚,并认为澳大利亚的商业文化和市场与美国相同。事实上,这两个国家虽然有很多的相同之处,但是在某些方面仍有显著的差别。为此,本文将介绍一些有关澳大利亚商业文化和法律制度的基本情况,以及与其他西方国家的相异之处。同时,作为一名土生土长的澳大利亚人,笔者认为,澳大利亚不仅是一个值得拓展的海外市场,而且还是一个与其他国家相比在保护知识产权方面具有明显优势的国家。\n 澳大利亚是一个极其年轻的国家,于1901年由6个独立的殖民区统一成为一个联邦政府——澳大利亚联邦。由于早期受英国、美国的影响,目前澳大利亚已经发展成一个成熟的西方经济市场,对制造类产品尤其是高科技产品有着极大的需求。澳大利亚制造业规模相对较小,大多数产品都需要进口。因此,考虑到澳大利亚的市场规模和经济效益,大多数跨国公司选择在澳大利亚开展业务,直接进行经销及产品服务。还有很多外国企业在澳大利亚建立了各种机构,以便对产于国外的产品做进一步的研发,例如思科、微软、谷歌、霍尼维尔、佳能、富士通等企业都是典型代表。\n 澳大利亚约有2250万人口,其GDP排名在全世界位列第13,而人均GDP排名第6,超过美国、日本以及大多数欧洲国家。此外,澳大利亚证券市场价值在世界排名第6,而且证券市场本身即为资源股、金融股以及其它形式股的一个强大集合。相对较高的人均生产总值使澳大利亚企业需要大量的高科技产品、消费者需要大量的消费品,比如白色家电、电力通讯设备和产品、汽车及其零配件等。澳大利亚对医药产品的需求量也很大,主要原因是联邦政府大力资助各种药品的生产。\n 面对760万平方公里广袤的国土面积,联邦政府一直致力于扩大电力通讯设施的建设,以满足个人对通讯器材的大量需求和使用,如移动电话、智能手机,同时也满足澳大利亚与其他国家之间不断增长的业务往来。\n 澳大利亚通用语言是英语,第二大通用语言则为中文,再加上澳大利亚位于与中国相似的时区,使中澳两个国家之间的商务活动和商业通讯更加便利。\n 基于以上这些事实,笔者认为,澳大利亚非常注重与中国企业建立良好的商务关系。资料显示,到目前为止,中国是澳大利亚最大的双边贸易合作伙伴,并且近些年在澳大利亚的投资数额急速增长。总体来说,澳大利亚早已意识到两国合作的重要性,并且正在以持续开放的姿态与中国企业进行合作。\n 澳大利亚的法律体系沿自英国,因而知识产权法的历史较为久远。国家宪法在建国初期即授权联邦政府制订与知识产权相关的法律制度。这些法律涵盖了专利、商标、版权、注册的外观设计、半导体集成电路版图设计等。所以,澳大利亚企业熟知与知识产权相关的制度并能很好地加以运用。\n 澳大利亚从事商业活动时十分重视知识产权事宜,发生知识产权纠纷时,多倾向于协商解决,诉讼是一种比较少用的手段。因而,中国企业在澳大利亚获得知识产权,不仅有助于保护其在澳大利亚市场的产品,还有助于与竞争对手在谈判时占据优势。相反,如果中国企业没有知识产权,将面临更高的价格压力,或是遭遇产品、品牌侵权。\n 如同对待来自日本、欧洲、美国和其它国家的制造商那样,澳大利亚同样会为来自中国的企业提供有利的市场环境。然而,要在澳大利亚市场获得成功,就必须做好相应的准备工作。这些准备工作包括事先将企业有关的发明在澳大利亚进行申请或注册以获得知识产权保护,从而确保在与对手企业的竞争中处于有利地位。(知识产权报 作者 帅杰(Jack Redfern)"
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instruction_general-435 | [
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"from": "human",
"value": "专利收费项目有什么?"
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"from": "assistant",
"value": "专利收费项目如下:(一)申请费、申请附加费、公布印刷费、优先权要求费;(二)发明专利申请实质审查费、复审费;(三)专利登记费、公告印刷费、年费;(四)恢复权利请求费、延长期限请求费;(五)著录事项变更费、专利权评价报告请求费、无效宣告请求费。\n以下相关法律内容可供参考:\n《中华人民共和国专利法实施细则》第九十三条向国务院专利行政部门申请专利和办理其他手续时,应当缴纳下列费用:(一)申请费、申请附加费、公布印刷费、优先权要求费;(二)发明专利申请实质审查费、复审费;(三)专利登记费、公告印刷费、年费;(四)恢复权利请求费、延长期限请求费;(五)著录事项变更费、专利权评价报告请求费、无效宣告请求费。前款所列各种费用的缴纳标准,由国务院价格管理部门、财政部门会同国务院专利行政部门规定。"
}
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instruction_general-436 | [
{
"from": "human",
"value": "发明专利每年交多少钱?"
},
{
"from": "assistant",
"value": "发明专利每年要交的钱也就是年费,按照专利的有效期来确定。1、如果专利有兴趣在1-3年则每年要交900元;2、如果是在4-6年则每年要交1200元;3、如果专利有效期在7-9年每年2000元;4、而在10-12年每年4000元,6年每年6000元;13-15年,16-20年,每年8000元。\n以下相关法律内容可供参考:\n《中华人民共和国专利法实施细则》第九十三条向国务院专利行政部门申请专利和办理其他手续时,应当缴纳下列费用:(一)申请费、申请附加费、公布印刷费、优先权要求费;(二)发明专利申请实质审查费、复审费;(三)专利登记费、公告印刷费、年费;(四)恢复权利请求费、延长期限请求费。"
}
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instruction_general-437 | [
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"from": "human",
"value": "发行权与发表权的区别是什么?"
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{
"from": "assistant",
"value": "发行权与发表权的区别如下:一、发表权只能行使一次;发行权则可以行使多长。二、发表权属于着作人身权,具有专属于作者的性质,不能转让和继承;而发行权则没有继承的说法。三、发表权指作者对其尚未发表的作品享有决定是否公之于众的权利;发行权指作者所享有的许可或者禁止他人以出售、赠与和散发等方式发行自己作品的原件或复制品的权利。\n以下相关法律内容可供参考:\n《着作权法》第二十三条自然人的作品,其发表权、本法第十条第一款第五项至第十七项规定的权利的保护期为作者终生及其死亡后五十年,截止于作者死亡后第五十年的12月31日;如果是合作作品,截止于最后死亡的作者死亡后第五十年的12月31日。法人或者非法人组织的作品、着作权(署名权除外)由法人或者非法人组织享有的职务作品,其发表权的保护期为五十年,截止于作品创作完成后第五十年的12月31日;本法第十条第一款第五项至第十七项规定的权利的保护期为五十年,截止于作品首次发表后第五十年的12月31日,但作品自创作完成后五十年内未发表的,本法不再保护。"
}
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instruction_general-438 | [
{
"from": "human",
"value": "受疫情影响延误办理期限导致权利丧失的如何办?"
},
{
"from": "assistant",
"value": "根据国家知识产权局公告(第350号)规定,当事人可以自障碍消除之日起2个月内,最迟自期限届满之日起2年内,请求恢复权利。请求恢复权利的,无需缴纳恢复权利请求费,但需提交恢复权利请求书,说明理由,附具相应的证明材料,同时办理权利丧失前应当办理的相应手续。无需缴纳恢复权利请求费。对于当地政府公开发布延迟复工通知的,当事人无需提交证明材料。\n以下相关法律内容可供参考:\n《关于专利、商标、集成电路布图设计受疫情影响相关期限事项的公告》一、当事人因疫情相关原因延误专利法及其实施细则规定的期限或者国家知识产权局指定的期限,导致其权利丧失的,适用专利法实施细则第六条第一款的规定。当事人可以自障碍消除之日起2个月内,最迟自期限届满之日起2年内,请求恢复权利。请求恢复权利的,无需缴纳恢复权利请求费,但需提交恢复权利请求书,说明理由,附具相应的证明材料,同时办理权利丧失前应当办理的相应手续。"
}
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instruction_general-439 | [
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"from": "human",
"value": "申请一个发明专利要需要多少钱?"
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"from": "assistant",
"value": "1、申请专利需要申请费、申请附加费、公布印刷费、优先权要求费、恢复权利请求费、延长期限请求费、专利登记费、年费、发明专利申请实质审查费、复审费等;2、申请费:900元,印刷费:50元,专利登记、印刷、印花费:合计205元以及实质审查费:2500元。\n以下相关法律内容可供参考:\n《中华人民共和国专利法实施细则》第九十三条向国务院专利行政部门申请专利和办理其他手续时,应当缴纳下列费用:(一)申请费、申请附加费、公布印刷费、优先权要求费;(二)发明专利申请实质审查费、复审费;(三)专利登记费、公告印刷费、年费;(四)恢复权利请求费、延长期限请求费;(五)著录事项变更费、专利权评价报告请求费、无效宣告请求费。前款所列各种费用的缴纳标准,由国务院价格管理部门、财政部门会同国务院专利行政部门规定。"
}
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instruction_general-440 | [
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"from": "human",
"value": "商标申请专利需要多少钱?"
},
{
"from": "assistant",
"value": "1、申请专利需要申请费、申请附加费、公布印刷费、优先权要求费、恢复权利请求费、延长期限请求费、专利登记费、年费、发明专利申请实质审查费、复审费等;2、申请费500元,专利登记、印花税合计205元,年费:1-3年每年600元,4-5年每年900元,6-8年每年1200元,9-10年每年2000元。\n以下相关法律内容可供参考:\n《中华人民共和国专利法实施细则》第九十三条向国务院专利行政部门申请专利和办理其他手续时,应当缴纳下列费用:(一)申请费、申请附加费、公布印刷费、优先权要求费;(二)发明专利申请实质审查费、复审费;(三)专利登记费、公告印刷费、年费;(四)恢复权利请求费、延长期限请求费;(五)著录事项变更费、专利权评价报告请求费、无效宣告请求费。前款所列各种费用的缴纳标准,由国务院价格管理部门、财政部门会同国务院专利行政部门规定。"
}
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instruction_general-441 | [
{
"from": "human",
"value": "关于印发《工程勘察设计咨询业知识产权保护与管理导则》的通知"
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"from": "assistant",
"value": "关于印发《工程勘察设计咨询业知识产权保护与管理导则》的通知 建质[2003]210号各省、自治区建设厅,直辖市建委,国务院各有关部门,总后营房部,新疆生产建设兵团: 现将《工程勘察设计咨询业知识产权保护与管理导则》印发你们。请结合本地区、本部门工程勘察设计咨询企业的实际情况贯彻执行,执行中有何问题和建议及时告我部工程质量安全监督与行业发展司。 附件:工程勘察设计咨询业知识产权保护与管理导则中华人民共和国建设部中华人民共和国国家知识产权局二○○三年十月二十二日工程勘察设计咨询业知识产权保护与管理导则目 录序 言 (4)1 总则 (4)2 知识产权的范围 (6)3 知识产权的归属 (8) 4 知识产权的保护与管理 (11) 5 侵权与处理 (16)6 奖励与处罚 (20)7 附则 (21)附录:名词和术语 (22)序 言工程勘察、设计、咨询是富有创造性的智力劳动。工程技术人员利用工程勘察设计理论、技术与实践经验所完成的每项工程勘察设计咨询成果都凝结着他们的心血、智慧和创新精神。对这种原创或创新性智力劳动成果的保护,是对工程技术人员创新与发展的鼓励,有助于工程勘察设计咨询业的技术进步,同时也符合建设单位(业主)和公众的利益。我国已经加入世界贸易组织(WTO)。作为WTO的三大支柱之一,知识产权保护问题越来越突出。面对日益激烈的市场竞争,我国勘察设计咨询业迫切需要增强自身知识产权保护意识,同时承认并尊重他人的知识产权及合法权益。为此我们制定了《工程勘察设计咨询业知识产权保护与管理导则》,指导全行业增强知识产权保护意识,做好知识产权保护工作,提高市场竞争能力。1 总 则1.1 为了保护与管理勘察设计咨询企业的知识产权,鼓励技术创新和发明创造,丰富与发展原创性智力成果,增加企业自主知识产权的数量并提高其质量,增强企业自主创新能力和市场竞争力,同时尊重并合法利用他人的知识产权,根据国家有关知识产权的法律、法规,制定本导则。1.2 本导则所称的知识产权包括:1 著作权及与著作权有关的权利(后者以下简称邻接权);2 专利权;3 专有技术(又称技术秘密)权;4 商业秘密权; 5 商标专用权(以下简称商标权)及相关识别性标志权利;6 依照国家法律、法规规定,或者由合同约定由企业享有的其他知识产权。1.3 本导则所称的勘察设计咨询,包括工程勘察、工程设计和工程咨询。1 工程勘察是指根据建设工程和法律法规的要求,查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件,编制建设工程勘察文件的活动。包括工程测量,岩土工程勘察、设计、治理、监测,水文地质勘察,环境地质勘察等工作。2 工程设计是指根据建设工程和法律法规的要求,对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证,编制建设工程设计文件,提供相关服务的活动,包括总图、工艺、设备、建筑、结构、动力、储运、自动控制、技术经济等工作。3 工程咨询是指运用工程技术、科学技术、经济管理和法律法规等方面的知识,为工程建设项目决策和管理提供的咨询活动,包括前期立项阶段咨询、勘察设计阶段咨询、施工阶段咨询、投产或交付使用后的评价等工作。1.4 本导则所称有关知识产权的法律、法规包括但不限于:1 《中华人民共和国著作权法》及《中华人民共和国著作权法实施条例》; 2 《中华人民共和国专利法》及《中华人民共和国专利法实施细则》;3 《中华人民共和国商标法》及《中华人民共和国商标法实施条例》;4 《中华人民共和国反不正当竞争法》;5 《中华人民共和国合同法》;6 《中华人民共和国促进科技成果转化法》;7 《计算机软件保护条例》; 8 《建设工程勘察设计管理条例》。2 知识产权的范围2.1 勘察设计咨询业的著作权主要包括勘察、设计、咨询活动和科研活动中形成的,以各种载体所表现的文字作品、图形作品、模型作品、建筑作品等勘察设计咨询作品的著作权。勘察设计咨询作品包括以下内容:1 工程勘察投标方案,专业工程设计投标方案,建筑工程设计投标方案(包括创意或概念性投标方案),工程咨询投标方案等;2 工程勘察和工程设计阶段的原始资料、计算书、工程设计图及说明书、技术文件和工程总结报告等;3 工程咨询的项目建议书、可行性研究报告、专业性评价报告、工程评估书、监理大纲等;4 科研活动的原始数据、设计图及说明书、技术总结和科研报告等;5 企业自行编制的计算机软件、企业标准、导则、手册、标准设计等。2.2 勘察设计咨询业的专利权系指获得授权并有效的发明专利权、实用新型专利权和外观设计专利权,包括各种具有新颖性、创造性和实用性的新工艺、新设备、新材料、新结构等新技术和新设计,以及对原有技术的新改进、新组合等的专利权。2.3 勘察设计咨询业的专有技术权系指对没有申请专利,具有实用性,能为企业带来利益,并采取了保密措施,不为公众所知悉的技术享有的权利,包括各种新工艺、新设备、新材料、新结构、新技术、产品配方、各种技术诀窍及方法等。2.4 勘察设计咨询业除2.3所述技术秘密以外的其他商业秘密,系指具有实用性,能为企业带来利益,并采取了保密措施,不为公众所知悉的经营信息,包括生产经营、企业管理、科技档案、客户名单、财务账册、统计报表等。2.5 勘察设计咨询业的商标权及相关识别性标志权,系指企业名称、商品商标、服务标志,以及依照法定程序取得的各种资质证明等依法享有的权利。2.6 勘察设计咨询业其他受国家法律、法规保护的知识产权。3 知识产权的归属3.1 勘察设计咨询业著作权及邻接权的归属,一般按以下原则认定:1 执行勘察设计咨询企业的任务或主要利用企业的物质技术条件完成的,并由企业承担责任的工程勘察、设计、咨询的投标方案和各类文件等职务作品,其著作权及邻接权归企业所有。直接参加投标方案和文件编制的自然人(包括企业职工和临时聘用人员,下同)享有署名权。建设单位(业主)按照国家规定支付勘察、设计、咨询费后所获取的工程勘察、设计、咨询的投标方案或各类文件,仅获得在特定建设项目上的一次性使用权,其著作权仍属于勘察设计咨询企业所有。2 勘察设计咨询企业自行组织编制的计算机软件、企业标准、导则、手册、标准设计等是职务作品,其著作权及邻接权归企业所有。直接参加编制的自然人享有署名权。3 执行勘察设计咨询企业的任务或主要利用企业的物质技术条件完成的,并由企业承担责任的科技论文、技术报告等职务作品,其著作权及邻接权归企业所有。直接参加编制的自然人享有署名权。4 勘察设计咨询企业职工的非职务作品的著作权及邻接权归个人所有。3.2 勘察设计咨询业专利权和专有技术权的归属,一般按以下原则认定:1 执行勘察设计咨询企业的任务,或主要利用本企业的物质技术条件所完成的发明创造或技术成果,属于职务发明创造或职务技术成果,其专利申请权和专利的所有权、专有技术的所有权,以及专利和专有技术的使用权、转让权归企业所有。直接参加专利或专有技术开发、研制等工作的自然人依法享有署名权。2 勘察设计咨询企业职工的非职务专利或专有技术权归个人所有。3.3 勘察设计咨询企业在科研、生产、经营、管理等工作中所形成的,能为企业带来经济利益的,采取了保密措施不为公众所知悉的技术、经营、管理信息等商业秘密属于企业所有。3.4 勘察设计咨询企业的名称、商品商标、服务标志,以及依法定程序取得的各种资质证明等的权利为企业所有。3.5 勘察设计咨询企业与其他企事业单位合作所形成的著作权及邻接权、专利权、专有技术权等知识产权,为合作各方所共有,合同另有规定的按照约定确定其权属。3.6 勘察设计咨询企业接受国家、企业、事业单位的委托,或者委托其他企事业单位所形成的著作权及邻接权、专利权、专有技术权等知识产权,按照合同确定其权属。没有合同约定的,其权属归完成方所有。3.7 勘察设计咨询企业的人员,在离开企业期间形成的知识产权的归属,一般按以下原则认定:1 企业派遣出国开展合作设计、访问、进修、留学等,或者派遣到其他企事业单位短期工作的人员,在企业尚未完成的勘察、设计、咨询、科研等项目,在国外或其他单位完成而可能获得知识产权的,企业应当与派遣人员和接受派遣人员的单位共同签订协议,明确其知识产权的归属。2 企业的离休、退休、停薪留职、调离、辞退等人员,在离开企业一年内形成的,且与其在原企业承担的工作或任务有关的各类知识产权归原企业所有。 3.8 勘察设计咨询企业接收的培训、进修、借用或临时聘用等人员,在接收企业工作或学习期间形成的职务成果的知识产权,按照接收企业与派出方的协议确定归属,没有协议的其权利属于接收企业。4 知识产权的保护与管理4.1 勘察设计咨询企业应当重视知识产权保护与管理工作,明确归口管理部门,配备专职或兼职的工作人员,负责知识产权保护与管理工作。知识产权归口管理部门的主要职责是:1 结合本企业的实际情况,拟定知识产权保护与管理工作的规章制度并监督执行;2 负责知识产权信息的收集、分析、跟踪与利用,加强知识产权战略研究,提出企业知识产权工作规划并组织实施;3 负责组织本企业知识产权的鉴定、申请、登记、注册、评估、维持等工作;4 负责审核本企业的知识产权开发、使用和转让合同;5 负责技术进出口中的知识产权工作,参与谈判及合同拟定工作;6 负责组织企业职工知识产权法律法规的宣传教育和培训,提高企业知识产权保护与管理意识;7 负责协调解决知识产权方面的争议和纠纷,依法维护本企业的利益,并防止侵犯他人的知识产权;8 其他在知识产权保护与管理工作中应当履行的职责。4.2 勘察设计咨询企业的职工在知识产权保护与管理中的权利与义务是:1 职工对本企业的知识产权保护与管理工作有监督权和建议权;2 职工对自己直接参加工作形成的职务发明创造、职务技术成果、职务作品等企业知识产权,依法享有署名权;3 职工在开发和保护知识产权工作中做出贡献的,有获得报酬和奖励的权利;4 职工有遵守国家知识产权法律、法规,遵守企业知识产权保护与管理的规章制度,保护本企业知识产权的义务;5 根据企业有关规定,职工有与企业签订知识产权保护协议书、保密协议、竞业限制协议的义务。4.3 勘察设计咨询企业应当建立健全知识产权保护与管理的规章制度。制定本企业著作权、专利和专有技术、商标及商业秘密管理办法。企业的生产经营、科技开发、档案管理、保密管理等规章制度中应有知识产权保护和管理方面的内容。4.4 勘察设计咨询企业可根据实际情况,与本企业职工签署知识产权保护协议书,或者在与职工签署的劳动合同(聘用合同)中增加知识产权保护的内容。勘察设计咨询企业应与关键岗位的专业技术人员和经营管理人员,以及对本企业的技术、经济权益有重要影响的人员签订竞业限制协议,明确竞业限制的具体范围、期限及违约责任等。勘察设计咨询企业应与离休、退休、停薪留职、调离、辞退等人员中仍对本企业的技术、经济权益有重要影响的人员达成保密协议,明确保密事项、期限及违约责任等。4.5 勘察设计咨询企业应当规范和加强有关知识产权合同的签订、审核和管理工作。在签订勘察设计咨询合同、技术开发合同、技术引进合同、技术转让合同时,应当明确知识产权的归属以及相应的权利、义务等内容。4.6 勘察设计咨询企业的档案管理部门应当对涉及知识产权的档案作为特殊档案妥善管理。未经许可,任何人不得私自保留或向外扩散。4.7 勘察设计咨询企业要加强生产经营和科技开发中的保密工作,对涉及专有技术和其他商业秘密的勘察设计咨询文件、技术方案、科研成果、经营信息等,均应在显著位置明示“专有技术”或“商业秘密”等标识,采取严格的保密措施,认真保护,严格管理。勘察设计咨询企业的职工在开展国内外技术交流与合作中,对不属于交流与合作范围的本企业的其他专有技术和商业秘密要严格保密。4.8 勘察设计咨询企业在勘察设计咨询工作中要做好以下知识产权保护与管理工作:1 勘察设计咨询企业应当在投标文件中书面提出保护企业知识产权的要求,除招标文件中有特别约定外,企业应当及时索回未中标的投标方案,整理归档,防止企业知识产权流失。2 勘察设计咨询项目执行过程中,项目负责人对该项目知识产权的保护与管理负责,落实企业知识产权管理制度,杜绝企业知识产权的流失,同时防止侵犯他人的知识产权。3 勘察设计咨询项目完成后,项目负责人负责将该工程项目的勘察设计文件、设计图及其说明书、计算书、原始记录、修改通知单、工程总结报告等收集、整理交档案管理部门归档。4.9 勘察设计咨询企业在科研工作中要做好以下知识产权保护与管理工作:1 在科研工作立项、技术与产品开发前,要进行相关技术专利文献的检索和分析,确立研发对策;研发过程中要进行专利文献跟踪,避免重复研发或涉及他人专利保护范围。2 在科研、技术开发、产品开发过程中,应当认真填写科研日记,详细记录进展情况、存在问题,及启发和构想等。3 科研工作完成后,项目负责人应当将合同书、背景资料、科研记录、试验数据、科研总结等与科研项目有关的资料收集、整理交档案管理部门归档。4 科研工作完成后,企业知识产权管理部门应当及时组织科研成果的审查、鉴定。对其中符合专利申请条件的,应当在科研成果鉴定前办理专利申请手续;对不适宜申请专利但具有商业价值的技术诀窍,应作为专有技术加以保护。5 直接或间接参加科研工作的人员,未经企业许可,不得在国内外刊物、学术或技术交流会上发表企业科研成果,不得擅自组织和参加技术鉴定会。4.10 建设项目需引进技术或设备时,凡涉及专利或专有技术的,勘察设计咨询企业应当建议并协助建设单位(业主)进行专利法律状况或专有技术情况的调查,提供相关的技术服务。4.11 勘察设计咨询企业将具有自主知识产权的新设备用于建设项目时,新设备制造文件只能提供给签有保密协议的制造厂,对没有签订保密协议的建设单位(业主)只提供总装图、易损件图和使用说明书。建设单位(业主)要求自行制造的,应当在签订专利、专有技术许可或转让合同,以及专有技术保密协议后再提供新设备制造文件。4.12 勘察设计咨询企业自行开发的计算机软件,应在软件内设置版权保护声明,并采取相应的保护措施,必要时办理软件登记注册。勘察设计咨询企业应当定期检查监督企业外购及使用中的软件,防止使用盗版软件等侵权事件的发生。4.13 勘察设计咨询企业选派职工出国或到外单位学习、进修、工作、科研6个月以上者,以及企业临时聘用人员,在离开企业前须将工作中涉及知识产权的技术资料交回企业有关部门,不得私自留存或擅自复制、发表、泄露、使用、转让。4.14 勘察设计咨询企业职工在申请非职务专利、登记非职务计算机软件、转让或许可非职务技术成果或非职务作品前,凡与企业经营有关的,应向本企业知识产权管理部门申报,接受审核。对符合非职务条件的,企业应当出具相应的证明。 企业职工对外发表与本职工作有联系的科技论文、作品,参加学术交流会等,应当经企业知识产权管理部门审查,企业知识产权管理部门对不宜公开的技术资料要严格把关。4.15 勘察设计咨询企业要加强对本企业知识产权的管理,随时掌握企业自主知识产权的变化情况。勘察设计咨询企业以知识产权作价投资入股、合资创办企业,或进行知识产权转让、许可使用的,应当对其进行资产评估。4.16 勘察设计咨询企业应当把知识产权保护法规制度纳入企业教育培训计划,加强对知识产权专业人员的培养,定期开展对企业各级领导和全体职工的培训教育。4.17 勘察设计咨询企业应保证知识产权工作经费,用于知识产权管理、培训教育,专利申请、审查与维持,商标注册与续展,知识产权诉讼及竞业限制等项开支。5 侵权与处理5.1 著作权及邻接权的权利人依法享有著作人身权和财产权,即发表权、署名权、修改权、保护作品完整权、复制权、发行权、改编权、信息网络传播权等。他人未经著作权人同意,不得发表、修改和使用其作品。发生以下行为或情况的为侵犯或者侵占他人的著作权:1 勘察设计咨询企业或工程技术人员不遵守行业道德和从业公约,抄袭、剽窃他人的勘察、设计、咨询文件(设计图)及其作品的;2 勘察设计咨询企业的职工,未经许可擅自将本企业的勘察设计文件(设计图)、工程技术资料、科研资料等复制、摘录、转让给其他单位或个人的;3 勘察设计咨询企业的职工,将职务作品或计算机软件作为非职务成果进行登记注册或转让的;4 勘察设计咨询企业的职工未经审查许可,擅自发表、出版本企业业务范围内的科技论文、作品,或许可他人发表的;5 任何单位或个人,未经著作权人同意或超出勘察设计咨询合同的规定,擅自复制、超范围使用、重复使用、转让他人的工程勘察、设计、咨询文件(设计图)及其他作品等。5.2 专利权人对其发明创造享有独占权。任何单位或个人未经专利权人许可不得进行为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售和进口其专利产品,或者未经专利权人许可为生产经营目的使用其专利方法,以及使用、许诺销售、销售和进口依照其专利方法直接获得的产品。专有技术是受国家法律保护的具备法定条件的技术秘密,任何单位或个人不得以不正当手段获取、使用他人的技术秘密,不得以任何形式披露、转让他人的技术秘密。发生以下情况为侵犯或者侵占他人的专利权或专有技术权:1 勘察设计咨询企业的职工违反规定,在工程项目或科研工作完成后,不按时将有关勘察设计文件、设计图、技术资料等归档,私自保留、据为己有的;2 勘察设计咨询企业的职工违反规定,将应属于单位的职务发明创造和科技成果申请为非职务专利,或者将其据为己有的;3 勘察设计咨询企业的职工,擅自转让本企业或他人的专利或专有技术的;4 勘察设计咨询企业或工程技术人员,未经权利人允许,擅自在工程勘察设计中使用他人具有专利权或专有技术权的新工艺、新设备、新技术的;5 任何单位或个人,采用盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取、使用或者披露他人含有专有技术标识的文件、设计图及说明的;6 任何单位或个人,违反双方保密约定,将含有专有技术标识的文件、设计图及说明转让给第三方,以及第三方明知是他人的保密文件、设计图及说明仍擅自使用等。5.3 商标权的所有人对其注册商标依法享有专用权。他人未经商标权人的同意,不得在经营活动中擅自使用。发生以下行为或情况的为侵犯他人的商标及相关识别性标志权:1 勘察设计咨询企业擅自在其勘察设计咨询文件上使用其他勘察设计咨询企业的名称、注册商标、资质证明、图签、出图专用章等企业标识的;2 任何单位或个人,未经勘察设计咨询企业授权,以勘察设计咨询企业的名义进行生产经营活动或其他活动的。5.4 国家依法保护公民和法人的商业秘密。发生以下行为或情况的为侵犯他人的商业秘密:1 勘察设计咨询企业的职工,私自将与本企业签有正式业务合同的客户介绍给其他企业,给企业造成损失的;2 勘察设计咨询企业的职工,违反企业保守商业秘密的要求,泄露或私自许可他人使用其所掌握商业秘密的;3 第三人明知或应知有本条第1-2款所述的违法行为,仍获取、使用或者披露他人的商业秘密等。5.5 勘察设计咨询企业的离休、退休、离职、停薪留职人员将离开企业一年内形成的,且与其在原企业承担的工作或任务有关的知识产权视为己有或转让给他人的,均为侵犯了企业的知识产权。勘察设计咨询企业的离休、退休、离职、停薪留职人员泄露在职期间知悉的企业商业秘密的,均为侵犯了企业的商业秘密权。5.6 发生侵犯或侵占知识产行为的,权利人在获得确切的证据后,可以直接向侵权者发出信函,要求其停止侵权,并说明侵权的后果。双方当事人可就赔偿等问题进行协商,达成协议的按照协议解决;达不成协议的,可以采取调解、仲裁或诉讼等方式解决。6 奖励与处罚6.1 勘察设计咨询企业应当依法保护下列人员的合法权益,对其中作出突出贡献的给予物质和精神奖励。1 直接参加职务发明创造、职务技术成果及职务作品的工程勘察、设计、咨询、研究人员;2 直接参加企业专利、专有技术开发的工程勘察、设计、咨询、研究人员;3 对企业知识产权的产生、发展、保护与管理做出贡献的人员。6.2 勘察设计咨询企业将其知识产权或职务发明创造、职务技术成果转让给他人或许可他人使用的,按照国家有关规定,应当从转让或许可使用所取得的净收入中,提取一定的比例,奖励在该项职务发明创造、职务技术成果及其转化工作中做出突出贡献的人员。上述人员的奖励可以以奖金方式兑现,也可以作为技术入股,投入本企业或本企业投资的其他企业。奖金折算为相应的股份份额或出资比例投入企业的注册资本后,该持股人依据其所持股份份额或出资比例享有相应的权益。6.3 勘察设计咨询企业的职工有侵害本企业知识产权行为的,企业有权责令其改正,并可依据情节轻重和造成的损失情况,分别给予行为人不同的处分及经济处罚。6.4 勘察设计咨询企业的各级管理人员,因忽视知识产权保护工作给本单位造成重大损失的,应追究直接责任人和主要负责人的责任,并视其情节轻重,给予相应处分及经济处罚。7 附 则7.1 本导则供勘察设计咨询企业在知识产权保护与管理工作中参照执行。附录:名 词 和 术 语知识产权知识产权是指公民或法人依据法律的规定,对其从事智力创作或创新活动所产生的知识产品所享有的专有权利,又称为“智力成果权”,包括工业产权和著作权两部分。著作权及其邻接权著作权,又称版权,是指文学、艺术和科学作品的作者及其它著作权主体依据著作权法对其作品享有的权利。著作权有广义和狭义之分,狭义的著作权是指作者依法享有的权利,包括著作人身权和财产权,即发表权、署名权、修改权、保护作品完整权、复制权、发行权、信息网络传播权等。广义的著作权不仅包括上述狭义著作权的内容,还包括著作邻接权,即作品传播者依法享有的权利,主要指:表演者的权利、录音录像制品制作者的权利、广播电视组织的权利、图书出版者的权利。专利权专利权是指一项发明创造(包括发明、实用新型或外观设计)向国务院专利行政部门提出专利申请,经依法审查合格后,国务院专利行政部门向专利申请人授予的在规定时间内对该项发明创造享有的专有权。专有技术专有技术即通常所称的技术秘密(Know-How),是指不为公众所知悉,具有实用性,能为权利人带来经济利益,并经权利人采取保密措施的非专利技术。商标权商标权是指商品生产经营者或服务的提供者,依法对其经国务院工商行政部门商标局核准的注册商标享有的专用权。商业秘密根据我国“反不正当竞争法”第十条,商业秘密是指不为公众所知悉,能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采用保密措施的技术信息和经营信息。商业秘密包括技术秘密(即专有技术)和经营秘密两类。竞业限制是指单位在劳动合同、知识产权权利归属协议或技术保密协议中,与对本单位技术权益和经济利益有重要影响的有关行政管理人员、科技人员和其他相关人员协商,约定竞业限制条款,即有关人员在离开单位后一定期限内不得在生产同类产品或经营同类业务且有竞争关系的或者其他利害关系的其他单位内任职,或者自己生产、经营与原单位有竞争关系的同类产品或业务。凡有这种约定的,单位应向离职的受竞业限制的有关人员支付一定数额的补偿费。竞业限制的期限最长不得超过三年。"
}
]
|
instruction_general-442 | [
{
"from": "human",
"value": "深圳保护中心是否可以为申请人挖掘专利申请的发明点或帮"
},
{
"from": "assistant",
"value": "申请人撰写专利申请?不可以。相关业务申请人可咨询专业的代理机构。"
}
]
|
instruction_general-443 | [
{
"from": "human",
"value": "工商总局:到去年底我国已注册地理标志总数达301件"
},
{
"from": "assistant",
"value": "国家工商行政管理总局商标局副局长范汉云在国务院新闻办举办的2007年中国知识产权保护状况新闻发布会上指出,依据商标法的规定,我们从1994年开始保护地理标志的,到2007年底,我国已经注册了地理标志总数达到了301件,在国家工商行政管理总局认定的1234件驰名商标中,有涉及农产品的商标是246件,地理标志10件,其中包括我们所知晓的绍兴黄酒、盘锦大米、太和乌鸡、福建的琯溪蜜柚、南丰蜜桔、浏阳花炮,都是2007年新获得驰名商标的地理标志。\nhttp://www.gov.cn/wszb/zhibo213/content_947080.htm\n(摘自中央人民政府网站)"
}
]
|
instruction_general-444 | [
{
"from": "human",
"value": "烟台将健全知识产权保护 建立失信行为联合惩戒机制"
},
{
"from": "assistant",
"value": "7月27日,从烟台市政府办公室传来消息,烟台市正式印发实施《烟台市高标准推进国家知识产权示范城市暨知识产权强市建设工作方案》,到2020年,力争有效发明专利数量达到7000件,万人发明专利拥有量10件以上;注册商标累计4万件以上;版权登记累计达到5000件以上。\n\t 知识产权指标纳入考核体系\n\t 今后的工作重点将是激励知识产权创造,引领产业发展。把知识产权指标纳入重点企业和创新平台绩效考核体系,奖励专利创造大户,开展“烟台市专利奖评选”。\n\t 在汽车、高铁、海工、航空航天、核电等高端和关键技术领域加强知识产权战略布局,形成一批专利组合,构建支撑产业发展和提升企业竞争力的专利储备。着力培育烟台特色经济品牌,鼓励相关行业协会注册集体商标或证明商标,推动烟台苹果等特色农产品产业优势尽快转化为品牌优势、竞争优势。鼓励企业完善职务发明奖励和报酬制度,采取知识产权入股、股权期权奖励、岗位分红、利润提成等方式,激发研发人员创造积极性。完善高校和科研机构的科研考核、评价与奖励制度,从体制机制和资金等方面为科研人员发明创造提供优质环境。\n\t 建立失信行为联合惩戒机制\n\t 知识产权保护方面,烟台市将健全知识产权保护体系。健全知识产权审判机制,完善司法鉴定、专家陪审等诉讼制度。建立知识产权侵权失信行为联合惩戒机制,努力形成知识产权保护合力。\n\t 严厉打击专利、商标、版权、商业秘密等知识产权违法犯罪行为,探索电子商务等新兴业态领域知识产权保护,加大对展会、食品药品、计算机软件等领域及海关进出口环节知识产权侵权行为查处力度。巩固政府机关软件正版化成果,积极推进企业软件正版化。开展著作权作品登记工作,提升作品登记数量和质量。\n\t 鼓励维权援助机构开展纠纷诉前调解,引导行业协会、中介组织等第三方机构参与解决知识产权纠纷。探索建立国家级知识产权快速维权中心,制定海外知识产权维权指引,帮助企业规避海外知识产权风险。\n\t 建立示范城市工作动态报告制\n\t 今后,烟台市将加强知识产权管理体系建设。引导各县市区将知识产权工作融入县域经济社会发展各领域,推进山东半岛自主创新示范区建设。引导重大经济科技文化项目承担单位建立知识产权专员制度,防范知识产权侵权行为。对政府资金资助的重大经济科技文化项目、创新创业人才引进项目、涉及国家利益的企业并购和技术出口活动及重大展会等开展知识产权评议,降低产业发展风险。提升企业、高校及科研院所知识产权管理水平,支持知识产权服务机构为中小微企业提供知识产权托管运营等服务。\n\t 强化监督考评方面,烟台市将知识产权指标纳入经济社会发展统计、创新评估和绩效考核体系,建立示范城市工作动态报告制度。\n\t (原标题:烟台争建知识产权示范市 将建立失信联合惩戒制)"
}
]
|
instruction_general-445 | [
{
"from": "human",
"value": "专利预审通过后,又向国家知识产权局提交专利申请,想提交主动补正和修改,是否可以?"
},
{
"from": "assistant",
"value": "不可以,根据承诺书的规定,在审查过程中,申请人自愿放弃《专利法实施细则》第五十一条第一款和第二款所规定的对申请进行主动修改的权利。\t若申请人擅自在审查过程中提交主动修改或补正,该专利申请将自动转为普通申请。\t因此,申请人在发明专利申请的实质审查请求书中应勾选“申请人声明,放弃专利法实施细则第51条规定的主动修改的权利”。\t对于实用新型和外观设计专利申请的请求书中无相关项目,但申请人仍应遵守承诺书规定,放弃主动修改的权利。"
}
]
|
instruction_general-446 | [
{
"from": "human",
"value": "新疆10家中国驰名商标企业受表彰"
},
{
"from": "assistant",
"value": "为进一步推进商标战略的实施,10月9日,新疆自治区对新疆众和股份有限公司等10家2010年以来获得中国驰名商标认定的企业进行了表彰。这是记者从自治区推进商标战略大会上了解到的。 这10家受到表彰的企业分别是:新疆众和股份有限公司、新疆红帆生物科技有限公司、特变电工股份有限公司、新疆前海供销集团公司、新疆西尔丹食品有限公司、新疆庄子实业有限公司、新疆生产建设兵团农二师27团、吐鲁番楼兰酒业有限公司、新疆第一窖古城酒业有限公司、新疆富全新科种业有限公司。自治区政府还作出了对这10家企业分别奖励50万元的决定。 据悉,在自治区政府近日出台的《关于推进商标战略的实施意见》中指出,新疆自治区将设立商标战略发展专项资金,对获得中国驰名商标和新疆著名商标的企业,一次性分别给予50万元和20万元的奖励。各地、州(市)也要制定相应政策措施,对在实施商标战略中作出突出贡献的单位和个人给予适当奖励,对申请注册农产品商标和地理标志给予支持。 自治区工商行政管理局党组书记王新怀介绍,近年来,新疆自治区注册商标数量由少到多,影响由弱渐强,商标发展不断加快。截至今年6月底,全区累计有效注册商标4.1万件,地理标志39件,中国驰名商标19件,新疆著名商标365件。商标战略呈现出快速健康发展的良好态势,为促进新疆自治区经济发展发挥了积极作用。(李春霞)"
}
]
|
instruction_general-447 | [
{
"from": "human",
"value": "河南知识产权局领导赴地市调研产业集聚区知识产权工作"
},
{
"from": "assistant",
"value": "11月16日以来,河南省知识产权局杨勤之副局长一行深入河南周口、许昌等多地产业集聚区,就产业集聚区企业知识产权工作进行深入调研。 在周口商水县产业集聚区的恒昌计量、普爱饲料等三家企业,认真听取了企业关于知识产权工作的汇报,并针对企业提出的自主创新、专利申请、PCT申请等问题,进行了详细的讲解。在座谈会上,调研组一定对周口市企业今后的知识产权工作也提出意见:一是企业要注重自主创新,不断开发新产品,解决技术难题,通过不断创新来占领市场;二是要加强知识产权保护意识,对于企业来说,只有通过知识产权保护,才能使自己的创新资源为企业带来丰厚的市场回报;三是要全方位、综合运用知识产权,要大力提高企业知识产权的创造、管理、实施与整合能力,增强企业的竞争优势。 在许昌魏都产业集聚区和尚集产业集聚区企业,调研组一行对企业实施自主创新、发展知识产权经济的做法给予了充分肯定:一是政府高度重视知识产权工作,知识产权工作机构健全,抓落实有力;二是政策体系健全。在知识产权的创造、运用、保护和转化实施上舍得投入,制度健全,落实到位,激发了工作热情;三是工作基础扎实。有知识产权局工作人员深入企业耐心细致的工作,使企业认识到了拥有自主知识产权的重要性。同时希望在今后的工作中,一是要注重专利质量的提升。国家“十二五”规划中首次将“每万人发明专利拥有量”列入国民经济与社会发展综合考核指标体系,提出2015年每万人发明专利拥有量要达到3.3件,这一指标的实现将大大提升知识产权的质量和创新能力。二是要注重专利的转化。专利只有得到及时转化,才能变成现实生产力,才能提高企业的竞争能力。三是要切实提高专利的保护意识,对于企业来说,完善的知识产权保护,不仅能获得丰厚的市场回报,还能吸引国内外同行业的瞩目,也还能提高企业的知名度和竞争能力。四是要加大政策上的资金投入。加大对专利转化应用项目的资助力度,对符合企业发展方向、市场前景好、科技含量高的优秀专利技术项目,还要给予重点资助。"
}
]
|
instruction_general-448 | [
{
"from": "human",
"value": "徐家力:论传统知识的法律保护"
},
{
"from": "assistant",
"value": "[关键词:]传统知识 保护 WIPO CBD\n 一、传统知识的概念及外延\n 随着经济、社会的迅猛发展,近年来出现许多涉及传统知识的案例,引起国际社会对传统知识日趋强烈的关注。对于传统知识的定义,目前世界贸易组织,世界知识产权组织及各国政府、非政府组织和学者在研究过程中分别作了表述。\n 世界知识产权组织定义为:传统的或基于传统的文学、艺术和科学作品,表演,发明,科学发现,外观设计,商标、商号及标记,未公开的信息,以及其他一切来自于工业、科学、文学艺术领域里的智力活动所产生的基于传统的革新和创造。虽然还没有一个公认的定义,但就传统资源是系统的、当地的,与生态和环境相关的知识没有太大的争议。\n 从世界知识产权组织所作的列举来看,传统知识应包括以下三类:(1)民间文学艺术作品。(2)基于传统而创造的智力成果或商业标记。(3)与传统社区的生存和发展有密切联系的遗传资源。但对于遗传资源与传统知识的关系还有争议,根据《生物多样性公约》的规定,遗传资源是指具有实际或潜在价值的遗传材料,而遗传材料又是指来自植物、动物、微生物或其他来源的任何含有遗传功能单位的材料。在传统社区遗传资源与传统知识通常有着非常紧密的关系,因为这直接关系到本土居民的生存和发展。有观点认为,如果说遗传资源对于传统社区的生活有重大影响,那么对于本土居民来说,他们基于植物、动物、微生物或其他来源的任何含有遗传功能单位的材料而获得的知识信息远比遗传材料本身更有意义。因此,“遗传资源并非仅仅指‘上帝赐予的礼物’,还包含了人们由此所获得的知识和才智”。[1]\n在这些概念里面,有一个最重要的要素,即“基于传统”这一基点。在知识体系,智力创造和创新活动,文化表现形式通常都是代代相传的,为特定人群或社区所固有,并随着环境的变化而不断进行相应的演进。\n 而有观点认为,把传统知识分为三个基本类别,分别是:民间文学艺术表达,传统科技知识,传统标记。其中,传统科技知识可包括传统农业知识、传统医药知识、传统生态知识和传统生活知识等;传统标记包括传统名称、符号和地理标志等。可移动的文化财产“在较大程度上应属于有形的(文化)财产而非传统知识”[2]。\n 二、传统知识的特点\n 对于传统知识的特点,学界大部分学者认为以下几点可以成为共识。\n 1.非文献性。传统知识大部分是没有文字记载,而是民间以口传心授的方式传承下来的[3]。这是从传统知识与现代科技文化的文献性比较而言的,现代科技文化在工业化的进程中表现在不同的载体上,而传统知识的保有者们大多生活在“原生态”的社区领域,非工业社会使其创造过程的智慧轨迹却没能客观的表现,相应地或分散在不同的独立个体保有者的思维里,或集中于某个传统知识社区中(如贵州黎平的“侗族大歌”,就是一直由该地的某个乡镇的民众所传唱,其歌词、韵律、音色等都是由老歌师口传心授而传承下来的)。 \n2.传统知识具有群体性和区域性。传统知识及其发展不是靠单个社会成员的智慧与灵感完成的,而是由其所在的群体,甚至相关联的多个群体在长期的生产与生活活动中共同完成的。同时,传统知识一般也不是基于某种技术上的分类而独立存在的知识点或知识集合,而是与相关群体的文化背景、宗教信仰、道德观念等相互关联、相辅相承,并由群体成员自然承袭的知识。因此,虽然某些传统知识能够通过有形的产品或者约定俗成的固定表达加以体现,但却没有任何一个单个成员可对其主张“创造者的权利”,也没有人能够将此产品或此表达与彼产品或彼表达截然区别开来。传统知识总是与特定区域相联系,其实,环境对人群和文化的影响早就为孟德斯鸠所认识。\n 由于其创作的主体具有群体性和区域性,相应地,传统知识具有相对公开性和公有性。传统知识是特定群体通过代代相传共同开发、培育的知识集合与知识片断。对于特定群体而言,此类知识是共同掌握、共同拥有的,且大多与群体的生活自然相伴,没有刻意的保密制度或措施。当然,公开与公有并不等于每一个群体成员都能掌握和运用。传统知识属于“相对公开”,是由一个群体中的某些成员掌握和运用的知识,而不是人人皆知,人人会用的基本生活常识。从现代知识产权法律制度的角度而言,传统知识既不等同于已经进入公有领域的知识,又有别于由特定的个体或机构开发并掌握的私有知识。在这点上,应当注意那些民间的“祖传秘方”、“巫医术”、“医药配方”的秘密性,还有如四川民间的“变脸”技术等,这些都具有高度的“秘密”性,也是最有价值的部分。\n 3.传统知识具有延续性和传承性。现代知识,尤其是进入法律保护状态的现代知识虽然也都是以前人积累下来的知识为基础而开发或创造出来的,但其在法律上都具有相对的独立性,彼此可以清楚地区别开来。更重要的是,现代知识可能是基于多种已有的知识开发出来,自始具有较为明确的目的性,大多是为了解决特定问题而形成的知识集合。而传统知识则是指保持鲜明的传统特色,且不具备现代知识特征的知识集合或知识片断。它是在长期的历史过程中自然延续下来,与一个地区、一个民族的生产与生活方式的自然演进共同进步和发展的知识。此类知识虽然在大多数人类生活区域都已面临不同程度的消灭危险,但其本质上仍属于可无限延续下去的知识。\n 4.传统知识问题的提出具有特定的指向性[4]。在相关问题的讨论中,我们发现许多人往往将注意力集中在自己生活中可随时感受到的具有传统文化特征的产品上,如属于中国历代主流文化产品的书法与绘画、陶瓷工艺品、编织工艺品等,能够得到现代知识产权法律的保护。但是,我们所要强调的传统知识保护却是那些无法顺利进入“主流”文化,因而难以在现代商品经济条件下获得足够竞争力的知识与技能。在中国,我们所要关注的也应当是少数族群的文化与知识,而不是仍属于主流文化的中原文化产品。当然,由于中国在国际市场上的整体技术实力较弱,在国际讲坛上还需为中原传统文化现象与传统知识争取特殊的保护。但在国内,只有少数族群及偏远和欠发达地区的居民及其掌握的传统知识才是需要特别保护的对象。\n 三、发展中国家与发达国家保护之争议\n 国际社会在保护传统知识的举动并没有象保护专利、商标、版权那样积极。从1981年开始,一些与传统知识保护相关的条约、文件才出现,如WIPO和UNESCO(联合国教科文组织)对民间文学艺术制定了示范法;1989年,“农民权利”出现在了FAO(联合国粮农组织)关于植物遗传资源的国际条约中;时至1992年,CBD(生物多样性公约)特别强调了促进和保存传统知识的必要。\n 2000年10月在WIPO中成立了“知识产权和遗传资源、传统知识及民间文学艺术表达政府间委员会”[5]。2001年WTO“多哈部长宣言”强调了TRIPS理事会进一步致力于保护传统知识的必要性。事实上传统知识的“原生态”性使得保有传统知识的国家、地区大多是不发达的,现在的国际组织主要体现的是发达国家的利益,许多“游戏规则”都是由发达国家制定的。发达国家有先进的科技、制度,往往对发展中国家、地区的传统资源进行不正当的利用,进行专利、商标的跨域抢注(黄姜、印度柬树、死藤水例子即是)。发展中国家与发达国家之间对传统知识、遗传资源、民间文艺表达的保护问题存在着激烈的对抗。发展中国家坚持要求用有约束力的国际条约明确传统知识、遗传资源、民间文艺表达保护的“国家主权原则,知情同意原则和利益分享原则”(简称“三原则”),用以对抗发达国家对这些重要战略资源的掠夺和盗用。发达国家总体上坚持与发展中国家对立的立场,但内部分歧也很明显。例如,日本和美国认为没有必要单独设立国际条约,欧盟认为最好使用现有的知识产权条约来解决这个问题。对于发展中国家始终坚持以国际条约对遗传资源、传统知识和民间文艺表达进行保护的目标,发达国家则坚持先有国家条约再来签订国际条约,从而达到拖延建立国际条约的目的。发展中国家以巴西、印度等为代表,在传统知识、遗传资源、民间文艺表达保护的国际领域中起着强有力的推动作用。在这方面,作为发展中的大国,中国应保持中立态度。我们不可盲目的效仿印度、巴西等发展中国家,也不可盲从地跟随发达国家。\n 美、日、欧建立了三方定期会晤的机制,以协调三方的立场,统一行为。目前,美日已互相承认专利审查结果。在国际规则的修改和执行上,他们自称要“领导世界知识产权的新潮流”。上述主张尽管具有提高专利审查效率、降低专利制度运行成本的积极意义,但也应看到,这样做将更有利于使跨国公司用低廉的成本获得广泛、有效的保护。一旦他们的主张成为现实,传统知识产权制度的“地域性”原则,即国家主权在知识产权领域的重要体现将受到严重损害,我国及广大发展中国家将会面临巨大的压力[6]。保护传统资源,一为人类的可持续发展,二为弱者的利益分配。从大的方面讲,保护传统资源,有利于作为创新基础与源泉的传统资源的保存与可持续的利用,进而有利于整个人类社会的生存与可持续发展。从小的方面讲,一个国家的少数民族及偏远地区的民众恰恰是传统资源的保有者与传承人;保护传统资源,有助于保护这些创新能力较弱,无法以现代科技和知识参与市场竞争的人群的利益,尽可能实现社会资源与利益的均衡分配,使全体社会成员都能从社会与经济发展中受益。\n四、保护的方式\n 在谈及传统资源的保护方式时,形成了几种有代表性的观点。\n 1.将现行的知识产权制度进行扩大,对传统知识进行保护。具体是:著作权用以保护属于土著和本土的艺术家的作品;对于具有工业实用性、世界新颖性和创造性的技术方案,遗传资源和传统知识,可以授予从自然界现有的基因结构、微生物及植物、动物及有机物中分离、合成或开发的产品的专利。还可以给与这些资源的利用和开发有关的方法,应用于基因和生物资源的所有技术成果,以及能获得有用结果的未公开技术以专利保护;传统知识拥有者培育的品种也可以按照植物品种权的方式保护,对植物多样性原生状态物种的改进也是适用于保护的品种;如家具、容器、服饰等外观设计实用品;本土及土著的工匠、艺匠、技师、商贩,代表他们或他们所属的团体所制造的产品或提供的服务可以商品商标和服务商标不同而区别开来;有些来自不同地区的产品是使用某特定地区中一个或几个社区所用的传统方法和知识的结果,鉴于这些产品的特定性为公众所认可,因此可用其来源地予以标记,对传统地理标记的使用和促进为这些产品的原产地社区和地区的经济利益提供更好的保护[7]。\n但是,利用知识产权制度保护传统知识存在缺陷,并遭到另一些学者反对,他们认为:知识产权制度主要是对创新的激励机制,具有前瞻性,还有完成发明的日期、发明人的身份、产品的相关参数及有限的保护期等都不能满足[8]。\n 由于知识产权可以带来收益,因而农民可能在更高收入的吸引下放弃栽种传统农作物而只种受保护的品种,这不利于生物多样性的发展。\n 2.通过公开传统知识的内容,阻止他人就该传统知识或相关遗传资源获取知识产权。应当说,防卫性保护方式只是传统知识保护的多种方式之一,并不是唯一的途径,也不一定是最好的方式。这样做的结果虽然可以阻止他人获得知识产权,但也会使相关知识进入公有领域,传统知识持有者自己也会失去获得知识产权的可能,而且不能禁止他人使用或利用该传统知识。因此,在公开相关传统知识之前,一定要慎重分析可能的后果,要综合利用防卫性保护和积极的保护方式。\n 通常认为,传统知识的保护应以综合方式必要时包括积极的和防卫性的保护形式加以实施。特别是,防卫性保护无法代替积极保护,也不应被错认为是对基于保护对象的权利的获得和主动实施。其效果限于防止他人获得不合理的知识产权,而非防止他人使用该对象。通常,对于防止传统知识的非授权或非法使用,对(积极保护)权利的积极主张是必要的。\n 3.制止不正当和不公正利用,制止传统知识的不当利用及其它不公平的商业活动。发达国家用其先进的科技制度以很少甚至没有代价而使用社区、土著居民的传统知识,获取经济利益,而让传统知识所属的社区、土著居民无法享受到应有的利益。另外,有学者设计了传统资源的保护责任机制:(1)政府的责任,宣传教育,资源调查,建立挡案;人才培养、技术开发,政策与法律的制定。(2)专家、学者的责任:理论研究与思路设计,宣传教育、人才培养,制度推进、技术开发。(3)传统资源的保有者的责任:保护传统资源的生存环境与系统,传承传统文化与知识,合理利用与开发传统资源[9]。\n 五、国内的保护状况\n 我国在传统知识保护领域内的立法并没有显著进步。已经出台的行政法规和地方性法规包括《传统工艺美术保护条例》(1997)、《云南省民族民间传统文化保护条例》(2000)和《贵州省民族民间传统文化保护条例》(2002)。此外,20世纪80年代以来,宁夏、浙江、江苏等省相继制定了民间美术和民间艺人的地方性法规和政府规章。但是,由我国《著作权法》第6条规定的应由国务院另行规定的“民间文学艺术作品的著作权保护办法”至今尚未出台。以贵州为例。贵州是个传统资源十分丰富的地区,全省生活着苗、侗、布衣、水等少数民族,民间有大量的传统知识,并源源不断的衍生!当前其传统知识的保护主要存在以下问题。(1)贵州的苗医、苗药保护。主要涉及苗药和苗医配方的收集方法、苗药申请专利与泄露秘密、苗医的权利得不到保护、苗医苗药的专有权认定等问题。(2)贵州黔东南革家蜡染传统工艺传播及保护对策。如贵州蜡染专家认为革家蜡染传统工艺在传播过程中,既要发展蜡染技术,也需要与外界交流。这如何与革家蜡染技术的保护和革家文化的传承相结合?(3)侗族大歌、苗族服饰、丰富多彩的民族活动等等。贵州的保护状况不容乐观,如上所述,除了《贵州省民族民间传统文化保护条例》外,至今未见其他相关措施,在民族医药保护上基本只能依靠《中药品种保护条例》、《中医药专利管理办法(试行)》、《国家医药管理局专利管理办法》等进行规范,但明显力不从心。\n 中国是发展中国家,同时也是多民族、多人口、宽地域的国家,拥有相对丰富的传统资源。与此同时,大多数中国人的创新能力较弱,至少在短期内不大可能通过技术与知识的创新获得与发达国家平等竞争的机会。在这种情况下,强调传统资源的保护,不仅可以延缓甚至阻止各种传统资源的消逝,而且可以使那些弱势人群在经济与社会发展过程中获得合理的利益。\n参考文献:\n[1GRAHAM DUTFIELD. trade, intellectual property and biogenetic resources: A guide to the international regulatory landscape [EB/OL]. [2002-04-09]. http://www.ictsdorg/dlogue/2002-04-09/dutfield.pdf.\n[2]刘银良.传统知识保护的法律问题研究(上) [EB/OL]. [2005-02-26]. www.chinalawedu.com.\n[3]张今.多哈议程的知识产权保护议题[EB/OL]. [2004-12-16] .http://www.swustlaw.com/2004-12-16.\n[4]唐广良.传统知识保护及其面临的问题[EB/OL]. [2005-05-21] . http://www.cass.net.cn/showNews.asp?id=3658.\n[5]唐广良.保护民族的传统资源[EB/OL].[2004-02-16]. http://www.runsky.com/homepage/rich/bbs/userobject1ai409265.html\n[6]韩秀成.知识产权形势的特点及我国知识产权工作存在的主要问题[J]. 高科技与产业化,2004(11).\n[7]RORYJ. radding. Interfaces between intellectual property andt raditional knowledge and folklore. AU S perspective [EB/OL]. http://www.library.findlawcom/2003/mar/19/132644.html.\n[8]朱雪忠.传统知识法律保护初探[J].华中师范大学学报(人文社科版),2004(3).\n[9]唐广良.传统资源保护的政策定位[R].基因资源、传统知识和民间文学保护学术研讨会 ,2005-05-25."
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instruction_general-449 | [
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"from": "human",
"value": "知识产权犯罪有未遂状态?"
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"from": "assistant",
"value": "一、知识产权犯罪有未遂状态?\n知识产权犯罪有未遂状态,可能没有犯罪结果发生会导致未遂状态,侵犯著作权罪,指的是以营利为目的,侵犯他人著作权,违法所得数额较大的或者有其他严重情节的行为。\n在分析侵犯著作权的构成要件之前,有必要了解著作权的含义。根据我国《著作权法》的规定,著作权指的是作者对其创作的文学、艺术和科学作品所享有的占有、使用、收益、处分并排除他人不法干涉的专有权。主要包括如下人身权和财产权:署名权、发表权、修改权、保护作品完整权、复制权、发行权、出租权、展览权、表演权、放映权等权利。因此,我们将侵犯著作权和著作权相关的权益称为侵犯著作权的犯罪。显然,侵犯著作权罪侵犯客体是著作权和著作权有关的权益,主观上是营利为目的的故意,主体包括自然人和单位。\n在客观方面表现为以下几方面:\n1、 未经著作权人许可,复制发行其文字作品、音乐、电影、电视、录像作品、计算机软件及其他作品的;\n2、 出版他人享有专有出版权的图书的;\n3、 未经录音录像制作者许可,复制发行其制作的录音录像的;\n4、 制作、出售假冒他人署名的美术作品的。\n二、侵犯著作权罪怎么认定?\n侵犯著作权罪涉及众多问题的认定,比如,“以营利为目的”怎么认定,“未经著作权人许可”怎么理解,什么是“复制”和“发行”等。\n1、 怎么认定“以营利为目的”,根据我国相关司法解释,有以下几种情形之一的,即可认定:一是以在他人作品中刊登收费广告、捆绑第三方作品等方式直接或者间接收取费用的;二是通过信息网络传播他人作品,或者利用他人上传的侵权作品,在网站或者网页上提供刊登收费广告服务,直接或者间接收取费用的;三是以会员制方式通过信息网络传播他人作品,收取会员注册费或者其他费用的;四是其他利用他人作品牟利的情形。\n2、 “未经著作权人许可”如何理解。事实上,未经著作权人许可指的是没有得到著作权人授权或者伪造、涂改著作权人授权许可文件或者超出授权许可范围的情形。这一点是能够证明是否侵犯著作权的重要依据;\n3、 什么是“发行”和“复制”。所谓发行,包括总发行、批发、零售、通过信息网络传播以及出租、展销等活动;所谓复制,指的是以印刷、复印、录音录像等方式将作品制作成一份或者多份的行为。\n知识产权在我们国家法律当中是有规定的,比如说有民事方面的侵权行为规定,还有就是刑事方面的一些问题的规定,如果涉及到犯罪行为的话,比如说侵犯著作权罪就需要作出量刑规定。"
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instruction_general-450 | [
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"value": "专利权的侵权要件"
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"value": "我们国家的专利法规定,如果行为人侵犯了他人的专利权,就需要承担法律责任,一般是会被责令停止侵权行为并对专利权人进行赔偿,情节严重的话,还会被处罚款,我们都知道,任何犯罪都是有构成要件的,只有满足一定条件的情况下才会构成专利侵权,那么专利权的侵权要件有哪些?下面平台为大家详细介绍一下,希望对大家有所帮助。\n\t 同时符合以下四个要件,才构成专利侵权行为:\n\t 1、侵犯的对象应当是在我国享有专利权的有效专利。首先,鉴于专利权的地域性,有效专利一般应当是指获得国家知识产权局授权的专利。其次,鉴于专利权的时效性,只有在规定保护期内未因缴费、无效宣告、放弃等原因失效的专利权才是有效专利。\n\t 2、有违法行为存在。即行为人未经专利权人许可,有以营利为目的实施专利的行为。\n\t 3、行为人主观上有过错。侵权人主观上的过错包括故意和过失。所谓故意是指行为人明知自己的行为是侵犯他人专利权的行为而实施该行为;所谓过失是指行为人因疏忽或过于自信而实施了侵犯他人专利权的行为。\n\t 4、应以生产经营为目的。专利法第十一条规定:发明创造被授予专利权后,除本法另有规定外,任何人不得实施其专利,而实施即是不得以生产经营为目的。\n\t 专利纠纷的时效为2年,自专利权人或者利害关系人得知或者应当得知之日起计算。所谓“得知”,是指专利权人或者利害关系人确切发现和知道其权益受到侵害。\n\t 所谓“应当得知”,是指专利权人或者利害关系人确实不知道其权益已经受到侵害,但根据客观存在的事实,可以推定其应该知道的情况。如侵权产品的公开销售和使用;专利公报已将他人申请专利的文件公布等。\n\t 在管理专利工作的部门调处的专利纠纷中,大多数情况是以某种法律事实的出现之日作为时效的起算日。例如以授权公告日起算,因为专利公报公告的法律事实,可以作为推定其“应当得知”的条件。因此专利权人或者利害关系人应当关注专利公报中的信息,及时行使自己的请求权,以免因延误时效而造成损失。\n\t 1、过错责任原则\n\t 是指以过错作为归责的最终构成要件。即行为人的侵权行为给对方造成损害,须行为人在主观上存在过错才承担相应的民事责任。过错责任是侵权责任的一般归责原则,除法律法规规定的特别侵权行为外,一般侵权行为均适用过错归责原则。\n\t 2、过错推定责任原则\n\t 是指基于法律的特别规定,推定加害人存在过错而应承担侵权责任,加害人能够证明自己没有过错的除外。\n\t 3、无过错责任原则\n\t 又称严格责任原则,是指基于法律的特别规定,受害人能够证明损害是加害人的行为或者物件所致,加害人就应当承担民事责任,而不论其是否存在主观上的过错,除非加害人能够证明存在法定抗辩事由。\n\t 4、公平责任原则\n\t 是指加害人和受害人对造成的损害事实均没有过错,而根据公平的观念,在考虑当事人的财产状况、支付能力等实际情况的基础上,由双方分担损失。\n\t 以上就是平台为您介绍的关于专利权的侵权要件等知识,由此可见,对于专利侵权,侵犯的对象应当是在我国享有专利权的有效专利,然后要存在违法行为,行为人有主观上的错误,且以生产经营为目的的,就会构成专利侵权,需要承担法律责任。如果您还有其他的法律问题,欢迎咨询平台,我们会有专业的律师为您提供帮助。"
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instruction_general-451 | [
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"value": "我国《著作权法》第十一条规定:著作权属于作者。创作作品的公民是作者。根据我国《民法典》的规定,公民的权利始于出生,终于死亡。著作权是一项公民权利,不管是成年人还是未成年人,均可依法享有。《著作权法》第十条规定:著作权人享有使用权和获得报酬权,即以复制、表演、播放、展览、发行、摄影、电影、电视、录像或者改编、翻译、注释、编辑等方式使用作品的权利,以及许可他人以上述方式使用作品,并由此获得报酬的权利。法律依据:《民法典》第十三条【自然人民事权利能力的起止】自然人从出生时起到死亡时止,具有民事权利能力,依法享有民事权利,承担民事义务。《著作权法》第十条著作权包括下列人身权和财产权:(一)发表权,即决定作品是否公之于众的权利;(二)署名权,即表明作者身份,在作品上署名的权利;(三)修改权,即修改或者授权他人修改作品的权利;(四)保护作品完整权,即保护作品不受歪曲、篡改的权利;(五)复制权,即以印刷、复印、拓印、录音、录像、翻录、翻拍、数字化等方式将作品制作一份或者多份的权利;(六)发行权,即以出售或者赠与方式向公众提供作品的原件或者复制件的权利;(七)出租权,即有偿许可他人临时使用视听作品、计算机软件的原件或者复制件的权利,计算机软件不是出租的主要标的的除外;(八)展览权,即公开陈列美术作品、摄影作品的原件或者复制件的权利;(九)表演权,即公开表演作品,以及用各种手段公开播送作品的表演的权利;(十)放映权,即通过放映机、幻灯机等技术设备公开再现美术、摄影、视听作品等的权利;(十一)广播权,即以有线或者无线方式公开传播或者转播作品,以及通过扩音器或者其他传送符号、声音、图像的类似工具向公众传播广播的作品的权利,但不包括本款第十二项规定的权利;(十二)信息网络传播权,即以有线或者无线方式向公众提供,使公众可以在其选定的时间和地点获得作品的权利;(十三)摄制权,即以摄制视听作品的方法将作品固定在载体上的权利;(十四)改编权,即改变作品,创作出具有独创性的新作品的权利;(十五)翻译权,即将作品从一种语言文字转换成另一种语言文字的权利;(十六)汇编权,即将作品或者作品的片段通过选择或者编排,汇集成新作品的权利;(十七)应当由著作权人享有的其他权利。著作权人可以许可他人行使前款第五项至第十七项规定的权利,并依照约定或者本法有关规定获得报酬。著作权人可以全部或者部分转让本条第一款第五项至第十七项规定的权利,并依照约定或者本法有关规定获得报酬。第十一条著作权属于作者,本法另有规定的除外。创作作品的自然人是作者。由法人或者非法人组织主持,代表法人或者非法人组织意志创作,并由法人或者非法人组织承担责任的作品,法人或者非法人组织视为作者。"
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"value": "孔祥俊:知识产权审判实务"
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{
"from": "assistant",
"value": "孔祥俊法官:知识产权审判实务\n--------------------------------------------------------------------------------\n主讲人:最高人民法院知识产权庭副庭长孔祥俊\n时间:2009年7月25日08:30\n地点:文泓楼一楼报告厅\n 2009年7月25日上午8:30至11:30,最高人民法院知识产权庭副庭长孔祥俊法官在知识产权基地报告厅为参加2009年知识产权暑期学校的广大学员做了一场题为知识产权审判实务的学术报告。孔法官先介绍了知识产权审判的整体概况,然后就商标、专利以及反垄断领域的审判实务及相关理论进行了具体的讲解。\n第一部分 知识产权审判的整体概况\n一、案件特点\n 从案件数量上看,最高法院承担的知识产权案件的裁判数量呈现逐年大幅度增长的态势,估计今年最高院自己审理的知识产权案件将超过四百件,其主要原因在于民事诉讼法修改后,最高院再审案件增多。此外,也有些当事人有意把诉讼额提得非常高,让省高院做一审,最高院来做二审,争取让最高院对一些新的纠纷类型的裁判标准进行表态。从内容上看,随着科技文化的发展,案件涉及的领域也在不断地拓展,案件本身也越来越疑难复杂,新类型的案子越来越多。比如不少涉及跨国公司的案子,当事人所争议的技术,在世界上都很可能属于前沿,这表明现在专利案件所关注的技术视野已经是全球性的视野。总的来看,知识产权案件在数量、结构等方面与以前都有非常大的差别,对于这些的新问题,最高院也正在积极的研究之中。\n二、司法特点\n 从职能上来看,最高院通过进行业务指导,明确了一些法律标准。这主要通过个案裁量,司法解释以及司法政策等途径。在个案裁判方面,孔法官认为,现在最高院一些涉及典型案件的判决书写得比较长,这实际上很大部分不是为了仅仅解决案件本身的问题,而是为了通过个案裁判解决一般性的法律问题。在司法解释方面,今年四月份,最高院公布了有关驰名商标的司法解释,现在正起草专利法的司法解释,该解释在向社会征求意见的过程中,引起了国内外的非常极大关注,此外,最高院也正在起草反垄断的司法解释。在司法政策方面,对于那些数量大,争议多,法律规定比较简单的案件,最高院采取通过会议纪要的方式来明确一些司法政策。其中,网络著作权是现在关注的一个重点,很多老问题还有认识上的分歧,又出现了很多新的问题,最高院也是开了几次专题会议,通过纪要的方式来明确一些标准。最高院每年都会开全国性的会议,这几年,对于这样一些会议所传达出的一些导向和精神也是引起了社会很大的关注。\n三、体制机制改革的问题\n 国家知识产权战略纲要,很重要的就是要改革体制机制,充分发挥司法保护知识产权的作用。孔法官认为要探索、设置统一受理民事、刑事、行政的知识产权法庭,实现三审合一。就目前的进展看,从今年7月1日起最高法院有关商标确权方面的案件统一由知识产权庭来审理。地方法院也进行了民事行政案件由知识产权庭统一受理的试点。此外,也在探索建立知识产权上诉法院的可能性,为将来做准备。从这些方面看,最高法院落实国家知识产权战略纲要是很有实效的。\n第二部 商标领域\n商标领域是知识产权的重要组成部分。孔法官认为,从特征上看,商标和不正当竞争联系密切。从类型上看,主要分为两个部分,一个是商标侵权,一个是商标授权确权问题。在审判实务中主要涉及以下问题:\n一、驰名商标问题\n 驰名商标现在非常受关注,但很多的企业更多的是为了获取了一个荣誉称号,而不是真正为了在侵权中获得保护,出现了所谓的异化问题。因此,法院在审判中强调驰名商标按需认定,被动认定,个案认定,个案有效的原则,当然也不排除一些特殊情况下的例外。另外从今年起,也把驰名商标认定的管辖法院进行了集中,极大限制了驰名商标的认定。关于保护驰名商标的司法解释主要涉及如下几个问题:\n(一)驰名商标的界定问题\n 首先是驰名商标的概念,司法解释界定为相关公众广泛知晓。在此问题上有两种思路,其一是美国的标准:社会公众广泛知晓。该标准门槛很高,要求众所周知,不相关的公众也知道,是反淡化的保护思路。另外一种标准是相关公众知晓,欧盟就采取这种标准,不要求社会公众广泛知晓,门槛比较低,保护的范围有限。在司法解释中,对于一般公众广泛知晓的商标,减轻其举证责任,如可口可乐、海尔等就可以减轻举证责任。\n(二)地域问题\n 驰名商标是指中国境内的大部分地区有知名度,其中中国境内是一个司法区的概念,指的是大陆地区,不涉及港澳台地区。\n此外,对驰名商标在范围上也进行了控制。一是涉及商标法第十三条,未注册的驰名商标,需要跨类保护的;二是涉及企业名称使用他人驰名商标的,要禁止在企业名称使用他人的驰名商标。孔法官还提到了域名中的商标侵权问题和司法解释中所引入的反淡化思路。\n二、商标侵权问题\n 审理商标侵权的主导思想是加强品牌保护,关键是划清界限。认定标准上,主要考虑相同的商品上使用相同的商标,不考虑市场混淆因素,除非是合理使用。商标知名度越高,辐射的范围越宽,保护的政策就越大。同时,孔法官用长城葡萄酒案进行了解释。\n此外,孔法官提到了下列新类型的案子:\n 1.未注册的商标,要主张权利,首先要有权利意识,把它当成商标。\n 2.强调商标意义上的使用,如果用的不是商标,可能不认定构成侵权。\n 3.定牌加工的商标问题,此问题最高法没有明确审判态度。\n 4.非正常商业活动而注册商标。最高法对于不使用商标而纯粹用商标牟利的行为持否定态度。\n 5.对于那些没使用的注册商标,原则上是保护的,对于损失部分,不赔或者少赔。如果请求保护的商标未投入使用,主要采取侵权的方式来救济。对于赔偿额主要考虑维权费用。\n 6.历史渊源有关的案件。在一些特殊情况下,有历史渊源的商标,完全避免混淆是不可能的,也是不合理的,像散列通案等,最高法就考虑了历史原因等因素。\n 7.商标和字号的冲突。这个问题同时涉及不正当竞争。在后的注册商标,侵犯他人的在先权利,在先权利人可以要求停止使用,承担民事责任。\n第三部分 专利问题和反垄断领域\n 对于专利方面,孔法官主要介绍了标准专利、对专利权利要求的解释、等同侵权、外观设计侵权和间接侵权等新问题。在反垄断领域,现在主要是关注一些程序方面的问题,比如原告资格、举证责任以及责任承担等问题。同时孔法官提及反垄断案件的专业性非常强,涉及有没有市场支配地位、相关市场界定等。在案件审理中,是否引入经济专家出庭作证,来提供一些意见,也是值得加以探讨的问题。\n文字整理:彭宇 郑文才 \n编辑:凡咏齐"
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instruction_general-453 | [
{
"from": "human",
"value": "奥维诉苹果和RIM侵犯5项专利权"
},
{
"from": "assistant",
"value": "美国奥维系统公司分别在国际贸易委员会和特拉华州联邦区法院提起诉讼,指控苹果和RIM侵犯了其专利权。奥维指出,苹果和RIM侵犯了该公司手机移动网络连接的五项专利。The iPhone, iPod touch, iPad, BlackBerry PlayBook 和BlackBerry Curve都在名单之中。\n 在提起诉讼前,奥维系统曾多次与RIM、苹果谈判,期望通过谈判解决双方的专利纠纷,但RIM及苹果都未给予明确答复。奥维系统不得已才通过诉讼捍卫自己的权利。\n 奥维希望国际贸易委员会能够禁止某些产品的进口,以促使这两家公司商谈许可协议。奥维首席执行官Ken Denman说:“我们公司发明的技术目前已经成为移动网络的基础。我们相信,使用我们技术的这些大公司应该付费,尤其这些公司从我们的知识产权中获得巨大收益的时候。”(编译来源:BGR)"
}
]
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instruction_general-454 | [
{
"from": "human",
"value": "专利权从那一日起算2023"
},
{
"from": "assistant",
"value": "一、专利权从那一日起算\n专利保护期限从申请日起开始计算,包括发明专利权、实用新型专利权和外观设计专利权。\n专利申请日是专利法规中使用的术语,申请日是从专利申请文件递交到国务院专利行政部门之日算起。如果申请文件是邮寄的,以寄出的邮戳日为申请日。申请人享有优先权的,优先权日视为申请日。\n优先权日是对应于专利(或实用新型)申请过程中的要求优先权的日期。优先权分为外国优先权和本国优先权两种类型。\n外国优先权指专利申请人就一项发明在一个缔约国提出申请专利后,在规定时间内又向其他缔约国提出申请时,申请人有权要求以第一次提出的日期作为后一个提出申请的申请日期的权利。提出这一申请的日期要求,称为优先权日。\n以下相关法律内容可供参考:\n《专利法》\n第二十八条 国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日。如果申请文件是邮寄的,以寄出的邮戳日为申请日。\n第四十二条 发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年,均自申请日起计算。\n二、专利权的保护范围\n发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释其权利要求。其含义是专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准,也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。\n外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。外观设计专利权的保护范围取决于两个方面:其一是表示在图片或者照片中的外观设计;其二是专利授权时指定的外观设计使用产品的范围。确定外观设计是否相同或近似,应当以同类产品为基础。\n专利权是由国务院专利行政部门依照法律规定,根据法定程序赋予专利权人的一种专有权利。它是无形财产权的一种。各国的专利法对于专利权的有效保护期均有各自的规定,而且计算保护期限的起始时间也各不相同。我国《专利法》第四十二条规定:“发明专利权的期限为20年,实用新型和外观设计专利权的期限为10年,均自申请日起计算。”\n结合法律中的规定,我国对发明创造专利的保护期限最长可以达到20年,但如果是属于实用新型专利或者外观设计专利的话,则保护期限相对要少一些,为10年,而专利保护的起算点应该是从申请人开始的。"
}
]
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instruction_general-455 | [
{
"from": "human",
"value": "怎么才能成为知识产权律师?"
},
{
"from": "assistant",
"value": "一、怎么才能成为知识产权律师?\n想成为知识产权律师的前提,必须是一名律师。若想成为律师必须先通过国家司法考试获得法律职业资格证,且在律师事务所实习合格后,便可以申请律师执业证。\n获得律师执业证后,在日后主业务上选择与知识产权相关的业务,并持续深耕此方向,就可以成为一名知识产权律师。\n二、知识产权律师需要具备什么专业技能?\n知识产权律师除了要有律师必备的技能外,还有清楚著作权、专利、商标等专业信息,并且要对创造者的工作有一定的了解,清楚科学、艺术、机械、计算机等学科的基础知识,对定位方向的领域发展进行跟踪学习。\n毕竟,不管是任何专业方向的律师,终身学习是成为律师这个职业的基本要求,只有这样才能在这不断变化的社会中迎接各种“新颖”的案件。\n三、专利代理师有是什么?\n专利代理师资格证是从事专利申请和办理其他专利事务必须获得的证书。专利代理师应当需获得资格证后,在专利代理机构实习满1年,并在一家专利代理机构从业。\n专利代理师除了从事专利代理咨询、申请等专利相关事务外,也和律师一样可以作为专利案件的诉讼代理人。\n很多知识产权律师除了有律师职业证外,还会考取专利代理师资格证(前为“专利代理人资格证”),但这个证对于知识产权律师来说并不是必须的。\n但知识产权律师若无取得专利代理师资格证是无法从事专利申请、宣告专利权无效等业务。知识产权律师和专利代理师两者的业务有部分重合,却具体业务是不太一样。\n若真希望成为一名知识产权律师,考取专利代理师资格证其实对日后的的工作发展来说,都是一个不错的选择。"
}
]
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instruction_general-456 | [
{
"from": "human",
"value": "专利是国家按专利法授予申请人的吗?"
},
{
"from": "assistant",
"value": "一、专利是国家按《专利法》授予申请人的吗?\n专利是国家按《专利法》授予申请人的,发明和实用新型授予专利权的条件:授予专利权的发明和实用新型应当具备新颖性、创造性和实用性。\n新颖性,是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。\n创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。\n实用性,是指该发明或者实用新型能够制造或者使用,并且能够产生积极效果。\n二、授予专利权的规定是什么?\n授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性、创造性和实用性。\n申请发明或者实用新型专利的,应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。请求书应当写明发明或者实用新型的名称,发明人的姓名,申请人姓名或者名称、地址,以及其他事项。说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候,应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。\n新颖性,是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。\n创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。\n实用性,是指该发明或者实用新型能够制造或者使用,并且能够产生积极效果。\n所称现有技术,是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。\n现实生活当中,大多数人对于专利权肯定不是特别了解,我们国家法律的专利权主要指的就是发明创造实用新型和外观设计所授予的一些权力,并且对这部分的一些权利必然是需要符合我们国家法律当中所规定的条件,只有这样的话才能够对此进行一定的保护。"
}
]
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instruction_general-457 | [
{
"from": "human",
"value": "河南商丘人大科教文卫委员会主任调研市知识产权局工作"
},
{
"from": "assistant",
"value": "河南子站讯 日前,河南省商丘市人大科教文卫委员会主任王德枝一行三人调研市知识产权局工作并召开座谈会。座谈会上商丘市知识产权局局长张小明汇报了“十一五”以来特别是近两年全市的的知识产权工作。\n 王德枝在听取汇报后对市知识产权局的工作给予了充分的肯定。王德枝提出,下一步工作要进一步加强宣传,提高公民知识产权意识,进一步营造环境,促进发明创造和科技创新,进一步做好牵线搭桥,推动科技成果转化,进一步搞好专利申报和保护的服务工作。王德枝还与市知识产权局领导就专利执法检查进行了交流。\n 商丘市知识产权局副局长程建华、市知识产权局综合科、法律事务科相关负责人参加座谈会。(商丘市知识产权局 郭振波)"
}
]
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instruction_general-458 | [
{
"from": "human",
"value": "关于专利许可方式有哪几种"
},
{
"from": "assistant",
"value": "一、关于专利许可方式有哪几种\n专利许可的种类可根据其性质、范围、权限来划分。按许可性质划分,可分为合同许可、计划许可和强制许可。按许可方所授予被许可方的权利和范围大小,可分为:\n1、独占许可\n是指被许可方不仅取得在规定的时间和地域内实施某项专利技术的权利,而且有权拒绝任何第三者,包括许可方在内的一切其他人在规定的时间、地域内实施该项技术。\n2、排他许可\n亦称独家许可,即在一定地域,许可方只允许被许可方一家而不再许可其他人在该地域内实施其专利,但许可方仍有权在该地域内实施。就是说,独家许可除了不能排斥许可方本人实施以外,与独占许可基本相同。\n3、普通许可\n亦称非独占性许可。是批许可方允许被许可方在规定的时间和地域内使用某项专利,同时许可方自己仍保留在该地域内使用该项技术,以及再与第三方就同一技术签订许可合同的权利。\n4、从属许可\n又称从属许可。这种许可的被许可方在得到许可方同意的条件下,可以以自己的名义许可第三方实施其专利。分许可的条件必须在许可合同中予以说明,如未说明,即使是独占许可,也不能认为具有再许可权。\n5、交叉许可\n又称互惠许可、相互许可、互换许可。它是指两个或两个以上的专利权人在一定条件下相互授予各自的专利实施权的一种交易。交叉许可一般不涉及使用费支付,仅限于交换技术范围及期限等。如果两项专利的价值不相等,其中一方也可给另一方一定的补偿。\n二、专利许可在哪里备案\n国家知识产权局备案,专利许可应当办理的手续:\n1、许可方应当与许可人订立书面实施许可合同;\n2、按照约定向许可人支付专利使用费;\n3、专利权人与他人订立的专利实施许可合同,应当自合同生效之日起3个月内向国家知识产权局备案。\n专利许可备案后可以撤销,根据《专利实施许可合同备案办法》第十七条的规定:实施许可的期限届满或者提前解除专利实施许可合同的,当事人应当在期限届满或者订立解除协议后30日内持备案证明、解除协议和其他有关文件向国家知识产权局办理备案注销手续。"
}
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instruction_general-459 | [
{
"from": "human",
"value": "工业产权是什么?工业产权怎么区分"
},
{
"from": "assistant",
"value": "工业产权指的是人们对应用商品的生产和流通过程中所创造的发明等智力成果。我们生活中最常见的工业产权就是专利、商标等。更多关于工业产权是什么?工业产权怎么区分的相关知识,接下来平台就为您来解答这个疑惑。\n\t 工业产权又称工业所有权是指人们依法对应用于商品生产和流通中的创造发明和显著标记等智力成果,在一定地区和期限内享有的专有权;\n\t 工业产权是国家赋予专利权人和商标专用权人,在有效期内对其专利和商标享有的独占、使用、收益和处分的权利,因此工业产权具有专用性;\n\t 一个国家法律所确认和保护的工业产权,只在该国范围内有效,对其他国家不发生效力,即不具有域外效力,所以工业产权具有地域性;\n\t 工业产权的保护是有一定期限的,这也就是工业产权的有效期。法律规定的期限届满,工业产权的专有权即告终止,权利人即丧失其专有权,所以工业产权具有时间性。\n\t 工业产权的特点:1、工业产权是国家赋予专利权人和商标专用权人,在有效期内对其专利和商标享有的独占、使用、收益和处分的权利,因此工业产权具有专用性;2、一个国家法律所确认和保护的工业产权,只在该国范围内有效,对其他国家不发生效力,即不具有域外效力,所以工业产权具有地域性;3、工业产权的保护是有一定期限的,这也就是工业产权的有效期。法律规定的期限届满,工业产权的专有权即告终止。\n\t (1)发明和实用新型专利权人对于专利产品享有制造权,使用权,许诺销售权,销售权和进口权5项专有权利。\n\t (2)外观设计专利权人对外观设计享有制造权、许诺销售权、销售权和进口权。\n\t (3)商标专用权。\n\t 专用权即是商标权注册的商标享有独占性使用的权利。\n\t 商标的使用,包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。商标专用权的范围是指在核定使用的商品上使用核准注册的商标,即注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。\n\t (4)商标禁止权:禁止权即指商标权人有权禁止他人未经许可使用其注册商标禁止权和专用权是彼此联系的两个方面的权利,专用权设计的是商标权人使用注册商标的问题,禁止权涉及的是其他人非法使用注册商标的问题。禁止权的效力范围大于专用权的范围。商标权人对于未经许可在同一种商品或者类似商品上使用与其注册相同或近似的商标,均有权禁止。\n\t (5)商标许可权与转让权:使用许可,是指注册商标所有人将其对注册商标的专用权许可他人行使。转让,是指注册商标所有人将其对注册商标的所有权转移给他人所有。\n\t 工业产权是工业化进程下的产物,工业产权能给企业、国家带来巨大的利润。以上内容就是平台为你整理的关于工业产权是什么?工业产权怎么区分的相关知识,希望在工作和学习中能够帮助到您。如果您有其他问题感到疑惑,欢迎咨询平台律师。"
}
]
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instruction_general-460 | [
{
"from": "human",
"value": "奥林匹克标志权利人"
},
{
"from": "assistant",
"value": "是指国际奥委会。\n 《奥林匹克宪章》规定,奥林匹克标志是奥林匹克运动的象征,是国际奥委会的专用标志,未经国际奥委会许可,任何团体或个人不得将其用于广告或其他商业性活动。国际奥委会还要求各国采取必要的措施,保护奥林匹克标志, 以确保奥林匹克运动的权威性,避免奥林匹克标志被滥用。"
}
]
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instruction_general-461 | [
{
"from": "human",
"value": "专利犯罪罪名都有哪些种类"
},
{
"from": "assistant",
"value": "1、【假冒注册商标罪】未经注册商标所有人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。\n2、【销售假冒注册商标的商品罪】销售明知是假冒注册商标的商品,销售金额数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;销售金额数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。\n3、【非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪】伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。\n4、【假冒专利罪】假冒他人专利,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。\n5、【侵犯著作权罪】以营利为目的,有下列侵犯著作权情形之一,违法所得数额较大或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;违法所得数额巨大或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金:\n(一)未经著作权人许可,复制发行其文字作品、音乐、电影、电视、录像作品、计算机软件及其他作品的;\n(二)出版他人享有专有出版权的图书的;\n(三)未经录音录像制作者许可,复制发行其制作的录音录像的;\n(四)制作、出售假冒他人署名的美术作品的。\n6、【销售侵权复制品罪】以营利为目的,销售明知是本法第二百一十七条规定的侵权复制品,违法所得数额巨大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。\n7、【侵犯商业秘密罪】有下列侵犯商业秘密行为之一,给商业秘密的权利人造成重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;造成特别严重后果的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金:\n(一)以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密的;\n(二)披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密的;\n(三)违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求,披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密的。\n为了谋取私利侵犯他人专利的行为,给他人造成损失的要承担赔偿的责任,还有触犯法律构成犯罪的嫌疑,罪名如果成立的话会被追究刑事责任留下案底,给自己的生活带来麻烦。"
}
]
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instruction_general-462 | [
{
"from": "human",
"value": "知识产权保护期限的起算时间怎么确定"
},
{
"from": "assistant",
"value": "一、知识产权保护期限的起算时间怎么确定?\n知识产权的类型不同,保护期限的起算时间也不能一概而论:\n1、商标权的保护期限自核准注册之日起计算,有效期是10年,到期后可以续展。\n2、著作权的保护期限自创作成功之后开始计算。作者为公民的期限保护期为作者有生之年及死亡后50年,截止于作者死亡后第50年的12月31日;如果是合作作品,截止于最后死亡的作者死亡后第50年的12月31日。作者为法人和其他组织的,保护期为50年,截止于作品首次发表后第50年的12月31日;但作品自创作完成后50年内未发表的,不再保护。特殊作品的期限电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品及摄影作品,保护期为50年,截止于作品首次发表后第50年的12月31日;但作品自创作完成后50年内未发表的,不再保护。\n3、专利权的保护期限自申请日起计算,发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权的期限为十年,外观设计专利权的期限为十五年。\n二、知识产权具有哪些法律特征?\n1、权利客体均属于无形财产,是智力成果;\n2、保护目的都是为了促进科学技术进步和经济社会发展;\n3、保护方法都包括民事保护、行政保护和刑事保护。\n三、知识产权的客体包括哪些?\n(一)作品;\n(二)发明、实用新型、外观设计;\n(三)商标;\n(四)地理标志;\n(五)商业秘密;\n(六)集成电路布图设计;\n(七)植物新品种;\n(八)法律规定的其他客体。\n四、知识产权侵权纠纷怎么起诉?\n1、准备好民事诉讼状。\n2、到具有管辖权的人民法院起诉,并提交相关的证据材料。\n3、按照人民法院的通知准时出席参与诉讼活动。\n4、若不服一审判决或裁定,应在接到判决书后15天内或接到裁定书后10天内向原审人民法院或上一级人民法院提出上诉,并递交上诉状。\n综上所述,知识产权保护期限的起算时间和知识产权的类别相关,而且,商标权到期以后如果需要继续使用,可以依法办理续展,但是著作权和专利权的保护期限到期后,不能申请延长保护期限,另外专利权的类型有三种,保护期限也都不一样。"
}
]
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instruction_general-463 | [
{
"from": "human",
"value": "知识产权申请多少钱"
},
{
"from": "assistant",
"value": "时至今日,互联网已经遍布了全球。几乎没有哪一个行业、更没有哪一个企业的运行可以脱离互联网,脱离高科技。而知识产权正是当今时代的一个企业技术的活脱脱的体现。那么。一个企业如今面对的就不是知识产权是否拥有的问题,而是知识产权在申请的时候需要多少费用的问题。针对于知识产权申请多少钱的问题,下面由平台为您详细介绍关于这方面的法律规定。\n\t 一、专利申请的费用\n\t 1、实用新型\n\t (1)申请费:500元。(2)专利登记、印花税:合计205元。(3)年费:1-3年每年600元,4-5年每年900元,6-8年每年1200元, 9-10年每年2000元。\n\t 2、发明专利:(1)申请费:900元,印刷费:50元(2)专利登记、印刷、印花费:合计205元\n\t 3、实质审查费:2500元。\n\t 4、年费:1-3年,每年900元。4-6年,每年1200元。7-9年,每年2000元。10-11年,每年4000元。13-15年,每年6000元。16-20年,每年8000元。\n\t 5、外观专利比照实用新型。如果是个人申请,申请费和前三年年费减缓85%;公司申请减缓75%。\n\t 二、个人申请专利要多少钱?\n\t 1、 申请专利需要多少钱?首先需要确定你申请什么专利了?\n\t (1)如果申请实用新型专利或外观设计专利,而且是以个人的名义申请,需要申请费,授权登记费,这不包括你的纸张费、交通费和邮寄费。\n\t (2)如果申请发明专利,仍然以个人的名义申请,也申请费,授权登记费(得按授权当年的年费计算)。\n\t (3)如果你要找代理机构代理的话,除上述费用外,你还要支付专利代理费。\n\t 2、 以下各种费用明细:\n\t (1)申请费\n\t ①发明专利900 印刷费50\n\t ②实用新型专利500\n\t ②外观设计专利500\n\t 发明专利申请维持费每年300\n\t 发明专利申请审查费2500\n\t (2)复审费\n\t ①发明专利1000\n\t ②实用新型专利300\n\t ③外观设计专利300\n\t (3)著录事项变更手续\n\t ①发明人、申请人、专利权人的变更\n\t ②专利代理机构、代理人委托关系的变更50\n\t (4)优先权要求费每项80\n\t (5)恢复权利请求费1000\n\t (6)撤销请求费\n\t ①发明专利权30\n\t ②实用新型专利权20\n\t ③外观设计专利权20\n\t (7)无效宣告请求费\n\t ①发明专利权3000\n\t ②实用新型专利权1500\n\t ③外观设计专利权1500\n\t (8)强制许可请求费\n\t ①发明专利300\n\t ②实用新型专利200\n\t (9)强制许可使用裁决请求费300\n\t (10)专利登记、印刷、印花费\n\t ①发明专利 255\n\t ②实用新型专利 205\n\t ③外观设计专利 205\n\t (11)附加费\n\t ①第一次延长期限请求费每月300再次延长期限请求费每月2000\n\t ②权利要求附加费从第11项起每项增收150\n\t ③说明书附加费从第31页起每页增收50从第301页起每页增收100。\n\t 提示:申请发明或实用新型专利,必须提交请求书、权利要求书、说明书、说明书摘要、说明书附图、摘要附图和费用减缓请求书。申请外观设计专利,必须提交请求书、外观设计照片或图片、简要说明和费用减缓请求书,数据仅参考,不同和地区可能不大一样。\n\t 三、代办专利申请要多少钱?\n\t 外观设计专利1300左右;实用新型专利3000左右;发明专利8400左右。\n\t 通过上述文章的解析,我们可以了解到我们国家对于知识产权申请多少钱也是有作出详细规定的,如果您或您的亲友涉及到了这方一面的法律疑惑,平台建议您咨询平台官网或者我们平台的律师,他们的专业法律知识将是我们保护自身合法权益的可靠保障。"
}
]
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instruction_general-464 | [
{
"from": "human",
"value": "实用新型专利无效的情形是怎样的?"
},
{
"from": "assistant",
"value": "实用新型专利无效的情形有:1.主题不符合专利授予条件,如发明、实用新型的主题不具备新颖性、创造性或实用性;2.专利申请中的不合法情形;3.违反法律强制性规定的情形;4.重复授权的情形,两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的一人。\n以下相关法律内容可供参考:\n《专利法》第二条本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。"
}
]
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instruction_general-465 | [
{
"from": "human",
"value": "著作权和专利的区别是哪些?"
},
{
"from": "assistant",
"value": "著作权和专利的区别如下:1、保护的对象不同。著作权保护的是作者思想、情感和观点的表现形式,不保护思想、情感和观点等内容本身,这些形式表现为小说、论文、电影、歌曲、图画等种类。专利权保护的是发明创造,属于思想、观点内容范围,包括发明、实用新型和外观设计三种类型。2、保护的条件和要求不同。由保护对象所决定,著作权法可以保护两部主题内容相同的作品,只要这些作品具有独创性;但专利权不会保护主题内容相同的两个发明创造。3、权利产生方式不同。著作权通常可以自动产生,不必经过任何登记或审查程序;专利权则必须依法由国家特定的行政机关进行审查后授予合法申请人。4、权利内容不同。著作权的内容包括人身权和财产权两方面;而专利权仅包括实施权、许可他人实施权、转让权等财产权内容,不包括人身权内容。\n以下相关法律内容可供参考:\n《著作权法》第四条著作权人和与著作权有关的权利人行使权利,不得违反宪法和法律,不得损害公共利益。国家对作品的出版、传播依法进行监督管理。"
}
]
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instruction_general-466 | [
{
"from": "human",
"value": "魏衍亮:专利复活不可小视——从哥伦比亚大学案例谈起"
},
{
"from": "assistant",
"value": "目前,大量的专利申请、专利诉讼、技术转移都存在专利复活问题。如在反生物盗窃领域享有盛誉的Vandana Shiva博士认为,美国、欧洲有数千项生物、医药、卫生、食品专利涉嫌盗用了印度公知、公用的技术。为了抵制这种专利复活,他偕同“印度科学、技术与生态研究基金会”于2004年在印度最高法院提起行政不作为法律诉讼,控告四个印度国家部委没有及时去欧洲专利局申请某项生物专利无效,因而错过了申诉期限。他还发起了一场游说运动,以敦促美国、印度等国家修改专利法,从立法层面抵制专利复活现象。我国大陆制伞、化工、电池、机械等领域出现的专利侵权诉讼、技术贸易纠纷中,权利人复活他人专利技术的案例也已经出现。在欧美等发达国家,这种案例更多,而且其复活技术更高明,更不容易被发现和被制裁。\n 那么,我国医药企业应如何改造自己的专利挖掘与经营体系,从而防范、抵制对手的非法专利复活,并促进对自己有益的合法专利复活呢?目前美国法院正审理的专利复活案件中,哥伦比亚大学案影响最大,对其诉讼材料进行深入研究,将利于我国医药企业重塑专利管理制度。\n 该案起于2003年7月15日。原告Biogen公司、Genzyme公司及Abbott生物科研中心认为,1983年,被告哥伦比亚大学就DNA重组技术获得一项美国专利,它保护把外源DNA嵌入宿主细胞生产特定蛋白质药物的方法。1987年、1993年被告获得的另外两项美国专利实质上保护了与1983年专利相同的技术主题,该专利网造成了非法的专利双重授权问题。因此美国专利与商标局曾要求被告放弃后两项专利中超出第一项专利保护范围、期限的权利。这样一来,上述三项专利都在第一项专利届满保护期的那一天——2000年8月16日同时失效了。\n 原告指出,被告曾经用上述三项专利控告某些“侵权人”,并陆续把它们许可给30多家生物医药公司。Biogen公司与被告在1993年签约,就上述三项专利累计支付了约3500万美元使用费。Genzyme公司与被告在1994年签约,累计支付了约2500万美元使用费。Abbott生物科研中心于2001年开始继续执行其前任当事人于1995年和被告签订的合约。这三方当事人累计向被告支付了6000多万美元的使用费。2000年8月16日之前,被告已就上述三项美国专利获得了数亿美元使用费。为了延长专利许可合同的保护期限,被告通过美国国会议员中的哥伦比亚大学校友提起一部立法议案,试图把上述专利的保护期延长15个月,以再获得1亿多美元的专利使用费。这种努力在2000年落空。\n 不过,被告在“胁迫”上述被许可人继续支付专利费的另一策略路线上取得了成功。原告认为:1995年哥伦比亚大学就该专利技术主题重新申请了新的美国专利,在推动国会立法之时,被告故意拖延了专利审查程序。立法努力落空后,被告加快了专利申报程序,并通过误导专利审查员对三项已失效专利的权利要求保护范围的认知与理解,被告在2002年9月就1995年的申请获得了新的美国专利,该专利的保护期于2019年届满。凭借这个新专利,哥伦比亚大学开始对大批企业索取专利使用费。\n 因此原告主张,2002年授权的专利实质上等同于1983年授权、2000年失效的美国专利,这种非法的专利复活行为应当受到制裁。\n 通常情况下,在很多专利复活案件中,由于被告没有对其参考的技术文献进行必要的技术挖掘、文字改造,原告可以通过字面对比必要技术特征,轻松说服法院支持其诉讼请求。就该案而言,从两篇专利的文献对比可以看出,哥伦比亚大学提起的新申请完全是一项全新技术,不但其权利要求描述的技术主题大相径庭,而且其说明书公开的技术内容也存在很大差异,前一专利保护更基础的并发转化技术,后一专利则保护对该技术的一种具体应用。在技术进化的链条上,某个层次的具体应用能否符合美国授予实用专利的实质条件、形式条件,只能通过个案分析来解决。在上述哥伦比亚大学案中,双方当事人都准备了数千页技术文献,与普通的专利复活案件相比,该案的审判难度要高很多。通过审核、评估这些证据材料,相信美国法院会做出公正的判决。"
}
]
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instruction_general-467 | [
{
"from": "human",
"value": "一般假冒注册商标罪既遂是怎么判刑的?"
},
{
"from": "assistant",
"value": "假冒注册商标罪的量刑标准:1、如果是犯罪情节严重的,处三年以下有期徒刑,加上或者单处罚金。2、如果是犯罪情节特别严重的,一般会判处三年以上十年以下有期徒刑,加上罚金。假冒注册商标罪,是指违反国家商标管理法规,未经注册商标所有人许可,在同一种商品、服务上使用与其注册商标相同的商标,情节严重的行为。\n以下相关法律内容可供参考:\n《刑法》第二百一十三条未经注册商标所有人许可,在同一种商品、服务上使用与其注册商标相同的商标,情节严重的,处三年以下有期徒刑,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。"
}
]
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instruction_general-468 | [
{
"from": "human",
"value": "同性在国外登记结婚有效吗"
},
{
"from": "assistant",
"value": "法律角度来看:在国外领了结婚证在中国也不具有法律效力。这是个国际私法的问题。在国际私法上叫做公共秩序保留,就是说一国法院依其所属国的冲突规范本应适用外国法律,因外国法律的适用会对法院地国的重大利益,基本政策,道德的基本观念或法律的基本原则相抵触而排除适用。也就是说对于在我国不合法和不被认可的同性婚姻,在我国的国际私法上就不被认可。\n以下相关法律内容可供参考:《婚姻登记条例》第四条 内地居民结婚,男女双方应当共同到一方当事人常住户口所在地的婚姻登记机关办理结婚登记。中国公民同外国人在中国内地结婚的,内地居民同香港居民、澳门居民、台湾居民、华侨在中国内地结婚的,男女双方应当共同到内地居民常住户口所在地的婚姻登记机关办理结婚登记。"
}
]
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instruction_general-469 | [
{
"from": "human",
"value": "发明专利驳回复审的程序是什么"
},
{
"from": "assistant",
"value": "\n 发明专利驳回复审的程序是什么1、向专利复审委员会请求复审的,应当提交复审请求书,说明理由,必要时还应当附具有关证据。复审请求书不符合规定格式的,复审请求人应当在专利复审委员会指定的期限内补正;期满未补正的,该复审请求视为未提出。请求人在提出复审请求或者在对专利复审委员会的复审通知书作出答复时,可以修改专利申请文件;但是,修改应当仅限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷。修改的专利申请文件应当提交一式两份。2、专利复审委员会应当将受理的复审请求书转交国务院专利行政部门原审查部门进行审查。原审查部门根据复审请求人的请求,同意撤销原决定的,专利复审委员会应当据此作出复审决定,并通知复审请求人。3、专利复审委员会进行复审后,认为复审请求不符合专利法及其实施细则有关规定的,应当通知复审请求人,要求其在指定期限内陈述意见。期满未答复的,该复审请求视为撤回;经陈述意见或者进行修改后,专利复审委员会认为仍不符合专利法及其实施细则有关规定的,应当作出维持原驳回决定的复审决定;专利复审委员会进行复审后,认为原驳回决定不符合专利法及其实施细则有关规定的,或者认为经过修改的专利申请文件消除了原驳回决定指出的缺陷的,应当撤销原驳回决定,由原审查部门继续进行审查程序。4、复审请求人在专利复审委员会作出决定前,可以撤回其复审请求。如果复审请求人在专利复审委员会作出决定前撤回其复审请求的,复审程序终止。5、专利申请人对专利复审委员会的复审决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。以上就是发明专利驳回复审的程序了,在这一整套程序里,任何一个步骤都缺一不可。当然,建议在申请发明专利时参考一下相关的法案,尽量不要被驳回专利申请。如果对于发明专利驳回复审,你还有什么不懂的地方,建议去咨询专业律师。\n "
}
]
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instruction_general-470 | [
{
"from": "human",
"value": "知识产权申请费用有哪些?"
},
{
"from": "assistant",
"value": "一、专利费用的缴纳时间\n1、申请费:申请费的缴纳期限是自申请日起算两个月内或在收到受理通知书之日起15日内。与申请费同时缴纳的费用还包括公布印刷费、申请附加费,要求优先权的,应同时缴纳优先权要求费。\n2、发明专利申请实质审查费:实质审查费的缴纳期限是自申请日(有优先权要求的,自最早的优先权日)起三年内。\n3、复审费:复审费的缴纳期限是自申请人收到专利局作出驳回申请决定之日起三个月内。\n4、著录事项变更费等:著录事项变更费、专利权评价报告请求费、无效宣告请求费的缴纳期限是自提出相应请求之日起一个月内。\n5、恢复权利请求费:该项费用的缴纳期限是自当事人收到专利局发出的确认权利丧失通知之日起二个月内。\n6、延长期限请求费:申请人对专利局指定的期限请求延长的,应在原期限届满日之前提交延长期限请求书,并缴纳费用。\n7、专利登记费、授权当年的年费、公告印刷费、印花税:上述费用的缴纳期限是自申请人收到专利局做出的授予专利权通知书之日起两个月内。\n8、年费:授予专利权当年的年费,应当在专利局发出的办理登记手续通知书中指定的期限内缴纳,以后的年费应当在上一年度期满前缴纳。缴费期限届满日是申请日在该年的相应日。\n9、PCT申请国际阶段的费用:请参照国家知识产权局官网PCT业务专栏(www.sipo.gov.cn/ztzl/ywzt/pct)中提供的信息。\n10、PCT申请进入中国国家阶段的费用:在办理进入中国国家阶段手续时,应当缴纳申请费、公布印刷费,必要时缴纳申请附加费及宽限费。要求优先权的,应当自进入日起2个月内缴纳优先权要求费;申请人在办理进入国家阶段的同时提出恢复优先权要求请求的,应同时缴纳优先权恢复费。申请人对申请文件的译文提出改正的,应在提出译文改正的期限内缴纳改正译文错误手续费。必要时,应在专利局通知书中指定期限内缴纳单一性恢复费。其他费用的缴纳期限与国家申请相同。\n二、专利费用的减缴\n专利申请人或专利权人符合下列条件之一的,可以向国家知识产权局请求减缴部分专利收费:\n1、上年度月均收入低于3500元(年4.2万元)的个人;\n2、上年度企业应纳税所得额低于30万元的企业;\n3、事业单位、社会团体、非营利性科研机构。两个或者两个以上的个人或者单位为共同专利申请人或共有专利权人的,应当分别符合前述规定。\n专利申请人或者专利权人可以请求减缴下列专利收费:申请费(不包括公布印刷费、申请附加费),发明专利申请实质审查费,自授予专利权当年起六年的年费,复审费。"
}
]
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instruction_general-471 | [
{
"from": "human",
"value": "专利权年费一般多少钱2023"
},
{
"from": "assistant",
"value": "一、专利权年费一般多少钱\n(一)发明专利\n1—3 年(每年) 900元\n4—6 年(每年) 1200元\n7—9 年(每年) 2000元\n10—12 年(每年) 4000元\n13—15 年(每年) 6000元\n16—20 年(每年) 8000元\n(二)实用新型专利、外观设计专利\n1—3 年(每年) 600元\n4—5 年(每年) 900元\n6—8 年(每年) 1200元\n9—10 年(每年) 2000元\n二、专利滞纳金怎么算\n其实我国专利滞纳金的算法是比较人性化的,专利人只要不超过规定期限1天至1个月(含1个整月),只需要补缴年费,不用补缴滞纳金;这一段可谓是专利滞纳金的缓冲期,能给专利人一个月的时间缓冲已经是非常不错的了,因此专利人除非是繁忙无暇顾及专利申请,要不然是可以按时缴纳年费的。\n如若专利人超过规定期限1个月至2个月(含2个整月)的话,那么这个时候就需要缴纳专利滞纳金了,需缴纳的滞纳金数额为全额年费的5%;以此类推下去,超过2个月至3个月(含3个整月),需缴纳的滞纳金数额为全额年费的10%;3个月至4个月(含4个整月),需缴纳的滞纳金数额为全额年费的15%……等等。\n专利申请中专利人一般不会忘记缴纳年费的,如果是专利人忘记缴纳一般专利局也是会有相关的提醒的;当然可能会有专利人申请专利忘记缴纳的情形,这个时候就要在记得做好缴纳滞纳金的准备了,如果专利滞纳金超过六个月还没有缴纳的情形,那么专利局将视为专利人放弃专利,直接公开为社会所用。\n未按时缴纳年费(除授权当年的年费)或者缴纳数额不足的,可在年费期满之日起六个月内补缴,同时缴纳滞纳金;滞纳金的金额按照每超过规定的缴费时间1个月,加收当年全额年费的5%计算;补缴时间在超过规定期限但不足一个月时,不缴纳滞纳金。在补缴时间超过规定期一个月的,按5%年费递增滞纳金,最多25%。期满未缴纳的,专利权应当自缴纳年费期满之日起终止。"
}
]
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instruction_general-472 | [
{
"from": "human",
"value": "转让商标权是免税吗"
},
{
"from": "assistant",
"value": "\n 转让商标权是免税吗依据相关法律的规定,商标转让并不是免税的,依据转让主体不同,需要交纳企业或者个人所得税、增值税、印花税等。1、增值税。增值税是指商品或劳务在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。在增值税的规定征税范围内包括文化创意服务、商标著作权转让服务(指的是转让商标、商誉和著作权的业务活动),因此,办理商标转让需要缴纳增值税,税率在6%到10%。2、企业所得税。企业所得税是对我国内资企业和经营单位的生产经营所得和其他所得征收的一种税。包括转让财产所得,而商标属于企业的无形资产。因此,企业转让商标应缴纳企业所得税。3、印花税。印花税是对经济活动中领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。根据《印花税暂行条例》的规定,在签订商标转让合同的单位和个人都应在缴纳印花税,即双方都需缴纳印花税,税率约在合同金额的0.03%到0.05%。4、个人所得税。根据《人民共和国企业所得税法实施条例》的中规定,个人提供商标权的使用权取得的所得应按特许权使用费所得项目计税。所以,如果商标转让方或商标许可人为个人的,还应缴纳个人所得税。相关法律依据《中华人民共和国印花税暂行条例》第三条纳税人根据应纳税凭证的性质,分别按比例税率或者按件定额计算应纳税额。具体税率、税额的确定,依照本条例所附《印花税税目税率表》执行。应纳税额不足1角的,免纳印花税。应纳税额在1角以上的,其税额尾数不满5分的不计,满5分的按1角计算缴纳。以上知识就是对相关法律问题进行的解答,依据相关法律的规定,商标转让并不是免税的,依据转让主体不同,需要交纳企业或者个人所得税、增值税、印花税等。\n "
}
]
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instruction_general-473 | [
{
"from": "human",
"value": "刑法中如何规定假冒专利罪既遂量刑标准"
},
{
"from": "assistant",
"value": "一、刑法中如何规定假冒专利罪既遂量刑标准\n《刑法》第二百一十六条 【假冒专利罪】假冒他人专利,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。\n第二百二十条单位犯本节第二百一十三条至第二百一十九条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照本节各该条的规定处罚。\n根据刑法第216条和第220条规定,犯本罪的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。\n二、哪些属于假冒专利行为\n《专利法实施细则》\n第八十四条 下列行为属于专利法第六十三条规定的假冒专利的行为:\n(一)在未被授予专利权的产品或者其包装上标注专利标识,专利权被宣告无效后或者终止后继续在产品或者其包装上标注专利标识,或者未经许可在产品或者产品包装上标注他人的专利号;\n(二)销售第(一)项所述产品;\n(三)在产品说明书等材料中将未被授予专利权的技术或者设计称为专利技术或者专利设计,将专利申请称为专利,或者未经许可使用他人的专利号,使公众将所涉及的技术或者设计误认为是专利技术或者专利设计;\n(四)伪造或者变造专利证书、专利文件或者专利申请文件;\n(五)其他使公众混淆,将未被授予专利权的技术或者设计误认为是专利技术或者专利设计的行为。\n专利权终止前依法在专利产品、依照专利方法直接获得的产品或者其包装上标注专利标识,在专利权终止后许诺销售、销售该产品的,不属于假冒专利行为。\n销售不知道是假冒专利的产品,并且能够证明该产品合法来源的,由管理专利工作的部门责令停止销售,但免除罚款的处罚。\n对于假冒他人专利的,除依法承担民事责任外,由管理专利工作的部门责令改正并予公告,没收违法所得,可以并处违法所得三倍以下的罚款,没有违法所得的,可以处五万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。"
}
]
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instruction_general-474 | [
{
"from": "human",
"value": "要怎样认定外观专利侵权"
},
{
"from": "assistant",
"value": "一、要怎样认定外观专利侵权\n1、确定外观设计专利权的保护范围\n根据专利法第五十九条第二款之规定,其保护范围,以表示在外观设计专利权人在申请外观设计专利时向专利局提交的图片或者照片中的该外观设计专利产品为准,包括主视图、俯视图、侧视图等。其中主视图最为重要,因为它最能体现该项外观设计的美感。在确定外观设计专利权的保护范围时,还要注意从这些视图中找出能够体现该项外观设计美感的各项要素。外观设计专利与发明或实用新型专利权保护范围有着明显的区别,前者是人们视觉可见的美感外观,后者为符合专利性的技术构思或技术方案。\n2、确定外观设计专利产品与侵权产品是否属于相同或者类似商品\n司法实践中的认定方法,通常是以产品的功能、用途作为标准,同时参考国际外观设计分类表(即洛迦诺条约)有关商品的分类。如果外观设计专利产品与被控侵权产品在功能、用途上是相同的,就可以确定二者是相同或者类似商品,并继续进行下面第3点的比较。如果二者在功能、用途上不相同,可以认定二者既不是相同商品,也不是类似商品,到此就可以结束我们的侵权判定步骤,认定专利侵权不成立。\n3、将外观设计专利与被控侵权产品进行对比\n即以普通消费者的眼光,对被授予专利的外观设计与被控侵权产品的外观设计进行要部观察,整体判断。经过对比,可能出现以下三种结果:\n(一)被控侵权产品的外观设计与专利外观设计完全相同,就认定前者落入了专利权的保护范围,专利侵权成立;\n(二)被控侵权产品的外观设计在要部上与专利外观设计基本相同,整体上属于近似,将可能根据等同原则,也认定专利侵权成立;\n(三)被控侵权产品的外观设计与专利外观设计在整体上既不相同,也不近似,就认定被控侵权产品没有落入专利权的保护范围,专利侵权不成立。\n二、哪些不认为是外观设计专利侵权\n下述行为不视为侵犯专利权的行为:\n1、利权人制造或者经专利权人许可制造的专利产品售出后,使用或者销售该产品的行为,不再需要得到专利权人的许可,这是对专利权的一项重要限制,被称之为“专利权穷竭原则”。\n2、申请日以前已经制造相同产品,使用相同方法或者已经作了的制造、使用的和要准备,并且仅仅在原有范围内继续制造、使用的,不视为侵犯。这就是先用权原则。\n3、善意地使用或者销售未经专利权人许可而制造出售的专利产品。\n4、时通过中国领土、领海、领空的外国运输工具,依照其所属过同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照互惠原则,为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的,不视为侵权。\n5、商业目的的使用。《专利法》第六十二条规定,专门为科学研究和实验而使用有关专利的行为,不视为侵权,因为该行为不属于商业行为。\n外观设计虽然与发明和实用新型同属于知识产权中的专利序列,但其在多个方面表现出独特的性质。特别在侵权判定方面,使得许多发明和实用新型专利相关业务做得多的从业人员,在面对外观设计专利侵权判定时有些无所适从,或者潜意识中往往以发明和实用新型专利侵权判定的思维来指导外观设计专利的侵权判定。"
}
]
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instruction_general-475 | [
{
"from": "human",
"value": "知识产权纠纷有哪些"
},
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"from": "assistant",
"value": "知识产权纠纷在生活中还是很常见的,那么在发生纠纷之后我们就要想办法去解决问题,因为这也是导致知识产权人利益受损的纠纷,是需要尽快得到解决的。下面就让平台为大家带来知识产权纠纷有哪些的相关内容,一起来看看吧。\n\t 1、归属权纠纷。是指主体之间就谁是真正的知识产权人谁应该具有知识产权所发生的争议,如是单方知识产权人还是共同知识产权人等纠纷。\n\t 2、侵权纠纷。是指知识产权人与不特定第三人因侵权行为发生的争议,如未经知识产权人许可,擅自使用其知识产权÷导致双方发生的纠纷。\n\t 3、合同纠纷。是指知识产权转让、许可使用等合伺中各方当事人因合同而引起的争议,如受让方超越合同授权导致双方发生的纠纷。\n\t 4、行政纠纷。是指当事人对知识产权行政管理机关所做出的决定不服而引起的争议,如对有关行政机关的处理决定不服而产生的纠纷。\n\t 解决方法解决知识产权纠纷的主要方法有协商、调解、行政处理、仲裁和民事诉讼五种。\n\t 1、协商是指双方当事人在知识产权纠纷发生后,在自愿互谅的基础上,按照有关法律的规定,通过直接的协商和谈判,自行达成和解协议,从而使纠纷得到解决的活动。\n\t 2、调解是指知识产权纠纷发生后,经双方当事人申请,由人民法院、仲裁机构或调解人从中协调,使双方当事人在自愿协商的基础上,互作让步,达成协议,从而使纠纷得到解决的活动。\n\t 3、行政处理是指知识产权纠纷有关的当事人或者不特定第三人请求知识产权行政管理机关处理其知识产权纠纷或与知识产权有关的侵权等违法行为的活动。\n\t 4、仲裁是指知识产权纠纷双方当事人在自愿基础上达成协议,将纠纷提交仲裁机构审理,由仲裁机构做出对争议双方均有约束力的裁决的解决纠纷的制度。当事人可以根据仲裁裁决或调解书要求对方承担责任或履行义务,也可请求人民法院强制执行。\n\t 5、民事诉讼是指人民法院在知识产权纠纷双方当事人的参与下审理和解决知识产权纠纷案件的诉讼活动。当事人可以请求人民法院做出要求对方承担责任或履行义务的判决书或调解书,并可请求人民法院强制执行。\n\t 当事人可以立即向正在审理案件的法官提出,并提供相关证据材料。如果一方当事人企图通过诉讼侵害他人的合法权益,或者达到自己的非法目的,经查实依法构成犯罪,应该追究刑事责任。\n\t 以上就是平台整理的关于知识产权纠纷有哪些的介绍,希望对您有帮助,综上所述我们知道知识产权纠纷有很多,我们要找到合适的方法去处理,这样才能解决问题。如果大家还有其他方面的问题,也可以来咨询平台。"
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instruction_general-476 | [
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"from": "human",
"value": "商标续展官费多少钱?"
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"from": "assistant",
"value": "申请续展注册商标有两条途径:1、委托商标局备案的商标代理机构办理。2、申请人直接到商标局的商标注册大厅来办理。3、申请人通过中国商标网网上注册办理网上申请。一份续展注册申请需缴纳规费1000元。如果是在期限届满的六个月宽展期内提交续展注册申请的,还需缴纳250元的延迟费。如果是委托商标代理机构办理的,申请人应向商标代理机构缴纳续展规费和代理费,商标局收取的续展规费从该商标代理机构的预付款中扣除。\n以下相关法律内容可供参考:\n《商标法》第四十条:注册商标有效期满,需要继续使用的,商标注册人应当在期满前十二个月内按照规定办理续展手续;在此期间未能办理的,可以给予六个月的宽展期。每次续展注册的有效期为十年,自该商标上一届有效期满次日起计算。期满未办理续展手续的,注销其注册商标。"
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"value": "Rambus与NVIDIA签订专利授权协议"
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"value": "专利技术授权公司Rambus称与NVIDIA签订了一份授权协议,结束了长期的专利诉讼。\n 这份时间长达五年的协议细节尚未披露,该交易使得NVIDIA可以在为PC、平板电脑以及其他设备制造的GPU中使用Rambus的技术。\n Rambus董事长兼首席执行官Harolo Hughes称:“这是一份重要的授权协议,使得我们能和视觉并行计算的领先者NVIDIA一同前进。”\n Rambus于2008年起诉NVIDIA,称NVIDIA的产品线侵犯了该公司的专利。 \n 合作消息传出后两家公司的股票应声上涨,Rambus的股票涨66美分/8.7%,达到8.21美元,过去52周的股价范围为4-22.20美元。而NVIDIA的股票上涨57美分/3.6%,来到16.31美元,去年的股价范围在11.47-26.01美元之间。(编译来源:美联社)"
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"value": "申请过了专利,但是不用于投产,这样会有被其他专利权人投诉侵权的风险吗?"
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"value": "专利侵权行为,也称侵犯专利权的行为,是指在专利权的有效期限内,任何他人在未经专利权人许可,也没有其他法定事由的情况下,擅自以营利为目的实施专利的行为。只有你对他人的专利产品做出上述行为,才侵权。"
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"value": "2022申请补发注册商标转让证明有什么详细流程"
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"value": "\n 申请补发注册商标转让证明有什么详细流程当事人申请补发注册商标转让证明的,需要向商标局提出申请,并且提交商标转让合同、申请书等的材料。相关法律规定《中华人民共和国商标法》第四十二条 转让注册商标的,转让人和受让人应当签订转让协议,并共同向商标局提出申请。受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。转让注册商标的,商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标,或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标,应当一并转让。对容易导致混淆或者有其他不良影响的转让,商标局不予核准,书面通知申请人并说明理由。转让注册商标经核准后,予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。以上知识就是对“申请补发注册商标转让证明有什么详细流程”问题进行的解答,当事人申请补发注册商标转让证明的,需要向商标局提出申请,并且提交商标转让合同、申请书等的材料。\n "
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"value": "“狗不理”,天津名商标与济南名小吃之争"
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"value": "编者按:“狗不理”作为我国的老字号闻名遐迩,天津狗不理集团有限公司于1994年在国家工商行政管理局注册“狗不理”商标,济南天丰园饭店的“狗不理”猪肉灌汤包早在上世纪四十年代在济南就已家喻户晓,2006年4月,天津狗不理集团有限公司以济南天丰园饭店侵犯其商标权为由,将对方告上法庭,引起一桩围绕“狗不理”的名商标与名小吃之争。\n “狗不理”包子作为一种流传多年的老字号名吃受到国人的广泛喜爱,“狗不理”作为这一特色名吃的标识享誉海内外,成为中国传统饮食文化的一个代表,然而最近发生的一起关于“狗不理”的商标权纠纷,却引起人们关于中国老字号商标与老字号名吃在现代市场经济条件下的发展与保护问题的思考。\n中国驰名商标:“狗不理”\n “狗不理”包子是起源于天津的一种老字号名吃。1994年10月7日,天津狗不理包子饮食(集团)公司在国家工商行政管理局商标局注册了“”文字商标,核定服务项目为第42类,即餐馆、备办宴席、快餐馆、自动餐馆。1999年12月29日,“”商标被国家工商行政管理局认定为驰名商标。2004年8月24日,该商标进行了续展核准,有效期至2014年10月6日。2005年4月8日,天津狗不理包子饮食(集团)公司变更为天津狗不理集团有限公司, 2005年10月7日,上述第769005号“狗不理”服务商标,经国家工商行政管理总局商标局核准转让,天津狗不理集团公司成为受让人。\n 其文字和图形组合商标于1980年由“天津市和平区狗不理包子铺”进行注册,注册证为第138850号,核定在商品第42类“包子”上使用。该商标后经续展,并于1992年8月30日当日,先后变更注册人为天津市狗不理包子公司、天津市狗不理包子饮食(集团)公司。2005年9月28日,该商标被核准转让给天津狗不理集团公司。另,天津市狗不理包子饮食(集团)公司于1996年12月7日在第三十类商品上申请使用商标,并取得了第911322号商标注册证,核定使用商品为茶及茶叶代用品、糖、糖果等等几十种商品。原告于2005年12月21日受让该商标,并续展至2016年12月6日。天津狗不理集团公司在经营中实行特许连锁经营,曾与烟台市鼎丰餐饮服务有限公司于2006年7月20日签订《授予特许经营权合同书(酒楼模式)》,合同约定:天津狗不理集团公司在长期的生产经营活动中确立了独有的“狗不理体系”,即有价值的专用商号、商标、牌匾、企业文化、店堂内外装饰风格、食品配方、制作工艺、服务规范、质量标准、技术培训和财务管理等。特许企业的经营定位为:经营模式为狗不理酒楼,经营宗旨为面向高中档不同消费层次,以文化、舒适、品质为特色,树立规范统一诚信的品牌形象,经营范围为狗不理包子、热菜、冷菜、酒水饮料,相关的狗不理品牌的产品等。\n济南名小吃:“狗不理”猪肉灌汤包\n 1990年8月济南出版社出版了由山东省政协文史资料委员会、济南市政协文史资料委员会编写的《济南老字号》一书。该书涉及到了“天丰园狗不理包子铺”,对于“狗不理”包子的由来、“狗不理”包子如何定居济南市历下区以及“狗不理”包子的制作方法以及天丰园饭店的发展进行了介绍。其中记载,1943年,商人魏子衡在济南当时最繁华的地带大观园开设了一家饭店,名字叫“天丰园”,专营“狗不理”包子。他从天津聘请了以李文志为首的10名厨师,他们制作的包子的方法和天津的“狗不理”包子是一脉相承的,无论选料、配料、制作方法都和天津的“狗不理”包子相同,因此,天丰园开业不久,“狗不理”包子就在济南叫了响。久而久之,天丰园饭店的名字渐渐为济南人所忽略,“狗不理包子铺”的名字反而成为家喻户晓的了。济南的“狗不理”包子从40年代初开始经营,到1948年济南解放,一直畅销不衰。特别是济南解放后,天丰园饭店门前天天顾客盈门。1956年公私合营后,天丰园饭店营业面积扩大,从业人员增加,营业额大幅度上升。现在,又在它的原址上盖起了新的营业大厅,发展成为一家大型的饭店。\n 天丰园饭店曾于1999年向济南市工商行政管理局申请企业免检,在向有关机关呈报的申请中同样显示,该企业以经营“狗不理”猪肉灌汤包闻名,在饮食业中属老字号。\n 2005年4月,天丰园饭店经营的“狗不理猪肉灌汤包”经由济南市贸易服务局、济南市饮食业协会评比,认定为“济南名优(风味)小吃”。同年,其制作的“狗不理猪肉灌汤包”入选济南市消费者协会的《济南消费指南》。上述牌匾,被告在其经营的二楼店堂内进行了悬挂。\n 天丰园饭店涉讼后,济南市市中区人民政府大观园街道办事处、济南市市中区商业贸易局、济南市贸易局、济南市饭店协会均在关于天丰园饭店自40年代初开始持续经营“狗不理”风味猪肉灌汤包以及多次被评为济南名优风味小吃的证明材料上加盖了公章,济南市饮食业协会亦出具证明称,自80年代至今,天丰园饭店一直持续经营“狗不理”风味猪肉灌汤包,是济南市消费者喜欢的小吃,并被评为2005年的名优小吃。\n天津济南的“狗不理”之争\n 2006年4月,天津狗不理集团有限公司以济南天丰园饭店长期以来用“狗不理”名义从事餐饮经营活动,将“狗不理”注册商标作为企业名号使用,在其经营场所外部正面墙体和楼道、楼梯内、店内价格单、宣传名片上突出使用“狗不理”服务标识,济南天丰园饭店的行为构成了对天津狗不理集团有限公司的商标权的侵害为由,将济南天丰园饭店起诉到济南中院,请求法院判令:1、被告立即停止侵犯原告注册商标的侵权行为;2、被告对侵犯原告注册商标专用权的行为在全国发行的报纸上进行公开道歉、消除影响;3、被告赔偿因侵权行为而给原告造成的经济损失26.5万元;4、被告承担本案全部诉讼费用。原告在第一次开庭时,明确诉请赔偿损失的年度为2006年的损失。\n 被告天丰园饭店辩称,被告是提供餐饮服务的国有企业,在自己的经营场所内使用“狗不理”作为服务项目灌汤包的服务标识,并且在冠以天丰园饭店的字号下使用,与原告的区别十分明显,对服务对象不会产生误认。济南的老食客都知道济南大观园的狗不理包子是济南的著名小吃,早在上世纪四十年代就存在,从来没有人认为济南的狗不理灌汤包与天津的狗不理包子有什么关系。被告在自己的经营场所内使用“狗不理”作为服务项目灌汤包的服务标识从1979年开始,已连续使用20多年,而原告的商标是在1994年注册,依我国有关商标法律,“连续使用至1993年7月1日的服务商标,与他人在相同或类似的服务上已注册的服务商标相同或者近似的,可以继续使用”的规定,被告认为,原告所诉商标侵权,于法无据,应予驳回。\n 一审时济南市中级人民法院经审理认为:本案争议焦点在于被告天丰园饭店在经营中使用有关“狗不理包子”等标识并进行宣传的行为性质,是否侵犯了原告的“”服务商标(注册号为第769005号)专用权。\n 济南中院认为我国对于服务商标的保护,具有其特定的背景和特殊处理。我国于1993年2月22日修订的《商标法》中将商品商标的有关保护规定适用于服务商标,该法于当年的7月1日起施行。鉴于受理服务商标注册申请在我国尚属首次,国家工商行政管理局于1993年5月24日发布了《关于受理服务商标注册申请的通知》。同年,《商标法实施细则》修订并经国务院通过,国家工商行政管理局于1993年7月28日发布实施。该《商标法实施细则》第四十八条规定,“连续使用至1993年7月1日的服务商标,与他人在相同或者类似的服务上已经注册的服务商标(公众熟知的服务商标除外)相同或者近似的,可以依照国家工商行政管理局有关规定继续使用”。该条旨在保护服务商标注册前已经使用相同标识的经营者的利益。就该条的贯彻执行,1994年8月12日,国家工商行政管理局下发了《关于服务商标继续使用问题的通知》。该通知指出,商标局自1993年7月1日起受理服务商标的注册申请,并将于10月核准首批服务商标的注册(根据1993年5月24日发布的《关于受理服务商标注册申请的通知》规定,自1993年7月1日至1993年9月30日提出的服务商标的注册申请,均视为同一天的申请)。为了保障服务商标注册人的合法权益,同时充分考虑到有关服务商标使用人的利益,根据《商标法实施细则》的规定,对服务商标的继续使用问题作出通知。通知明确规定,“连续使用至1993年7月1日的服务商标”,虽与他人在相同或者类似的服务上已注册的服务商标(公众熟知的服务商标除外)相同或者近似,仍可依本通知的规定,由其使用人继续使用,并规定服务商标继续使用人不得扩大该服务商标的使用地域、不得增加该服务商标使用的服务项目、不得改变该服务商标的图形、文字、色彩、结构、书写方式等内容,但以同他人注册的服务商标相区别为目的而进行的改变除外、不得将该服务商标转让或者许可他人使用。如使用人违反规定,视为侵犯他人商标专用权。另该通知规定,按本通知可以继续使用的服务商标连续三年停止使用的,则原使用人不得再继续使用。《商标法实施细则》后经修订,并于2002年8月3日以《商标法实施条例》的形式予以公布,并在该条例第五十四条将有关规定修改为,“连续使用至1993年7月1日的服务商标,与他人在相同或者类似的服务上已注册的服务商标相同或近似的,可以继续使用;但是,1993年7月1日后中断使用3年以上的,不得继续使用”。该条去除了“公众熟知的服务商标”这一例外规定。\n 就本案来说,被告天丰园饭店在济南这一特定地域经营“狗不理猪肉灌汤包”的历史由来已久。从有关记载看,自二十世纪40年代即已在济南扎根。在我国于1993年7月开始受理服务商标注册申请以前,被告一直持续经营猪肉灌汤包,并使用“狗不理”这一词汇,作为其猪肉灌汤包的风味来源的宣传介绍。被告在1993年7月前后乃至其后的一段时期,虽然经营效益不稳定,但一直维系着“天丰园狗不理”猪肉灌汤包这一餐饮服务项目和特色,并在济南这一特定地域,使用“天丰园狗不理”作为区别于天津的“狗不理”的招牌。\n 原告虽拥有“”这一服务商标,并承继了“”商标在包子商品上的专用权,并将“”扩展至茶、糖果、面包、豆制品、饮用品、食盐、咖啡、酱油、醋等几十种商品上,赋予了与狗不理有关的商标以新的内涵,但众所周知,“狗不理”猪肉灌汤包是起源自天津的特色名吃,在其发展过程中,也集合了有关经营者共同的努力。原告虽然成为了有关商标的权利人,但其不能阻断以前所形成的既定事实和经营状态。从前述介绍的我国保护服务商标的特定背景和相关法律规定,原告主张被告天丰园饭店构成服务商标侵权成立的前提事实是,原告应当证明被告自1993年7月1日后,存在中断使用3年以上的情况。尽管原告未从这一角度提起诉讼,但本案在查明有关事实后,这一前提必须成立,本院方能支持原告的主张,否则,根据相关规定,被告可以在原有的地域范围内继续使用。从另一角度看,被告提交的相关证据材料,其经营的狗不理猪肉灌汤包于2005年还被评为济南的“名优(风味)小吃”以及消费者协会推荐品牌,从一个侧面也说明,被告的经营处于一种持续的状态,并且被告经营地域以及经营方式未发生改变。对于“狗不理”三个字的书写方式也与原告注册的“”商标不同。被告也未以“”标识标记其提供的服务或包子。\n 综上,被告天丰园饭店未超出原有地域和服务项目,也未使用原告对于“”商标的特定书写方式,因此,被告使用“狗不理”介绍和宣传其以天丰园饭店名义经营的“狗不理包子”的行为,不构成侵犯原告的“”服务商标专用权。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《中华人民共和国商标法》第五十一条、《中华人民共和国商标法实施条例》第五十四条之规定,判决如下:驳回原告天津狗不理集团有限公司的诉讼请求。案件受理费8372元,由原告负担。\n终审判决\n 上诉人狗不理集团公司不服一审判决上诉称,一审判决认定事实不清,证据不足,适用法律不当,且程序违法。主要理由如下:1、一审法院对证据的认定有误,从而混淆了“商品名称”与“服务商标”两个概念。现有证据表明,1993年之前,被上诉人关于“狗不理”的使用是商品名称的使用,而不是将“狗不理”与“天丰园”联用为字号或使用“狗不理”为服务商标,一审法院对此事实的认定错误。2、一审法院适用法律不当。由于一审法院对相关概念混淆,认定事实不清,所以一审法院再引用《商标法实施条例》第五十四条的规定作为判案依据则属于适用法律错误。3、一审法院审判程序违法,一审法院未采纳上诉人关于保护商品商标的合法的新增诉讼请求,剥夺了上诉人对自身商品商标专用权请求保护的权利,属于程序违法。为此请求二审法院依法撤销一审判决,维护上诉人的合法权益。\n 被上诉人天丰园饭店未提交书面答辩意见,其开庭口头答辩称一审判决正确,应予维持。\n 二审中当事人无新证据提交。山东高院二审查明的事实与一审法院相同。\n 山东省高级人民法院审判委员会根据上诉人的上诉请求及被上诉人的答辩,经研究认为该案的争议焦点问题是:1、一审法院是否程序违法,漏审当事人的诉讼请求?2、1993年7月1日前,天丰园饭店关于“狗不理”的使用是服务商标的使用还是商品名称的使用?3、狗不理集团公司所诉天丰园饭店的行为是否构成对“狗不理”服务商标的侵犯?当事人双方对上述焦点问题没有异议没有补充。 \n 一、关于一审法院是否程序违法漏审当事人诉讼请求的问题。\n 本案二审开庭时,上诉人狗不理集团公司认可其又以被上诉人同样的行为以侵犯“狗不理”商品商标为由在济南中院提起诉讼,济南中院已受理,其自愿放弃关于程序违法的上诉请求。山东高院审查认为上诉人所述属实,对一审法院是否程序违法的上诉请求不再予以审理。\n 二、关于1993年7月1日前,天丰园饭店关于“狗不理”的使用是服务商标的使用还是商品名称的使用的问题。\n 一、二审法院均查明, 1993年7月1日之前,天丰园饭店一直经营狗不理猪肉灌汤包,狗不理猪肉灌汤包是天丰园饭店提供的一种风味小吃,天丰园饭店一直使用“狗不理”这一词汇作为其猪肉灌汤包的一种商品名称,以区别于其他饭店所经营的猪肉灌汤包。因此,1993年7月1日之前,天丰园饭店关于“狗不理”的使用是其提供的一种商品名称的使用。而服务商标又称为服务标志,是各种服务行业的经营者为了将自己提供的服务与他人提供的服务区别开来而使用的一种专用标志,本案中“狗不理”是天丰园饭店提供的一种菜品,一个服务项目,区别天丰园饭店与其它饭店服务的标志是“天丰园”三字,而不是“狗不理”三字。因此天丰园饭店关于“狗不理”的使用不是天丰园饭店的服务标识,而仅是其提供的一种菜品的名称。\n 三、关于狗不理集团公司所诉天丰园饭店的行为是否构成对“狗不理”服务商标侵犯的问题。\n 山东省高级人民法院认为,狗不理集团公司的注册商标与天丰园饭店的猪肉灌汤包商品名称客观上存在权利冲突,一种权利是商标权,另一种权益是商品名称权。但权利冲突的产生有其特定的历史背景和原因。正如一、二审法院所查明的上述事实那样,天丰园饭店在济南这一特定地域经营“狗不理猪肉灌汤包”历史由来已久。《济南老字号》一书证明了自20世纪40年代即已在济南扎根,1956年公私合营,天丰园饭店营业面积扩大,在它的原址上又发展成了今天的被上诉人天丰园饭店。虽然经营效益不稳定,但一直提供“狗不理猪肉灌汤包”这一食品,天丰园饭店提供“狗不理”风味猪肉灌汤包有一个历史承袭演变的过程。而上诉人狗不理集团公司取得“”服务商标的时间是1994年10月。因此,天丰园饭店开业以来提供“狗不理猪肉灌汤包”这一食品,并非是在上诉人商标注册并驰名后为争夺市场才故意使用“狗不理”三字,并没有违背市场公认的商业道德,不存在搭他人便车利用“”服务商标声誉的主观恶意。因此天丰园饭店关于狗不理猪肉灌汤包这一商品名称的使用是善意的,而且属于在先使用。如果是规范使用这一商品名称,不存在侵犯“”服务商标的问题。\n 但天丰园饭店却将“狗不理”三字用于宣传牌匾、墙体广告和指示牌,并且突出使用“狗不理”三字或将“狗不理”三字与天丰园饭店割裂开来使用。考虑到“”是狗不理集团公司的驰名商标,这一商标显著性强,知名度高,已经与狗不理集团公司建立了唯一、特定的联系,普通消费者一看到“狗不理”三字就会与狗不理集团公司提供的餐饮服务联系到一起。天丰园饭店在宣传牌匾等使用“狗不理”三字,容易使消费者(不应仅局限于济南的老食客)产生天丰园饭店与狗不理集团公司存在“联营或狗不理集团公司开设分店”等某种特定联系的混淆。这种混淆不仅淡化了或有可能淡化“”这一驰名商标的显著性,而且还可能误导普通的消费者。但由于本案涉及历史因素,因此,应当在充分考虑和尊重相关历史因素的前提下,根据“保护在先权利、维护公平市场竞争、遵守商业道德、诚实守信”的原则,公平合理地解决本案争议。为规范市场秩序,体现对“”驰名商标的充分保护,天丰园饭店不得在企业的宣传牌匾、墙体广告中等使用“狗不理”三字,但仍可保留狗不理猪肉灌汤包这一菜品。\n 知识产权民事纠纷案件中,关于损害赔偿责任的承担应以侵权人存有主观恶意,故意侵权为前提。本案事实充分表明天丰园饭店使用“狗不理”三字有其历史渊源。历史地看,天丰园饭店使用“狗不理”三字并不是要搭“”驰名商标的便车,不存在侵权的主观恶意,因此天丰园饭店只需承担停止侵权的责任即可,不必再承担损害赔偿的民事责任。综上,山东省高级人民法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第三款、《中华人民共和国商标法》第五十二条第五款之规定,于日前作出如下判决: 1、撤销济南市中级人民法院(2006)济民三初字第229号民事判决; 2、济南市大观园商场天丰园饭店停止在宣传牌匾、墙体广告等其它形式中使用“狗不理”三字进行宣传; 3、驳回天津狗不理集团有限公司的其他诉讼请求。\n法官点评:\n 关于本案的法律适用问题,记者采访了本案二审主审法官——山东省高级人民法院民三庭副庭长、山东大学法博士于玉。于玉博士认为:本案主要涉及知识产权权利冲突(商标权与知名商品特有名称权)如何解决的问题。知识产权权利冲突案件如何协调平衡两种权利,目前还没有明确的法律规定,尤其是商标权与知名商品特有名称权之间的冲突,无论在理论界还是在司法实务界都是一个新问题也是一个值得关注的问题。\n 商标权与知名商品特有名称权两种权利的运行环境基本是一致的,所以两种权利之间属于竞争性的权利冲突,而不属于可以两种权利共存的非竞争性权利冲突。解决本案的权利冲突问题主要适用如下几个原则:一是诚实信用、维护公平竞争的原则。提倡企业在经营过程中遵守公认的商业道德,诚实守信,区分侵权时的恶意与善意;二是权利强弱区别保护的原则。在处理权利冲突纠纷案件时,有时权利取得的先后并不是合法与否的唯一标准,这时就应考虑权利本身的强弱和保护的层次高低;三是禁止混淆的原则。商标权与商品名称权都是一种商业标识,在消费者消费时起到引导作用,以区分不同的生产者或服务者。解决权利冲突案件一个重要目的是禁止混淆;四是保护在先权利、权利平衡、利益兼顾等原则。知识产权权利冲突案件由于没有明确的法律规定,因此法官在裁判时无时无刻不处于价值博奕、利益衡量的选择中,上述几个原则的适用也不是单一适用或排他适用,而是一个综合运用的过程。\n 作为本案,天津的“狗不理”商标与济南天丰园的“狗不理”猪肉灌汤包之争终于尘埃落定,有了定论,但是类似的情况和法律问题是众多的中华“老字号”企业都要面对的,该案的处理值得借鉴。作为法律其最终目的其实是一样的,那就是保护企业在规范有序的环境中健康发展。相信更多的中华“老字号”在现代市场经济良好的法制环境下将会更加繁荣昌盛,造福百姓。\n附:\n山东省高级人民法院关于“狗不理”的商标权纠纷案判决书"
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"from": "assistant",
"value": "现在越来越多的人会重视自己的知识产权的问题。毕竟这是产权,也是自己劳动的产物。要是被别人侵权了的话,就是自己的劳动换来别人的报酬,我想没有人会傻到这个地步。下面平台就为大家介绍一下知识产权诉讼怎么应对的相关内容。\n\t 1、知识产权侵权诉讼\n\t 除了侵犯我国民法通则予以明确的民事权利也包括反不正当竞争法规定的不正当竞争行为(即侵害)\n\t 2、知识产权归属诉讼\n\t 就知识产权的权利归属发生的诉讼,简称权属纠纷\n\t 3、知识产权合同诉讼\n\t 就知识产权的取得、转让、使用等交易行为产生的纠纷,在取得环节与权属诉讼有交叉\n\t 《民法通则》第136条规定:“身体受到伤害要求赔偿的诉讼时效期间为1年”。在一些特别法中对诉讼时效期间的规定也不尽相同。《产口质量法》第45条规定:“因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的诉讼时效期间为2年,自当事人知道或应当知道其权益爱到损害时起算”。《环境保护法》第42条规定:“因环境污染损害赔偿的诉讼时效期间为3年,从当事人知道或者应当知道受到污染损害时起计算”。《国家赔偿法》第32条规定:“赔偿请求人请求国家赔偿的时效为2年,自国家机关及其工作人员行使职权的行为被依法确认为违法之日起计算,但被羁押期间不计算在内”。在处理侵权损害赔偿案件中,要注意特别法优于普通法的运用法律原则,不能完全运用《民法通则》的规定。\n\t 侵犯知识产权的诉讼时效为2年,自权利人知道或应当知道之日起计算。专利权、商标权或著作权的权利人超过2年起诉的,如果该知识产权仍在保护期内,人民法院应当判决责令被告停止侵权行为;侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算2年计算。最高人民法院2001年发布的《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第23条、2002年发布的《关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第28条、2002年发布的《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第18条规定:专利权人、著作权人、商标权人超过2年起诉的,如果侵权行为在起诉时仍在持续,在专利权、著作权、商标权有效期限内,人民法院应当判决被告停止侵权行为,只是损害赔偿数额自权利人向人民法院起诉之日起向前推算2年计算。\n\t 以上就是平台为大家介绍的关于知识产权诉讼怎么应对的相关内容,国家也特别重视知识产权的保护。出台了很多的法律法规来保护知识产权。所以要是知识产权侵权发生的话,一定要维护自己的合法权益。要是还有什么其他相关的法律问题,欢迎咨询平台网。"
}
]
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instruction_general-482 | [
{
"from": "human",
"value": "《山东省专利工作\"十二五\"规划》出台"
},
{
"from": "assistant",
"value": "山东子站讯 7月7日,《山东省专利工作“十二五”规划》(以下简称《规划》)正式出台。《规划》在全面总结“十一五”山东专利工作取得主要成绩和分析形势的基础上,明确提出了“十二五”时期全省专利工作的指导思想、发展目标、工作重点和保障措施。该规划将成为“十二五”时期全省专利工作的行动指南。\n 《规划》明确提出“十二五”期间,全省专利工作要紧紧围绕促进发展方式转变和经济结构调整的重大战略任务,全面实施《国家知识产权战略纲要》和《山东省知识产权促进条例》,积极营造有利于专利事业发展的政策环境、市场环境、法制环境和文化环境,着力提升各级专利公共服务和宏观管理能力,着力提升市场主体运用专利制度和国际规则的能力,着力提升全省特色优势产业和战略性新兴产业的核心竞争力。\n 在量化指标方面,《规划》提出,到2015年,全省公众知识产权认知度较“十一五”末提高三至五个百分点;全省每万人拥有年度授权发明专利和每万人拥有有效发明专利数量实现翻番;培育100家左右专利创造能力优势企业和新增200家左右的中国专利山东明星企业;全省规模以上工业企业专利技术实施率达到85%以上。\n 《规划》还明确提出了“十二五”时期,全省专利工作的主要任务及保障措施。(山东省知识产权局 吴献廷)"
}
]
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instruction_general-483 | [
{
"from": "human",
"value": "专利权独占许人再许可是否合理"
},
{
"from": "assistant",
"value": "一、专利权独占许人再许可是否合理?\n专利权独占许可人再许可合同规定以外的任何单位或者个人使用该专利,是不合理的。\n《专利法》\n第十二条\n任何单位或者个人实施他人专利的,应当与专利权人订立实施许可合同,向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。\n二、专利许可违约责任纠纷的诉讼流程有哪些?\n1、原告起诉。\n2、法院受理后将起诉书副本送达被告。\n3、被告在十五日内提交答辩状,法院在五日内将答辩状副本送达原告如果被告不提交答辩状,不影响审理。\n4、决定开庭审理的案件,法院在三日前通知当事人。\n5、法庭调查阶段包括:当事人陈述;告知证人的权利义务,证人作证,宣读未到庭的证人证言;出示书证、物证和视听资料;宣读鉴定结论;宣读勘验笔录。\n6、法庭辩论包括:原告及其诉讼代理人发言;被告及其诉讼代理人答辩;第三人及其诉讼代理人发言或者答辩;互相辩论。\n法庭辩论终结,由审判长按照原告、被告、第三人的先后顺序征询各方最后意见。\n7、法庭辩论终结,应当依法作出判决。判决前能够调解的,还可以进行调解,调解不成的,应当及时判决。\n8、判决宣告。\n三、专利许可违约责任纠纷的诉讼材料有哪些?\n1、民事起诉书。\n2、主要证据材料复印件。\n3、原告身份证复印件1份并同时提供原件供查验。法定(指定)代理人代为起诉的应提交本人身份证复印件及与原告关系的证明材料复印件;同时提供原件供查验。没有身份证的提供其他身份证明材料。\n4、如委托他人诉讼,另须提交授权明确的授权委托书及受托人身份证复印件各1份,并同时提供原件供查验。\n5、如委托律师诉讼的,则另须提交授权明确的授权委托书及律师事务所接收委托的证明、函件和律师证复印件。\n在签订专利权许可合同的时候,就算许可合同中没有明确约定,不允许被许可人再把专利权许可给他人,被许可人擅自这样做也是违法的,再和他人签订专利权独占许可合同之前,一定要确认对方是不是专利权人,如果对方也是被许可人,就有可能会造成合同无效。"
}
]
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instruction_general-484 | [
{
"from": "human",
"value": "专家力挺淘宝实际行动捍卫知识产权 何惧美恶名市场之名"
},
{
"from": "assistant",
"value": "12月21日,美国贸易代表办公室发布消息继续将淘宝网列入“恶名市场”不少专家认为,美国单方面对另一国企业进行指责、贴标签,这已经不是正常的国际贸易打压手段所能解释的,而应该从国际法律甚至是国际关系层次上来看待这个问题。 12月21日,美国贸易代表办公室发布消息继续将淘宝网列入“恶名市场”不少专家认为,美国单方面对另一国企业进行指责、贴标签,这已经不是正常的国际贸易打压手段所能解释的,而应该从国际法律甚至是国际关系层次上来看待这个问题。 北京邮电大学教授谢明敦认为,美国贸易代表办公室单方面制定标准,利用知识产权对中国企业进行打压,让中国企业被贴上如此恶劣标签,这并非单个企业能回应的,建议由政府出面回应,而不应该让单个企业成为贸易打压政策的牺牲品。 据淘宝此前发布的处理侵权商品数据来看,截止2011年8月淘宝总共删除商品数量5599万件,处理知识产权投诉232万件,主动控制处理商品数量5367万件,处罚侵权会员33万次。同时淘宝建立了一整套的知识产权保护体系,包括构建系统化维权平台,实现知识产权投诉线上化,搭建神秘购买抽检平台,通过进行不定期的产品购买抽查,通过第三方质检机构和品牌商进行鉴定。截止目前已经发起5500笔商品采购流程,共计投入买样资金150万元。单2011年3月和8月开展的两次品牌联合打假活动,共计抽检商品涉及数千名会员,与179个品牌产生了合作。 同时,淘宝还和品牌商深入探讨保护知识产权的方式,制定针对品牌适合的个性化保护模式,截止10月,与淘宝网达成知识产权三方合作的品牌数量达到108家。 中国政法大学知识产权研究中心研究员张樊表示,淘宝保护知识产权的决心值得业界学习,淘宝一直在寻求保护知识产权的有效机制,通过搭建知识产权保护的社会系统工程,给商家提供公平竞争的平台,给消费者一个干净、舒心的购物环境,同时淘宝还建立了一些有效的诚信机制,推出了七天退换、假一赔三、30天维修、闪电发货、正品保证等一系列的消费者保障服务,甚至还准备了上亿元的保障基金。这些机制不仅给商业带来了诚信的颠覆,还在不断的向社会输出,起到了典范的作用。 据悉,去年淘宝曾跟商务部等九部委密切合作,对国内侵犯知识产权的情况进行联手打击,在线上发现假货,顺藤摸瓜,把线下制假、售假窝点一并铲除。去年全年淘宝上交易纠纷发生率不到万分之六,尤其这其中97%的纠纷最终都得到妥善解决,让消费者满意而归。而根据工商局的有关资料,淘宝网产生的消费者投诉量相对于成交量的比率,仅为线下商场的十分之一。 据记者了解,关于互联网平台在知识产权方面的“通知删除”义务,法律界早有定论。2008年,法国著名化妆及护肤品牌欧莱雅曾在欧洲5个法院同时起诉eBay。欧莱雅认为,eBay在其平台上没有做好有效的预防措施,导致网购平台上有卖家出售伪冒的欧莱雅化妆品。比利时首都布鲁塞尔商业法院当年率先做出裁定,eBay无需为平台上卖家出售商品是否假货而负责。因此判定欧莱雅败诉,同时支付1.5万欧元的诉讼费。法院认为,eBay这个全球最大的拍卖网发现假货后立即将有关信息从其网页上移除的做法已经是处理得比较妥当。 美国贸易代表办的报告在认可淘宝在打假维权方面的努力的同时,却还将其列入名单,实在有些匪夷所思。而与淘宝经营模式相似、打假维权制度、力度均逊于淘宝的eBay,却并未出现在恶名市场名单之中。 国家版权局版权管理司司长王自强曾表示,电子商务网站只是提供一个交易平台,让网站来承担销售侵权盗版的无限责任是不公平的。但是网站应当承担有限责任,也就是网站明知或应知这个平台销售的商品是侵权盗版的话,就应当承担责任。早在几年前,浙江省版权局和杭州市版权局已经就约束网上侵权盗版行为,帮助企业降低侵权盗版和假冒的风险。当然,只能说降低,因为在任何正常的商业活动中都有可能出现问题,这与销售渠道平台没有直接关联。(吴风)"
}
]
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instruction_general-485 | [
{
"from": "human",
"value": "知识产权犯罪法律法规是什么?"
},
{
"from": "assistant",
"value": "知识产权犯罪法律法规主要是《刑法》规定:\n第二百一十三条\n【假冒注册商标罪】未经注册商标所有人许可,在同一种商品、服务上使用与其注册商标相同的商标,情节严重的,处三年以下有期徒刑,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。\n第二百一十四条\n【销售假冒注册商标的商品罪】销售明知是假冒注册商标的商品,违法所得数额较大或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑,并处或者单处罚金;违法所得数额巨大或者有其他特别严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。\n第二百一十五条\n【非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪】伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识,情节严重的,处三年以下有期徒刑,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。\n第二百一十六条 【假冒专利罪】假冒他人专利,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。\n第二百一十七条\n【侵犯著作权罪】以营利为目的,有下列侵犯著作权或者与著作权有关的权利的情形之一,违法所得数额较大或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑,并处或者单处罚金;违法所得数额巨大或者有其他特别严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:\n(一)未经著作权人许可,复制发行、通过信息网络向公众传播其文字作品、音乐、美术、视听作品、计算机软件及法律、行政法规规定的其他作品的;\n(二)出版他人享有专有出版权的图书的;\n(三)未经录音录像制作者许可,复制发行、通过信息网络向公众传播其制作的录音录像的;\n(四)未经表演者许可,复制发行录有其表演的录音录像制品,或者通过信息网络向公众传播其表演的;\n(五)制作、出售假冒他人署名的美术作品的;\n(六)未经著作权人或者与著作权有关的权利人许可,故意避开或者破坏权利人为其作品、录音录像制品等采取的保护著作权或者与著作权有关的权利的技术措施的。\n第二百一十八条\n【销售侵权复制品罪】以营利为目的,销售明知是本法第二百一十七条规定的侵权复制品,违法所得数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以下有期徒刑,并处或者单处罚金。\n第二百一十九条\n【侵犯商业秘密罪】有下列侵犯商业秘密行为之一,情节严重的,处三年以下有期徒刑,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:\n(一)以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密的;\n(二)披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密的;\n(三)违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求,披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密的。\n明知前款所列行为,获取、披露、使用或者允许他人使用该商业秘密的,以侵犯商业秘密论。\n本条所称权利人,是指商业秘密的所有人和经商业秘密所有人许可的商业秘密使用人。\n第二百一十九条 之一\n【为境外窃取、刺探、收买、非法提供商业秘密罪】为境外的机构、组织、人员窃取、刺探、收买、非法提供商业秘密的,处五年以下有期徒刑,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。\n第二百二十条\n【单位犯侵犯知识产权罪的处罚规定】单位犯本节第二百一十三条至第二百一十九条之一规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照本节各该条的规定处罚。\n侵犯知识产权犯罪的犯罪事实认定以及处罚情况,主要是根据上述七种不同的情况来进行处理的,由于侵犯知识产权犯罪的分类较多,因为要基于司法机关的调查取证情况而定,不同的犯罪行为所认定的罪名是不同的。"
}
]
|
instruction_general-486 | [
{
"from": "human",
"value": "专利财产权包含哪些方面,专利权的法律特征是什么"
},
{
"from": "assistant",
"value": "一、专利财产权包含哪些方面\n专利财产权主要包含以下三个方面:\n1、独占权。指只有专利权人才有实施其发明创造的制造、使用、销售,对该专利获得享有独占的权利,任何自然人、法人其他组织均不得不经许可,不支付报酬使用、制造、销售专利产品;\n2、许可权。即许可他人实施其专利的权利。《中华人民共和国专利法》第十二条规定,任何单位或者个人实施他人专利的,应当与专利权人订立书面实施许可合同,向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施专利。但是国有企业事业单位的发明专利,对国家利益或者公共利益具有重大意义的,国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府报经国务院批准,可以决定在批件的范围内推广应用,允许指定单位实施,由实施单位按国家规定向专利权人支付报酬。集体所有制单位和个人的发明专利,对国家利益或者公共利益具有重大意义,需要推广的,也可以按前述办法执行。被国务院专利行政部门强制实施许可的专利,可以不征得专利人许可,但使用人应支付报酬。\n3、转让权。专利申请权和专利权可以转让,《中华人民共和国专利法》规定:\n专利申请权和专利可以转让。但转让必须签订书面合同并登记,经公告后转让合同才生效。\n二、专利权的法律特征是什么\n专利权是由国务院专利行政部门依照法律规定,根据法定程序赋予专利权人的一种专有权利。\n它是无形财产权的一种,与有形财产相比,具有以下主要特征。\n(1)具有独占性。\n所谓独占性亦称垄断性或专有性。\n专利权是由政府主管部门根据发明人或申请人的申请,认为其发明创造符合专利法规定的条件,而授予申请人或其合法受让人的一种专有权。\n它专属权利人所有,专利权人对其权利的客体(即发明创造)享有占有、使用、收益和处分的权利。\n(2)具有时间性。\n所谓专利权的时间性,即指专利权具有一定的时间限制,也就是法律规定的保护期限。\n各国的专利法对于专利权的有效保护期均有各自的规定,而且计算保护期限的起始时间也各不相同。\n《中华人民共和国专利法》第四十二条规定:\n发明专利权的期限为20年,实用新型和外观设计专利权的期限为10年,均自申请日起计算。\n(3)具有地域性。\n所谓地域性,就是对专利权的空间限制。\n它是指一个国家或一个地区所授予和保护的专利权仅在该国或地区的范围内有效,对其他国家和地区不发生法律效力,其专利权是不被确认与保护的。\n如果专利权人希望在其他国家享有专利权,那么,必须依照其他国家的法律另行提出专利申请。\n除非加入国际条约及双边协定另有规定之外,任何国家都不承认其他国家或者国际性知识产权机构所授予的专利权。"
}
]
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instruction_general-487 | [
{
"from": "human",
"value": "爱立信有望获得更多专利收入"
},
{
"from": "assistant",
"value": "爱立信计划通过扩展专利授权获得更多收入。该公司共计拥有2万7000个专利,由于无线连接设备数量的不断增长,预计该公司可以通过专利获得更多收益。爱立信对自己的专利发展与授权部门进行了重组,未来,该公司的专利部门负责人Kasim Alfalahi,也就是现在爱立信公司的CTO,将直接向该公司的CEOHans Vestberg汇报工作。\n 这次重组的影响相信很快就会显现。爱立信已经是一个专利费净流入的公司,并且已经签署了超过90项的授权协议。该公司的IPR收入有望超过2010年产生的460亿SEK。"
}
]
|
instruction_general-488 | [
{
"from": "human",
"value": "知识产权服务是什么"
},
{
"from": "assistant",
"value": "大家应该都是可以遇到很多种的服务,生活中的服务方式还是比较多的,所以大家对于服务方面的还是比较清楚地,知识产权方面都是有服务,知识服务是什么就不是很清楚了,所以知识产权服务是什么?下面平台给大家介绍一个相关的知识点。\n\t 根据知识产权法版权服务是为作者或其他人(包括法人) 依法提供某一著作物享受的权利。根据规定,作者享受下列权利:\n\t (1) 以本名、化名或以不署名的方式发表作品;\n\t (2)保护作品的完整性;\n\t (3) 修改已经发表的作品;\n\t (4) 因观点改变或其他正当理由声明收回已经发表的作品,但应适当赔偿出版单位损失;\n\t (5) 通过合法途径,以出版、复制、播放、表演、展览、摄制片、翻译或改编等形式使用作品;\n\t (6) 因他人使用作品而获得经济报酬。上述权利受到侵犯,作者或其他版权所有者有权要求停止侵权行为和赔偿损失。\n\t 版权的取得有两种方式:自动取得和登记取得。在中国,按照著作权法规定,作品完成就自动有版权。 所谓完成,是相对而言的,只要创作的对象已经满足法定的作品构成条件,即可作为作品受到著作权法保护。在学理上,根据性质不同,版权可以分为著作权及邻接权。简单来说,著作权是针对原创相关精神产品的人而言的,而邻接权的概念,是针对表演或者协助传播作品载体的有关产业的参加者而言的,比如表演者、录音录像制品制作者、广播电视台、出版社等等。\n\t 授权是组织运作的关键,它是以人为对象,将完成某项工作所必须的权力授给部属人员。即主管将处理用人、用钱、做事、交涉、协调等决策权移转给部属,只授予权力,不可托付完成该项工作的必要责任,这是授权的绝对原则性。 组织中的不同层级有不同的职权,权限则会在不同的层级间流动,因而产生授权的问题。授权是管理人的重要任务之一。有效的授权是一项重要的管理技巧。\n\t 1、执行商标代理工作的代理人称为商标代理人,其他知识产权类别尚没有专门的代理人。\n\t 2、专利代理人必须要通过国家资质认可,才可以代理专利事务,否则就称为黑代理。要取得专利代理人资格,要求取得国家承认的理工科本科以上学历,并获得毕业文凭。通过专利代理人考试,拿到资格证书后在专利代理事务所里实习一年,取得执业证书后即为专利代理人。\n\t 3、需要注意的是,虽然都是需要评资质代理法律事务的行业,但专利代理人不同于律师,两者各有分工。一般来讲,专利代理人只局限于处理专利相关事务,专利之外的法律事务不擅长;而律师则擅长专利之外的法律事务,由于技术背景的限制和对专利专门规章的不熟悉,一般不具备处理专利事务的能力。\n\t 以上就是平台关于知识产权服务是什么的相关介绍,知识产权的服务是对作者的一种保护,也是服务于知识产权,作为一个作者,对于这些法律还是需要好好了解一下的,因为这些都是对于大家有利的,希望以上的信息可以帮助到大家。"
}
]
|
instruction_general-489 | [
{
"from": "human",
"value": "2022申请专利要多少钱以及申请的程序是什么"
},
{
"from": "assistant",
"value": "\n 申请专利要多少钱以及申请的程序是什么申请专利分个人和委托机构1、个人申请的,自己申请CPC账户,需要自己准备专利材料,准备充分后上传CPC系统,这个申请只需要缴纳官费,后期答复,申诉所有官费相关的流程都需要自己去操作。官费收取又分享受费减和不享受费减有费减官费:发明一个3450,实用新型一个1305,外观专利1305无费减官费:发明官费一个560,实用新型一个370,外观专利3702、委托机构申请,代理机构帮助企业写材料,申请费减申请,授理,答复,申诉,授权所有流程都可以帮忙操作,参考价钱:发明专利-2999,实用新型-1500,外观专利-500,官费同上。申请专利的程序(一)确定发明创造的内容是否属于可以申请专利的内容; 然后确定发明创造的内容可以申请哪一种专利类型(发明专利申请、实用新型专利申请、外观设计专利申请)(二)签定代理委托协议 此时签定代理协议的目的是为了明确申请人和专利代理机构之间的权利和义务,主要是约束专利代理人对申请人的发明创造内容负有保密的义务。(三)技术交底 1、申请人向专利代理人提供有关发明创造的背景资料或委托检索有关内容; 2、申请人详细介绍发明创造的内容,帮助专利代理人充分理解发明创造的内容。(四)准备申请文件 1、撰写专利申请文件; 2、制作申请书文件; 3、提交专利申请并获取专利申请号。(五)申报流程实用新型专利和外观设计专利:提出申请-受理通知书-受理进入初审阶段-授权-办理登记手续-领证发明专利:提出申请-受理通知书-受理进入初审阶段-实审程序-实审合格授权-办理登记手续-领证。\n "
}
]
|
instruction_general-490 | [
{
"from": "human",
"value": "国务院督查组听取湖南专项行动工作汇报"
},
{
"from": "assistant",
"value": "湖南子站讯 日前,国务院打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动督查组来湖南督查专项行动工作并召开汇报会。会议由湖南省委常委、常务副省长于来山主持,省政府副秘书长余爱国代表省政府汇报了湖南省专项行动的全面情况。\n 汇报会上,督查组在听取湖南省专项行动工作汇报后给予充分肯定。督查组指出,湖南省的专项行动工作有七大特点:一是关注民生,在专项行动中重点抓与群众生活关联度大的工作;二是关注涉农产品,对假冒农资产品,侵害农业生产、坑害农民的行为进行坚决查处;三是关注地方品牌保护,在加强国内外知名品牌保护的同时注重对湖湘特色产品的知识产权保护;四是加大财政投入,软件正版化工作逐步推进;五是突出湖南的文化优势,加大媒体宣传,以专项行动促文化产业发展;六是在重点案件特别是中央部委督办案件的查处上,工作力度大、办理情况好;七是积极推进长效机制建设,工作亮点多。\n 督查组认为,湖南在整个专项行动中,从本省实际情况出发,工作有认识、有理念、有做法、有成效、有打算、有经验,对于推动全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动工的开展具有借鉴意义。同时,督查组也指出湖南省在工作中存在一些问题和不足,希望湖南各级各部门要进一步提高认识,正确处理好对内对外、预防与惩治、眼前与长远等几个关系,逐步建立和完善惩防结合、绩效问责和宣传教育的长效机制,把专项行动作为一项利国利民的长期性、经常性的工作来抓,继续搞好专项行动案件的处理和审判,加紧完成软件正版化的各项任务,建立和完善打击侵权假冒行为的长效机制,进一步巩固和深化专项行动成果。\n 据悉,自去年11月以来,湖南省各级政府高度重视、措施得力、重点突出,狠抓各项工作落实,专项行动取得了显著成效,有效地震慑了各类侵权假冒违法行为,并在不断总结经验的基础上,积极探索了打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动的长效机制。(湖南省知识产权局 田蓉晖)"
}
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instruction_general-491 | [
{
"from": "human",
"value": "张掖公路分局高养中心巧用自主专利维修设施"
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{
"from": "assistant",
"value": "近日,张掖公路分局高等级公路养护管理中心集中力量对春节期间拆卸下的一批被损交通设施进行了维修校正。其中,在对波形护栏防阻块的维修中,该中心设施维修队利用拥有自主专利的液压校正机开展作业,体现出校正效果较好、材料浪费极少、职工劳动强度低、维修工作效率高的特点,具有较高的推广利用价值。"
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instruction_general-492 | [
{
"from": "human",
"value": "发明专利申请的一般步骤有哪些"
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"from": "assistant",
"value": "一、发明专利申请的一般步骤有哪些\n申请发明专利的流程如下:\n1、申请:申请人按照规定提交申请材料;\n2、受理和缴费:向国家知识产权局受理申请,当事人缴纳专利申请费;\n3、初审:国家知识产权局受理后进行初步审查;\n4、提前公布:初步审查后即行公布;\n5、实质审查:国家知识产权局根据申请人的请求进行实质审查;\n6、授权登记:审查通过后,授权发给发明专利证书,同时予以登记和公告。\n实用新型和外观设计专利申请不包括实质审查和提前公布环节。\n以下相关法律内容可供参考:\n《专利法》第三十四条\n国务院专利行政部门收到发明专利申请后,经初步审查认为符合本法要求的,自申请日起满十八个月,即行公布。国务院专利行政部门可以根据申请人的请求早日公布其申请。\n二、获得专利权后,专利权人应注意什么?\n获得专利权后,专利权人应注意以下事项:\n专利权人应每年按时缴纳专利年费。未按规定缴纳年费的,会导致专利权提前终止;\n专利权人想要转让专利权,应订立书面转让合同,并向国家知识产权局登记该合同,专利权的转让自登记之日起生效;\n专利权人或其他权利人许可他人实施该专利,应订立书面实施许可合同,该合同应自生效之日起3个月内向国家知识产权局备案;\n专利权人有权在其专利产品或该产品的包装上标明专利标记和专利号;\n专利权人或其他权利人将其专利权质押的,应订立书面合同,并向国家知识产权局办理出质登记,质押合同自登记之日起生效。\n根据规定,申请费用的缴纳期限是自申请日起算2个月内。与申请费用同时缴纳的费用还包含发明专利申请公布印刷费、申请附加的费用,要求优先权的,应同时缴纳优先权要求费。未在要求的时间内缴纳或缴清的,专利申请将视作撤回。"
}
]
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instruction_general-493 | [
{
"from": "human",
"value": "公众号图片怎样算侵权"
},
{
"from": "assistant",
"value": "1、如果某图片版权归属于A网站,公众号运营者未经授权使用了它,算侵权;\n2、如果某图片出现在B网站中,而该图片的实际著作权归属于A网站,公众号运营者未经授权使用了它,算侵权;\n3、只要这张图片有版权,无论版权拥有者有没有声明“免费使用”、“可以免费商业使用”、“未经授权不得使用”,公众号运营者未经授权使用这张图片,都算侵权。\n《著作权法》第四十七条 有下列侵权行为的,应当根据情况,承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任:\n(一)未经著作权人许可,发表其作品的;\n(二)未经合作作者许可,将与他人合作创作的作品当作自己单独创作的作品发表的;\n(三)没有参加创作,为谋取个人名利,在他人作品上署名的;\n(四)歪曲、篡改他人作品的;\n(五)剽窃他人作品的;\n(六)未经著作权人许可,以展览、摄制电影和以类似摄制电影的方法使用作品,或者以改编、翻译、注释等方式使用作品的,本法另有规定的除外;\n(七)使用他人作品,应当支付报酬而未支付的;\n(八)未经电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品、计算机软件、录音录像制品的著作权人或者与著作权有关的权利人许可,出租其作品或者录音录像制品的,本法另有规定的除外;\n(九)未经出版者许可,使用其出版的图书、期刊的版式设计的;\n(十)未经表演者许可,从现场直播或者公开传送其现场表演,或者录制其表演的;\n(十一)其他侵犯著作权以及与著作权有关的权益的行为。"
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instruction_general-494 | [
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"from": "human",
"value": "知识产权国际条约简介"
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"from": "assistant",
"value": "《保护工业产权巴黎公约》\n 该公约于1883年3月20日在巴黎签署,简称巴黎公约,确立了国民待遇、优先权原则,同时还对发明专利、实用新型、工业品外观设计、商标、服务商标、厂商名称、产地标志和不正当竞争应遵守的共同规则做出了规定,如专利的独立性、发明人的署名权等。截至2003年4月15日,共有164个缔约方。\n 《保护文学艺术作品伯尔尼公约》\n 该公约于1886年9月9日在伯尔尼签署,简称《伯尔尼公约》,确立了国民待遇原则、自动保护原则、版权独立原则,并对作品的起源国、受保护的作品、不受保护的作品、受保护的人、受保护的精神权利和经济权利、权利的限制、保护期限做出了规定。截至2003年4月15日,共有150个缔约方。\n 《商标国际注册马德里协定》和《关于商标国际注册马德里协定的议定书》\n 前者于1891年4月14日签署,简称《马德里协定》;后者于1989年6月27日签署,简称《马德里议定书》。前者规定了商标国际注册程序和国际注册效力,建立了一种国际合作制度,帮助申请人解决了在外国注册商标的问题。后者是对前者的补充,为申请人注册商标提供了一定的便利。《马德里协定》和《马德里议定书》是两个独立的文件,原则相同,执行的机构相同,但加入的国家不完全相同。截至2003年10月23日,《马德里协定》和《马德里议定书》的缔约方共有74个国家。\n 《制止商品产地虚假或欺骗性标记马德里协定》\n 该协定于1891年4月14日签署。根据该协定,成员国承担制止虚假和欺骗性产地标记的产品销售和出口义务。对于凡是带有虚假和欺骗性产地标记,直接或者间接地把自己的商品标上他国产地、或者有名气的地方的地名、原产地名称,在进出口时,应当予以没收或者予以禁止,也可以采取其他措施进行制裁。截至2003年4月15日,共有33个缔约方。\n 《工业品外观设计国际保存海牙协定》\n 该协定于1925年11月6日签署,建立了工业品外观设计国际申请和国际注册程序,对提交国际申请的权利、程序、国际申请的内容、国际注册的效力以及外观设计单一性的特别要求做出了明确的规定,为外观设计国际注册提供了便利,简化了手续,并减少了相应的费用。截至2003年6月12日,共有32个缔约方。\n 《世界版权公约》\n 该公约于1952年9月6日签署,并于1971年7月24日在巴黎修订。它采用非自动保护原则,不保护精神权利,保护的经济权利比较少,保护的期限也比较短,而且对新加入的国家不要求追溯保护。该公约的签署实际上构成了保护水平比较低的另一种版权体系,为一些愿意采用较低保护水平的国家,尤其是发展中国家,提供了一种良好的选择。截至2000年1月1日,共有98个缔约方。\n 《保护原产地名称及其国际注册里斯本协定》\n 该协定于1958年10月31日签署,目的是保护原产地名称。原产地名称可以由有关缔约国国家主管部门向日内瓦WIPO国际局申请注册,并通知缔约国。截至2003年4月15日,共有20个缔约方。\n 《保护表演者录音制品录制者和广播组织罗马公约》\n 该公约于1961年10月26日签署,简称罗马公约,是有关邻接权保护的第一个公约,只对伯尔尼公约或世界版权公约的缔约国开放。该公约保护的是表演者、录音制品制作者和广播组织的权利,分别对表演者、录音制品制作者和广播组织的保护做出规定,同时规定其最低保护期为20年。截至2003年6月9日,共有76个缔约方。\n 《保护录音制品录制者防止擅自复制其录音制品日内瓦公约》\n 该公约于1971年10月29日签署。凡是联合国和联合国专门机构的成员国、国际原子能机构的成员国、或国际法院规约的缔约国都可以加入该公约。该公约在一定程度上对《罗马公约》做了补充,但也有所不同,主要是有关对录音制品制作者保护部分的修改。截至2003年7月15日,共有72个缔约方。\n 《视听作品国际登记条约》\n 该条约于1989年4月18日签署。这是一个程序性条约,其目的是为了阻止非法复制的录像带的传播,阻止未经许可播放他人享有版权的视听作品。为了进行国际注册登记,特在世界知识产权组织内设立了一个行政单位,即视听作品登记国际注册处。成员国将本国享有版权的视听作品的有关情况(权利人、视听作品依本国法享有的权利等)向国际注册处登记,并有义务保证已登记的作品版权不受侵犯,在发现侵权复制品时采取措施制裁侵权人,并使权利人得到民事补偿。截至2003年7月15日,该条约的缔约方共有13个国家。\n 《发送卫星传输节目信号布鲁塞尔公约》\n 该公约于1974年5月21日签署,该公约建立了发送卫星传输节目信号的国际体系。截至2003年7月15日,其缔约方共有24个国家。\n 《保护奥林匹克会徽内罗毕条约》\n 该条约于 1981年9月26日在内罗毕签署。根据该条约,所有缔约国均必须保护奥林匹克标志(相互联结的五环),防止在未经国际奥林匹克委员会许可的情况下被用于商业 (广告、商品、作为商标等) 目的。截至2003年7月15日,其缔约方共有41个国家。\n 《国际承认用于专利程序的微生物保藏布达佩斯条约》\n 该条约于1977年4月28日签署,并于1980年修订。该条约是为了建立国际合作制度、解决涉及微生物发明专利申请中的特殊问题而签订的。它规定的国际合作制度使申请人只需向国际承认的一个保藏机构提交微生物保藏,就可以向条约的所有缔约国专利局办理专利申请,而无需向申请人希望得到保护的所有缔约国提交微生物保藏。该条约仅对《巴黎公约》的所有缔约国开放。截至2003年7月15日,其缔约方共有58个国家。\n 《保护植物新品种国际公约》\n 该公约于1961年12月2日签署,旨在确认和保护植物新品种育种者的权利,并由公约缔约国组成植物新品种保护联盟,从而形成当代国际植物知识产权体系的基础,为国际间开展优良品种的研究、开发、技术转让、合作交流以及新产品贸易提供了法律保护框架。公约要求各成员国给予植物新品种的保护方式可以采用公约规定的专门方式,也可以采用专利的方式。截至2003年4月15日,共有52个缔约方。\n 《建立世界知识产权组织公约》\n 该公约于1967年7月14日签署,并于1979年修订。根据该公约,世界知识产权组织于1970年4月26日正式成立。该组织是政府间国际组织,是联合国下设的保护知识产权的专门机构。其宗旨是通过国家之间的合作,促进世界范围内的知识产权保护,保证并促进各联盟之间的行政合作。截至2003年7月15日,共有179个缔约方。"
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instruction_general-495 | [
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"from": "human",
"value": "特许经营涉及的几个法律问题"
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"from": "assistant",
"value": "特许经营这种营销模式,19世纪中叶发源于美国,以后风行世界。作为特许经营典型的麦当劳、肯德基简直成了美国的象征。我国90年代初导入特许经营,给流通领域带来革命性的变化,同时也引发了法律问题。本文对其涉及的法律问题试予探讨。\n 一\n 特许经营是用出售特许权来发展业务的一种连锁经营方式。是指特许者将自己所拥有的商标(包括服务商标)、商号、专利、经营模式等以特许经营合同的形式授予被特许者使用,被特许者按合同规定,在特许者的业务模式下从事经营活动,并向特许者支付相应的费用。(注:《商业特许经营管理办法》(试行)第二条之规定,由国内贸易部于1997年11月14日发布。)\n 从上述定义可知,特许经营有下列特点:\n 1、特许经营法律关系按其性质, 也可分为特许经营的内部关系和外部关系,并且分别受不同的法律规范调整。\n 2、从外部关系上看, 被特许经营中与第三方的发生的任何关系,应独立承担法律责任。因为,特许者和被特许者是两个法律地位相互独立的民事主体,被特许者不是特许者的分公司、子公司、合伙人或其代理商。\n 3、从内部关系上看, 特许者与被特许者之间的权利义务关系由特许经营合同规定。特许者授予特许权,供被特许者使用,并加以指导:被特许者依约从事特许业务,在与特许者同一形象下,销售同样的产品或服务,并负有向特许者支付相应代价,遵守特许者特别限制的义务。\n 4、特许法律关系的核心是特许权。其特征是:(1)从本质上说,它是一种使用许可权。特许权的持有人不因特许的法律事实而影响其权利本身,被特许者取得的只是使用权。(2 )特许权是一种组合式的知识产权。虽然,特许权由商标、商号、商业秘密、专利权等组成,绝对不是他们的简单相加,由于各种知识产权间有机结合,已构成一种崭新的权利即特许权。\n 特许经营与商事代理有什么区别呢?\n 特许经营是美国零售业连锁经营上发展起来的一项独特的营销方式,商事代理也是一种营销方式,这就决定了二者的相似之处,但区别也是明显的:\n (1)法律后果的归属不同。在特许经营法律关系中,特许者、 被特许者是二个独立的民事主体、经营主体,被特许者在其营业过程中产生的任何法律后果由其自己承受,与特许者无关,从特许经营的实践来看,双方会在特许经营合同中明确约定,被特许者不是特许者的代理人;而在商事代理关系中,商事代理产生的法律后果是由委托商号承受的,与代理商无关。\n (2)法律关系客体不同。在特许经营法律关系中, 其客体就是特许权,是一种组合式的知识产权。特许权内容为:一是为特许者所拥有的知识产权,被特许者基于特许因此而有使用权;二是特许者对被特许者在特许营业中提供初始服务,持续服务的义务。而商事代理关系中,其客体为代理商的代理行为,它不涉及买卖关系和知识产权的许可使用问题。\n (3)支付报酬的方向不同。在特许经营中, 被特许者取得了特许者的特许权,故应向特许者支付相应的费用;而在商事代理中,代理商向委托商号提供了代理服务,因此而由委托商号向代理商支付一定的佣金作为报酬。\n 二\n 从我国特许业实践来看,特许经营涉及的法律问题主要有:\n 第一、特许业的市场准入问题\n 特许经营是一种组织化、制度化、标准化程度较高的经营方式。60年代后期,特许业进入低潮,主要是由于缺乏法律的规范,行业内滥用特许权。一些不肖之徒利用人们相信一旦加盟必定赚钱、经商成功的盲目心理,而诈取了许多人辛苦积蓄的加盟入会金。在劣币驱逐良币下,许多正派经营者反而因此背了黑锅。(注:赖山水:《加盟连锁店的行列》,台湾懋林出版社1980年版,第62页。)我国不应再走这样的弯路。自1992年起,特许经营在我国有了较大的发展,国外特许组织开始以特许方式开展业务;国内企业开始有计划有步骤地开展特许业务。(注:牛海鹏:《特许经营》,企业管理出版社1996年版, 第224页。)故规范特许业务,建立特许业的市场准入制度很有必要。它体现了国家对特许业的监督和管理,是保障特许经营稳健、有序发展的前提。\n 对特许方的规范主要表现在下列方面:\n 1、国内企业包括外国特许组织建立的合资企业开展特许业务\n 对特许者的实质性要求是:(1)具有独立法人资格;(2)具有注册商标、商号、专利和独特的、可传授的经营管理技术或决窍,并有一年以上良好的经营业绩;(3)具有一定的经营资源;(4)具备向被特许者提供长期经营指导和服务的能力。(注:《商业特许经营管理办法》(试行)第六条之规定。)对特许者的程序性要求是:应向工商管理部门申请注册登记。(注:《关于连锁店登记管理有关问题的通知》第三条规定,连锁店总部、配送中心和门店应向各自所在地工商行政管理机关申请登记注册。总部办理企业法人登记,配送中心和门店办理企业法人或营业登记。)\n 2、外国特许组织在我国开展特许经营业务\n 实质性要求应同于对国内企业的要求,给予国民待遇,但程序性要求应有别于国内企业。即:(1)外国法人的认可。 外国特许组织依其国内法的规定可以开展特许经营,不等于说,也就当然地可在我国从事特许经营。外国特许组织要在我国开展上述业务,必须经我国国务院或国务院授权的主管机关的批准。(2)工商登记。经批准的, 要到国家工商行政管理局或其授权的地方工商行政管理局申请登记注册。外国特许组织经登记主管机关核准登记注册,领取《中华人民共和国营业执照》后,方可开展特许连锁业务。未经审批机关批准和登记主管机关核准登记注册,外国特许组织不得在中国境内从事经营活动。(注:参见国家工商行政局《外国(地区)企业在中国境内从事生产经营活动登记管理办法》第二条。)\n 对被特许者的规范也有必要。在国外,它往往规定在特许经营合同中,为当事人意思自治的内容。但从我国的现实出发,为了保障交易的安全,也对被特许者的条件作出了明文规定,包括:(1 )具有合法资格的法人或自然人;(2)拥有必要的经营资源(资金、场地、 人才等);(3)具有一定的经营管理能力。 (注:《商业特许经营办法》(试行)第七条,第十二条,第十三条。)\n 第二、特许经营合同内容的规范问题\n 特许经营合同是建立特许经营法律关系的核心。对特许者来说,特许权是整个特许体系得以发展的根基,如何利用特许经营合同对之进行适当的保护,关系重大。因为,如果没有必要的约束,一旦一家特许店砸了这块牌子,整个特许体系的经营、发展就会严重受挫;对被特许者来说,进入特许体系后,自己的命运就和体系的发展息息相关。而且,应向特许者支付多少代价,特许者能否及时提供服务等均依赖于特许经营合同的规定。因此,忽视特许经营合同,不愿订立或不注意合同的条款,对特许业来说,将是致命的。\n 1、签约前告知义务\n 为保障特许申请者得到有关特许店、总部、特许权的充分信息,以便作出是否加入该特许体系的正确判断,总部必须向其提供规定的文件。因为,特许经营合同是一个非常专门性的合同,且存在信息非对称性,即总部具有明显的信息优势。根据诚实信用原则,总部有提供相关信息的义务,即对于特许申请者是否缔结特许经营合同有着重要判断价值的信息,应予提供。特许者至少应在正式签约十天前,以书面形式向特许申请者提供真实的有关特许经营的基本信息资料。这些资料至少应当包括:特许者的企业名称,基本情况,经营业绩,所属被特许者的经营情况,已经实践证明的特许网点投资预算表,特许经营权费及各种费用的收取方法,提供各种物品或供应货物的条件和限制等。(注:《商业特许经营办法》(试行)第七条,第十二条,第十三条。)\n 而被特许者也有义务按照特许者的要求如实提供有关自己经营能力的资料,主要包括合法资格证明、资信证明、产权证明等。(注:《商业特许经营办法》(试行)第七条,第十二条,第十三条。)\n 2、合同当事人的基本权利义务\n 特许者的基本权利是:(1)为确保特许体系统一性和产品、 服务质量的一致性,有权对被特许者的经营活动进行监督;(2 )有权向被特许者收取特许经营权费及各种服务费用;(3 )对违反特许经营合同规定,侵犯特许者合法权益,破坏特许体系的行为,有权终止被特许者的特许经营资格。其主要义务是:(1)信息披露义务, 在签约前向特许申请者提供关于该特许组织、特许权完整、准确的信息资料;(2 )将特许权授予被特许者使用并提供代表该特许体系的营业象征及经营手册。(3)提供服务的义务,在签约后向被特许者提供包括选址、 培训、设备、商品采购、商品陈列、营业现场管理等一系列的初始服务;开业后继续提供包括商品配送、经营分析、管理等后续服务。\n 被特许者的基本权利是:依约获得特许者的特许经营权,包括:(1)在合同约定的范围内行使特许者所赋予的权利;(2)依约获得特许者所提供的经营技术及商业秘密;(3 )享受特许者提供的初始服务和持续服务的权利。其主要义务是:(1 )严格按照合同规定的标准开展营业活动;(2 )按照合同约定按时支付特许权使用费及其他各种费用;(3)维护特许体系的名誉及统一形象;(4)接受特许者的指导和监督。\n 3、特许经营合同条款\n 特许经营合同中细节问题订得越实际,则越有助于维持一个健康的长期关系。(注:[美]拜格雷夫著、陈宪等译:《企业家实务》,上海译文出版社1998年1月第1版,第390页。)而且, 特许经营还会涉及到合同当事人以外的人的利益,如整个特许体系中的其他被特许者、消费者。由于特许合同只是特许者事先拟好的格式合同,合同的内容当然会因特许者的利益而有所取舍。因此,规范合同内容将是必要的。尽管特许业务不同,特许权也会相应有所区别,但下列条款,应是所有种类的特许经营合同都必须具备的。\n (1)授予特许权条款\n 这是特许经营合同的核心,是首要条款。特许者同意授予被特许者特许权。具体包括特许权的内容、范围、期限、地域。\n (2)特许者的服务条款\n 特许者提供的服务是特许权的重要组成部分。没有服务,特许店甚至特许体系将难以维持下去。特许者的服务由初始服务、持续服务构成。如对被特许者的培训和指导。\n (3)特许费及其他费用的支付\n 特许费是特许者转让特许权所取得的收入。一般分为二部分:一是加盟费,这是固定的;二是使用费,一般是根据受许方一年毛收入的一定的百分比来计算。其他费用主要是广告促销费、培训费等,具体由谁负担,也取决于特许方和受许方的约定。\n (4)品质管理条款\n 高品质标准是保证特许经营成功的关键,不能在一个业务单位中保持品质标准就会损害整个特许体系的利益。这些要求和规格一般写在业务操作手册中,被特许者应严格遵守业务操作手册的内容。\n (5)保密条款\n 合同的核心是特许权,而特许权是由商标、专利、商业秘密等知识产权构成的一个有机组合体。尤其是商业秘密,一旦泄密,无可挽回,必然严重损害特许者的利益。故应予以约定。\n 第三、特许者知识产权的法律保护问题\n 特许者的知识产权是开展特许业务的基石,是构成整个特许权的最重要的组成部分。特许者的知识产权包括其拥有的商标、商号、经营决窍、商业秘密、专利权、著作权等项权利。因此,为了保护特许者的利益,必须对特许者的知识产权提供充分的法律保障。笔者认为,关于知识产权的保护,由于专利权、商标权、著作权的特点及保护的法律都相当完善,重点应放在如何保护特许者的商业秘密权上。因为:首先,关于商业秘密的法律不很完善,在实践中很难界定商业秘密的范围,甚至连证明其存在都有相当的困难。其次,商业秘密的特点决定了必须给予重点保护。商业秘密的存在及价值取决于其秘密性不为人所知。一旦商业秘密失“密”,就进入公知领域,权利人无法收回其商业秘密,损失将无可弥补。\n 对商业秘密的保护,可从下列两个方面着手:\n 一是合同法上的保护。笔者以为,合同法应当确认特许经营合同中当事人关于商业秘密保护约定的法律效力。特许经营本质是一种契约关系,根据合同自由的原则,权利人为了保护自己的商业秘密,当然可以在合同中作出详尽规定,使之成为受许方的一种约定义务。《商业特许经营管理办法》已经规定保密条款应是特许经营合同的必要条款。(注:《商业特许经营办法》(试行)第七条,第十二条,第十三条。)该条款的内容可以规定:(1)特许者商业秘密范围;(2)特许者授予被特许者特许权;(3)被特许者使用商业秘密的范围、 方式及其保密义务;(4)竞业限制条款。受许方的员工离职后, 不得利用掌握的特许者的商业秘密从事与特许者有竞争关系的经营;特许终止后一定期间内,被特许者有不得使用商业秘密的义务。\n 二是反不正竞争法上的保护。侵犯商业秘密行为是《反不正当竞争法》所禁止的不正当竞争行为之一。该法规定了商业秘密的定义、构成,并列举了几种侵犯商业秘密行为。按照该法,侵权人的法律责任有:(1)行政责任,即监督检查部门应当责令停止违法行为, 或根据情节处以一万元以上二十万元以下的罚款。(2)民事责任, 权利人可对侵权人提起诉讼,侵权人应依法承担损害赔偿责任。责任范围为权利人因侵权所受损失或侵权人所获利润、权利人因调查侵权行为所支付的合理费用。(3)刑事责任,侵犯商业秘密,构成犯罪的, 要追究侵权人的刑事责任。另外,为了防止泄密进一步扩散,《民事诉讼法》还专门规定,对于商业秘密侵权案件,当事人申请不公开审理的,法院可以不公开审理。\n 可以说,合同法、反不正当竞争法连同配套的其他法规,共同构成了一个比较完备的关于商业秘密的法律保障机制。将来,一旦《商业秘密法》获得全国人大通过,就有一部专门保护商业秘密权的法律了,对其保护会更有力度。\n 第四、特许经营中的法律责任问题\n 特许经营的法律责任,应区分为外部责任、内部责任。对于内部责任,取决于特许者与被特许者双方在特许经营合同中的约定来确定。关于外部责任即总部(注:总部即指特许者。)对于加盟店(注:加盟店即指被特许者。)经营中与第三人发生的纠纷是否承担法律责任问题,法无明文规定,而特许经营的外部责任应是最重要的,特许经营法律关系的复杂性会在外部责任的归属问题上凸显出来。\n 案例一:甲在某特许体系的乙加盟店购买了一批电器,结果电器质量不合格。向乙要求退货遭拒。经查该特许体系的总部为丙。问:甲能否直接向总部丙提出退货并赔偿损失的请求?\n 案例二:a在某特许体系的加盟店b购买一箱啤酒,因啤酒瓶爆炸,a被炸成重伤。经查该特许体系的总部为c,问:a能否直接向总部c提出损害赔偿的请求?\n 案例一其实是合同责任,加盟店供应的电器质量不合格,构成违约行为,总部应否承担违约责任?案例二其实是侵权责任,消费者因加盟店销售的啤酒瓶爆炸而受害,构成特殊侵权行为,总部应否承担产品责任?\n 首先,我们来讨论合同责任。\n 合同责任的原则是:谁为合同当事人,谁就承担合同引起的法律后果。加盟店经营中对第三人的合同责任,总部应否承担?就看总部是否为合同当事人或者视为合同当事人;这可依表见代理的原则,确定由加盟店和总部承担连带责任。特许经营只是总部用以扩张交易规模的手段,是以加盟店的独立经营为前提的,即加盟店与总部在法律上是二个相互独立的企业经营者,只在一定程度上受总部的指挥及监督。实际与第三人进行交易的主体仍是加盟店而非总部,总部不是合同的当事人。\n 但是,总部的主要义务为向加盟店提供全套的“加盟包裹”,包括允许加盟店使用总部的商标、商号、服务标记、专利及经营决窍等,甚至于广告、加盟店便用笺及收据的抬头也印就总部的商号、商标,这种企业的经营外观非常容易使消费者产生“加盟店、总部就是同一企业”或得到了总部授权的确信,这完全符合表见代理的规定(注:《中华人民共和国合同法》第四十九条规定,行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同,相对人有理由相信行为人有代理权的,该代理行为有效。),可以视总部为合同的当事人而要求其承担责任。故甲除可请求该加盟店退货并赔偿损失外,还可以信赖该加盟店与总部是同一企业或得到了总部授权,依据表见代理制度,要求总部承担退货并赔偿损失的连带责任。\n 其次,我们再讨论侵权责任。\n 就侵权责任而言,特许经营的总部与加盟店是不同的企业经营者,是法律地位各自独立、平等的民事主体,但从第三人角度即立于特许体系的外观来看,整个特许体系往往被当作单一的企业经营者,总部与其人旗下的加盟店构成同一企业,故除加盟店对消费者负有法律、合同所加的法律责任外,就加盟店对消费者的侵权行为,总部应否负责?\n 在国外,第三人因加盟店受有身体或财产上的损害时,即使总部无义务负责,第三人仍常以总部为共同被告,提起损害赔偿之诉,而法院往往根据雇用人责任或揭穿公司面纱原则判决总部承担法律责任,即:\n 1、雇用人责任:在特许经营合同中, 通常不会明白表示加盟店为总部的受雇人,但总部对加盟店所实施的种种控制,却是特许经营合同的典型特征,当加盟店对第三人有侵权行为发生时,法院的衡量点即在于总部对加盟店实施的控制程度,是否类似于雇用人对受雇人所行使的监控。在美国法上,法院十分重视总部对加盟店的控制权限,认为该等权限的行使,已足以认定加盟店就是总部的受雇人。因此,就加盟店的侵权行为,总部对第三人负替代责任。\n 2、 揭穿公司面纱原则:当消费者在特许体系的加盟店中购买商品或接受服务,因商品或服务存在缺陷,第三人受有损害时,第三人除可主张总部应负雇用人连带责任外,也可依总部和该加盟店为关系企业,法院可揭穿公司面纱,否定公司(加盟店)及其股东(总部)的独立人格,使公司股东也可直接对公司债务负责。对于关系企业的认定:一是合同的规定:有的在特许经营合同中就明文规定,乙方除应依法使用自行登记的企业名称外,并可使用甲方统一设计的招牌,标明系甲方的关系企业。二是从特许体系的外观来看,即使合同无规定,当总部以其行为使第三人相信其与加盟店为同一企业时,总部对加盟店的外部责任也应负责。\n 笔者以为,我国不能以雇用人责任或揭穿公司面纱原则来追究特许体系总部的民事责任。一是没有法律根据或现行法律不能适用。因为,能否构成雇用关系,固然有控制力的因素,但还应考虑合同中其他对当事人权利义务的约定,如加盟店资产属谁、利益及风险如何分配、负担等。如果加盟店自己拥有资产,自享利润、自担风险,按我国法律,显然不能构成雇用关系。而揭穿公司面纱原则在我国公司法中并未规,直接适用将缺乏法律根据。二是发展连锁商业,改革流通体制是受国家政策扶持、鼓励的一项工程。如果在立法上不能很好平衡总部、加盟店的民事责任,以致失衡,加重了总部的责任,势必影响连锁业发展。尤其对特许连锁这种新生事物,更需要法律上的支持。因此,就加盟店对第三人的侵权责任,总部不予承担。但下列情况例外:(1 )总部对造成第三人损害有过错的;(2)总部是加盟店工作场所所有人的;(3)总部是致人损害商品的生产者或者销售者的。\n 最后,特许经营合同中总部免责条款的效力问题。\n 实务中,特许经营合同是格式合同,总部常在合同中特别规定,总部对于加盟店中与第三人发生的任何纠纷,加盟店自负其责,概与总部无关。对于这种免责条款的效力,笔者认为,只在当事人间有效,对于契约外的善意第三人,没有任何法律拘束力,不得对抗善意第三人,总部不得根据合同中的免责条款主张免除对第三人的损害责任。\n 因此,对于特许经营中的侵权责任,即a可否直接向总部c提出损害赔偿的请求,取决于总部c是否有例外承担法律责任情形,否则, 无权请求。\n 结论:从特许业发展的历史来看,尽管特许经营是市场经济的产物,但发展到一定阶段,就必然地需要法律的规范与保护,需要国家干预这一有形之手来建立正常、有序的市场秩序,以促进特许业的进一步展。1979年,美国联邦政府正式立法,颁布了《联邦贸易委员会ftc 法规》(the federal trade commission‘ s rulf)规定所有的特许组织必须发行全国性的公开说明书,交付与可能的加盟投资者,同时也维护了合法正派的特许经营者。自此之后,特许经营自80年代以来,大放异彩。特许经营产生、发展历史,说明法律规制的必要性。国内贸易部针对我国特许经营的现状,为了保障特许业的健康、有序的发展,发布了《商业特许经营管理办法》(试行)。笔者以为,意义很大,但将来待条件成熟时,应进而升为《特许经营管理条例》或《特许经营管理法》,提高其法律位价,应是必然的。再是扩大特许适用范围,目前的规章所确认的特许权是商业特许,适用范围小。从国外来看,特许业不局限于流通领域,制造业也可实行特许经营,如美国的可口可乐公司,这可充分发挥特许这种新的营销模式的作用。\n 汪传才"
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instruction_general-496 | [
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"value": "青岛崂山知识产权服务业试验区揭牌"
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"value": "青岛市崂山区国家知识产权服务业集聚发展试验区日前揭牌,这是山东省首家、全国第9个国家知识产权服务业集聚发展试验区。\n\t 国家知识产权局副局长甘绍宁在出席当天的活动中表示,知识产权服务业是现代服务业的重要内容,发展知识产权服务业有利于提升区域自主创新效能与水平。“知识产权服务贯穿创新创业的各环节,知识产权服务机构通过市场化机制,专业化服务和资本化途径,将为创新创业者提供个性化、全链条的服务。”甘绍宁认为,虽然知识产权服务业已经初具规模,但当前知识产权服务供求渠道还不够畅通。“一方面,创新创业主体对知识产权服务的要求日益提高,但难以找到高质量、专业化、信得过的服务机构;另一方面,知识产权服务机构在寻找和开发客户方面存在途径窄、成本高、效率低等诸多困难。”甘绍宁说。\n\t 因而,面对这些问题,崂山区应抓住试验区的优势,打造知识产权专业服务新高地,围绕产业链、价值链,打造创新链、服务链,补足服务业短板;同时,促进知识产权服务对接服务需求,促进知识产权服务业迈向中高端。\n\t 据了解,自2015年12月获批国家知识产权服务业集聚发展试验区以来,崂山区全面启动试验区的建设工作,积极对接中科创投、上海盛知华等国内外知名知识产权服务机构及项目,着力打造集知识产权商务化、法律咨询服务等六大服务业态于一体的崂山知识产权港。同时,崂山知识产权事业的快速发展也为知识产权服务业的发展奠定了良好基础。数据显示,今年1至4月,崂山区发明专利申请量1609件,同比增长27%,发明专利授权量558件,同比增长82.4%。全区有效发明专利达4685件,同比增长34.2%,每万人发明专利拥有量达到了109件,居山东省首位。\n\t (原标题:崂山国家知识产权服务业试验区揭牌)"
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"value": "印度专利、外观设计、商标及地理标志管理总局"
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"value": "印度自1856年颁布第一部专利法《排他权法》至2006年,专利制度已建立整整150年。历经数次修订和整合,《排他权法》已被1970年颁布的《专利法》所取代。此后,为加强知识产权保护,与国际接轨,《专利法》又经过1999年、2002年、2004年等数次修订,日渐完善。最后一次修订于2005年1月1日生效,新修订的《专利法》不仅旨在缩短专利授权时间,而且还简化专利授权程序,方便用户操作。通过印度政府在知识产权保护工作方面的不断努力,目前印度在生物技术、制药等领域的技术创新非常活跃。国内专利申请量以及PCT申请量逐年递增。\n 一、职能\n 印度专利、外观设计、商标及地理标志管理总局(CGPDTM)隶属于印度工商部工业政策促进司,是印度专利、外观设计、商标及地理标志等知识产权事务的主管机关,主要职能为:\n 1、专利、外观设计、商标及地理标志的申请、审查和核准等事务;\n 2、向政府提交知识产权相关事务的政策建议;\n 3、承担印度作为《保护知识产权巴黎公约》及《专利合作条约》成员的联系协调工作。\n 二、机构设置及人员编制\n (一)机构设置\n CGPDTM总部设在孟买,下设专利局(含外观设计局)、商标注册局、地理标志注册局、专利信息服务中心和知识产权培训学院五个机构。总局长为CGPDTM的最高负责人,下设注册官、联合注册官、副注册官、助理注册官、审查员及其他工作人员等多个行政职级。\n 通过实施“知识产权办公现代化工程”,印度的知识产权管理得到彻底革新。根据该工程,将按照国际化标准分别在孟买、新德里、加尔各答及钦奈四个城市,建造配备现代化设施的知识产权办公大楼。2005年8月29日,该工程首座完工的建筑在新德里落成,申请人可在此办理专利、外观设计和商标等各类知识产权的申请等相关手续。继此之后,加尔各答以及钦奈的知识产权办公大楼又分别于2005年10月28日和2006年1月21日落成,加尔各答的办公大楼将专利、外观设计和商标整合在一起;钦奈大楼则在此基础上又增加了地理标志业务。此外孟买的办公大楼也已建成,待后续程序完成后即投入运行。该办公大楼将涵盖专利、外观设计以及商标等业务,此外还设有总局局长办公室。印度对知识产权管理工作进行改革不仅旨在促进知识产权申请量的增加,更是为了增强全球企业对印度专利制度的信心,吸引外国投资。\n 1、专利局\n 印度专利局按地理区域划分为四个辖区,分别为北部地区(新德里专利局)、西部以及中央邦和查蒂斯加尔地区(孟买专利局)、南部地区(钦奈专利局)以及东部和其余地区(加尔各答专利局),其中加尔各答专利局是总局。印度专利局负责专利申请的受理、审查、核准、续展、无效专利的恢复、强制许可证的发放及专利代理机构的登记等相关事务。各专利局负责管理各自辖区范围内的专利事务,均有权授予专利,且审查标准一致。\n 印度专利局的四个分局都设有科技图书馆(Scientific & Technical Library)。其中加尔各答分局收藏了英国、欧洲以及澳大利亚等国家和地区专利机构的专利说明书,以及美国、加拿大、荷兰、新西兰、韩国等国家的专利摘要以及各国专利机构的专利公报。最近该分局还收藏了PCT公报和DVD和CD-ROM格式的公报。2005-2006财年,印度专利局共收藏6,766份公报,2,251件CD ROM,1,071册国内外书籍,750册国内外杂志。2005-2006财年,共计约8,430名您到图书馆检索专利说明书和其他出版物。各局的检索室和图书馆得到有效利用。\n 自2005年1月起,印度专利局开始出版“专利局公报”,内容包含专利申请、授权、撤回、异议及其他重要信息。另外还有CD-ROM格式的公报可供订阅。此外,专利局还启动了专利数据数字化工作。2008年初,在CGPDTM网站首页开通了印度专利免费检索系统。目前该系统处于测试阶段,公众可免费检索并获取部分印度授权专利说明书。\n 2005-2006财年(即2005年4月1日至2006年3月31日),印度专利局共受理专利申请24,505件,同比增幅达40.3%。专利授权量为4,320件,较上一年度的1,911件增长126%。\n 2、外观设计局\n 目前,印度的外观设计管理仅由设在加尔各答专利局总部的外观设计局负责,但新德里、钦奈和孟买的三个专利局可以受理申请。外观设计局负责管理工业品外观设计的注册、续展、撤销等事务。外观设计局的现代化工程包括审查程序从纸质处理转向电子化处理、建立网上检索系统和数字图书馆。\n 2005-2006年度,印度外观设计局共受理申请4,949件,较上年度增长20%。注册4,175件,同比增长15%。\n 3、商标注册局\n 商标注册局(TMR)总部设在孟买,在阿哈迈德巴德、钦奈、新德里和加尔各答设有分局,每个商标分局负责管理各自辖区范围内的商标事务。商标注册局负责商标的申请、注册、续展和撤销等相关事务,此外还负责对服务标记和知名商标以及域名和商品名等新兴事务的保护工作。\n 2005年,商标注册局停止商标公报的纸件公布,改为CD-ROM公报形式。2005-2006财年,共有158,000余件商标通过CD-ROM公报形式公布。商标注册局还启动了对140万条数据的数字化工作,并全面实施IT解决方案,以便在不久的将来实现无纸化工作。2005-2006财年,商标注册局共受理85,669件申请,注册184,000余件。\n 4、地理标志注册局\n 印度自2003年9月15日开始立法保护地理标志。地理标志注册局(GIR)设在钦奈,主要负责地理标志的申请、审查和注册等相关事务。自设立以来,地理标志注册局共受理53件申请,注册28件。其中2005-2006财年,共受理16件,审查27件,注册13件。\n 5、专利信息服务中心\n 专利信息服务中心(PIS)设于那格浦尔,由印度政府与工商部工业政策促进司共同建立,自1980年开始运行。负责传播专利信息、提供专利文献的检索和复制等服务。中心收藏了大量世界范围内的专利说明书和其它专利文献,通过提供检索和复制服务,向政府部门、研发机构、企业以及其他社会公众提供专利技术以及相关文献信息。\n \n 6、知识产权培训学院\n 知识产权培训学院(IPTI)于2002年8月由印度工商部在专利信息服务中心设立,是印度唯一的一个国家级培训中心。IPTI主要负责为包括审查员、专利代理人、研发工作者和社会公众在内的不同用户提供高质量的知识产权培训和教育,促进其更好地利用知识产权制度,提高知识产权意识。教员来自印度专利局和商标注册局以及其它知名机构的知识产权专家。\n (二)人员编制\n 为增强CGPDTM的服务职能,应对不断增加的审查工作量,CGPDTM继续扩充专利审查员队伍。2005-2006财年,专利局增加100余名发明和外观设计正式审查员,使总数达到156名。商标注册局共有291名正式员工,其中商标审查员有27名。此外,为提高工作人员的业务水平,专利局定期举办讲座,并将各类技术职员派往USPTO、EPO和JPO等机构参加培训。\n 三、审查流程\n 印度专利局对于申请人提交的专利申请,除损害国家安全或因提交临时申请后未在12个月内提交完整申请说明书而放弃的,或提交申请后在15个月内撤回等情形,均自专利申请日或优先权日起满18个月在专利公报中予以公布。在专利申请公布之后,任何人都可在提交书面申请并缴纳相关费用后,对说明书、附图、摘要等申请文件以及专利局与申请人之间的往来文件进行检查。此外,专利申请还可进行早期公布,申请人提出早期公布申请后,专利局一般会在一个月内公布专利申请。自专利申请公布之日至专利授权日,申请人将获得临时保护权。\n 申请人如要撤回专利申请,可以在距专利申请公布日至少3个月之前办理,也可以在专利申请公布后至专利授权前的任何时候撤回。在专利申请公布日之前撤回专利申请的,可以在专利申请未公开的前提下重新提交申请。此外,任何人都可以在专利申请公布后至授权前以书面形式提出异议。\n 自申请日或优先权日起48个月内,申请人或任何其他人都可以对专利申请提出实质审查请求。专利局将根据实审请求的序号对专利申请进行审查。第一次审查意见通知书(FER)将在提出实审请求或专利申请公布日(两者中取其较早者)起6个月内发给申请人或其代理人。申请人应自FER日起12个月内对申请文件完成修改,以符合授权条件,该期限不能延长。如果在该规定期限内,专利申请的所有缺陷都没有得到消除,专利申请将被驳回。如果专利申请满足所有要求,将被授予专利权,并在专利公报中进行公布。专利授权后,任何人都可以在专利授权公布日起1年内提出异议。不论以临时申请还是完整说明书的形式提交专利申请,专利权的保护期限都是自专利申请日起20年。\n 为保持专利有效性,专利权人须每年缴纳年费。首次年费为自专利申请日起第三年的年费,须在专利授权日后第二年年底之前缴纳。如果专利申请在两年内未被授权,年费将被累计,待专利授权后及时缴纳,或在专利登记后3个月内,或缴纳延长费后的9个月内缴纳。如果未在规定期限内缴纳年费,专利权将中止。但专利权中止后可以自权利中止日起18个月内提出申请,恢复专利权。\n 如果申请人希望向国外提出专利申请,而不在印度本国申请,须事先提出请求并缴纳费用,在得到印度专利局的书面许可后方可进行。另外还须提交发明要点。\n发明专利审查流程图\n 四、统计数据\n表3 发明专利申请量、审查量和授权量 (单位:件)\n 统计量\n财年\n申请量\n审查量\n授权量\n国内\n国外\n进入本国阶段的PCT申请\n总计\n2003-2004\n3,218\n1,678\n7,717\n12,613\n10,709\n2,469\n2004-2005\n3,630\n3,165\n10,671\n17,466\n14,813\n1,911\n2005-2006\n4,521\n4,517\n15,467\n24,505\n11,569\n4,320\n表4 各技术领域发明专利申请量与授权量 (单位:件)\n 财年\n技术领域\n2003-2004\n2004-2005\n2005-2006\n申请量\n授权量\n申请量\n授权量\n申请量\n授权量\n化学\n2,952\n609\n3,916\n573\n5,810\n1,140\n药品\n2,525\n419\n2,316\n192\n2,211\n457\n食品\n123\n110\n190\n67\n101\n140\n电气\n2,125\n396\n1,079\n245\n1,274\n451\n机械\n2,717\n539\n3,304\n414\n4,734\n1,448\n计算机/电子\n—\n—\n2,787\n71\n5,700\n136\n生物技术\n23\n—\n1,214\n71\n1,525\n51\n其它\n2,148\n396\n2,659\n278\n3,150\n497\n总计\n12,613\n2,469\n17,465\n1,911\n24,505\n4,320\n表5 PCT申请量 (单位:件)\n财年\n个人申请\n法人申请\n总计\n2003-2004\n102\n328\n430\n2004-2005\n105\n351\n456\n2005-2006\n130\n352\n482\n表6 外观设计申请量、审查量和注册量 (单位:件)\n财年\n申请量\n审查量\n注册量\n国内\n国外\n总计\n国内\n国外\n总计\n2003-2004\n2,619\n738\n3,357\n3,228\n2,004\n543\n2,547\n2004-2005\n3,093\n924\n4,017\n4,017\n3,166\n562\n3,728\n2005-2006\n3,407\n1,542\n4,949\n4,719\n3,439\n736\n4,175\n表7 商标申请量、审查量和注册量 (单位:件)\n财年\n申请量\n审查量\n注册量\n国内\n国外\n总计\n2003-2004\n76,801\n15,450\n92,251\n89,958\n39,762\n2004-2005\n63,906\n15,090\n78,996\n72,091\n45,015\n2005-2006\n73,308\n12,361\n85,669\n77,500\n184,325"
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"value": "2022专利权人变更要哪些手续"
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"value": "\n 专利权人变更要哪些手续(一)填写“著录项目变更申报书”,同时提供著录项目变更证明材料。著录项目变更证明材料是指:1、申请人或者专利权人因权利归属纠纷发生权利转移以及发明人因资格纠纷发生变更的,如果纠纷是通过协商解决的,应当提交全体当事人签名或盖章的权利转移协议书;如果纠纷是由人民法院判决确定的,应当提交发生法律效力的人民法院的判决书,专利局收到判决书后,应当通知其他当事人,查询是否提起上诉,在指定的期限(两个月)内未答复或明确未上诉的,判决书发生法律效力;提起上诉的,当事人应当出具上诉受理通知书,原人民法院判决书不发生法律效力。如果纠纷是由地方知识产权局(或相应职能部门)调处决定的,专利局收到调处决定后,应当通知其他当事人,查询是否向法院提起诉讼;在指定期限(两个月)内未答复或明确未起诉的,调处决定发生法律效力;提起诉讼的,当事人应出具法院受理通知书,原调处决定不发生法律效力。2、专利申请人或专利权人因权利的转让或赠予发生权利转移,要求变更专利申请人或专利权人的,必须提交转让或赠予合同的原件或经公证的复印件;该合同是由法人订立的,必须由法定代表人或者授权的人在合同上签名或盖章,并加盖法人的公章或者合同专用章;必要时须提交公证文件。公民订立合同的,由本人签名或者盖章;必要时须提交公证文件。有多个专利申请人或专利权人的,应提交全体权利人同意转让或赠予的证明材料。(二)涉及境外居民或法人的专利申请权或专利权的转让,应当符合下列规定:(1)转让方、受让方均属境外居民或法人的,必须向专利局提交双方签章的转让合同文本原件或经公证的复印件;(2)转让方属于中国大陆的法人或个人,受让方属于境外居民或法人的,必须出具国务院对外经济贸易主管部门会同国务院科学技术行政部门批准同意转让的批件,以及转让方和受让方双方签章订立的转让合同文本原件或经公证的转让合同文本复印件;(3)转让方属于境外居民或法人,受让方属于中国大陆法人或个人的,必须向专利局出具双方签章的经公证的转让合同文本原件;(4)上述专利申请权或专利权转让的著录项目变更手续,必须由转让方的申请人或专利权人或者其委托的专利代理机构办理。综合上面的介绍,专利权人变更要填写“著录项目变更申报书”,同时提供著录项目变更证明材料。\n "
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"from": "human",
"value": "是否侵犯版权谁来认定"
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"value": "单位、企业或者个人侵犯他人著作权的,受害人可以请求侵害人停止侵权,并承担相应的损失赔偿责任。如果侵害人造成的后果严重,可能将触犯刑事责任。那么是否侵犯版权谁来认定?以下就让平台为大家带来是否侵犯版权谁来认定的相关内容,一起来看看吧。\n\t (一)未经著作权人许可,发表其作品的。\n\t (二)未经合作作者许可,将与他人合作创作的作品当作自己单独创作的作品发表的。\n\t (三)没有参加创作,为谋取个人名利,在他人作品上署名的。\n\t (四)歪曲、篡改他人作品的。\n\t (五)剽窃他人作品的。\n\t (六)未经著作权人许可,以展览、摄制电影和以类似摄制电影的方法使用作品,或者以改编、翻译、注释等方式使用作品的,本法另有规定的除外。\n\t (七)使用他人作品,应当支付报酬而未支付的。\n\t (八)未经电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品、计算机软件、录音录像制品的著作权人或者与著作权有关的权利人许可,出租其作品或者录音录像制品的,本法另有规定的除外。\n\t (九)未经出版者许可,使用其出版的图书、期刊的版式设计的。\n\t (十)未经表演者许可,从现场直播或者公开传送其现场表演,或者录制其表演的。\n\t (十一)其他侵犯著作权以及与著作权有关的权益的行为。\n\t 1、有侵权的事实即行为人未经著作权人许可,不按著作权法规定的使用条件,擅自使用著作权人的作品,以及表演、音像制品和广播电视节目。著作权侵权行为,既没有征得作者和其他著作权人同意,也不属于合理使用和法定使用的情形,这是对作品的擅自使用,因而是一种违反著作权法的行为。这种侵权行为既可能是对他人的著作人身权造成了损害,也可能对他人的著作财产权造成损害,还可能同时损害他人的著作人身权和财产权。如非法复制他人作品可能只侵害了他人的著作财产权,而假冒他人作品,则往往同时侵害了他人的著作人身权和财产权。\n\t 2、行为具有违法性著作权是一种绝对权,任何人都负责有不能侵犯该项权利的不作为义务。他人在使用著作权作品时必须遵守著作权法及其他法律有关规定,如果行为人违反了法律的规定,其行为即具有违法性。至于不受我国著作权法保护的作品、未能取得著作权的作品,或者是已进入公有领域的“作品”,其他人在使用时不存在侵权问题。\n\t 3、行为人主观有过错所谓过错,是指侵权人对其侵权行为及其后果所抱的心理状态,包括故意和过失两种形式。侵犯著作权的行为,绝大多数是故意的。也有少数既可以由故意构成,也可以由过失构成。区分过错的形式,在确定侵权人的法律责任时有一定的意义。一般说来,故意侵权行为所应承担的法律责任重于过失侵权行为所应承担的法律责任。\n\t 1、自行协商。不愿意协商或者协商不成,当事人可以直接向法院提起民事诉讼。\n\t 2、调解。双方可选择著作权行政管理机关、人民调解委员会、律师等双方信任的机关或者个人来主持调解。\n\t 3、仲裁。 依《著作权法》第54条的规定,双方当事人可以根据达成的书面仲裁协议或者著作权合同中的仲裁条款,向仲裁机构申请仲裁。\n\t 4、民事诉讼。 发生著作权纠纷后,如果双方不愿意协商或者协商不成;不愿意调解协议或是调解后反悔的,而且当事人没有有书面仲裁协议,也没有在著作权合同中订立仲裁条款的,可向人民法院提起诉讼。\n\t 5、对严重侵犯著作权并已经构成犯罪的侵权行为,著作权人可向有关部门报案或控告,由有关机关提起公诉,著作权人可以提起附带民事诉讼。\n\t 法律制度会严格保护我们的版权,同时也会严格制裁侵犯版权的行为。遇到侵犯版权的行为应用法律的手段进行维权。以上就是由平台编辑整理收集的关于是否侵犯版权谁来认定的法律知识。如果您还有其他问题的,欢迎咨询平台的律师。"
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"value": "宪法第几条规定中华人民共和国公民有宗教信仰自由?"
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"value": "《中华人民共和国宪法》第三十六条规定公民有信仰自由的权利。 宗教信仰自由是指一个人可以在一个社会中自由选择其宗教信仰和在这个社会中公开参加这个宗教信仰的仪式和传统或者选择不信仰任何宗教而不必担心受社会的迫害或歧视。它是公民基本权利之一。 公民的基本权利,主要包括以下几个方面: (1)法律面前一律平等; (2)政治权利和自由,包括选举权和被选举权,言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由; (3)宗教信仰自由; (4)人身与人格权,包括人身自由不受侵犯,人格尊严不受侵犯,住宅不受侵犯,通信自由和通信秘密受法律保护; (5)监督权,包括对国家机关及其工作人员有批评、建议、申诉、控告、检举并依法取得赔偿的权利; (6)社会经济权利,包括劳动权利,劳动者休息权利,退休人员生活保障权利,因年老、疾病、残疾或丧失劳动能力时从国家和社会获得社会保障与物质帮助的权利; (7)社会文化权利和自由,包括受教育权利,进行科研、文艺创作和其他文化活动的自由; (8)妇女保护权,包括妇女在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面享有同男子同等的权利; (9)婚姻、家庭、母亲和儿童受国家保护; (10)华侨、归侨和侨眷的正当权利和利益受国家保护。 我国宪法的根本政治原则是: 1、党的领导原则:宪法内规定中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征; 2、人民主权原则:宪法始终坚持中华人民共和国的一切权力属于人民; 3、人权保障原则:宪法强调国家尊重和保障人权; 4、社会主义法治原则:宪法规定国家维护社会主义法制的统一和尊严; 5、民主集中制原则:宪法坚持中华人民共和国的国家机构实行民主集中制的原则。\n以下相关法律内容可供参考:\n【法律依据】 《中华人民共和国宪法》第三十六条,中华人民共和国公民有宗教信仰自由。 任何国家机关、社会团体和个人不得强制公民信仰宗教或者不信仰宗教,不得歧视信仰宗教的公民和不信仰宗教的公民。 国家保护正常的宗教活动。任何人不得利用宗教进行破坏社会秩序、损害公民身体健康、妨碍国家教育制度的活动。 宗教团体和宗教事务不受外国势力的支配。"
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